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ÍNDICE

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 3
FUNDAMENTOS................................................................................................................................... 3
EL TESTAMENTO .................................................................................................................................. 4
INTERPRETACION ............................................................................................................................ 5
DIFERENTES TIPOS DE TESTAMENTOS ............................................................................................ 6
REQUISITOS Y FORMALIDADES ....................................................................................................... 9
INSTITUCION DE HEREDEROS ........................................................................................................ 10
LEGADO ......................................................................................................................................... 11
LA INEFICACIA DE LOS TESTAMENTOS .......................................................................................... 12
SUCESION LEGÍTIMA O INTESTADA. .................................................................................................. 15
SUPUESTO DE SUCESION INTESTADA. .......................................................................................... 15
QUIENES TIENEN DERECHO A HEREDAR ....................................................................................... 15
EL PARENTESCO Y LA PRELACION PARA HEREDAR. ...................................................................... 16
LA BENEFICENCIA PÚBLICA ........................................................................................................... 18
ASPECTOS GENERALES DEL JUICIO SUCESORIO ................................................................................ 19
CONCPETO..................................................................................................................................... 19
NATURALEZA JURIDICA. ................................................................................................................ 20
FASES Y ESPECIES........................................................................................................................... 20
EL LEGADO......................................................................................................................................... 21
CONCEPTO DE LEGADO ................................................................................................................. 22
ELEMENTOS DEL LEGADO ............................................................................................................. 23
ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DEL LEGADO ....................................................................................... 23
ENTREGA DE LA COSA LEGADA ..................................................................................................... 25
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS LEGATARIOS ....................................................................... 26
LA CLASIFICACIÓN DE LOS LEGADOS............................................................................................. 27
PÉRDIDA DE LOS EFECTOS DE LOS LEGADOS ................................................................................ 30
EL LLAMA LEGADO DE PARTE ALÍCUOTA ..................................................................................... 30
EL PRELEGADO .............................................................................................................................. 32
CONCLUSIÓN ..................................................................................................................................... 33
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................................... 34

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INTRODUCCION
Por Derecho sucesorio se entiende el conjunto de normas jurídicas que, dentro del
Derecho privado, regulan el destino del patrimonio de una persona después de su
muerte. El derecho sucesorio o hereditario tiene como misión principal el garantizar
la perpetuidad del derecho de propiedad, regula la manera en que los bienes del
difunto paran a manos de sus herederos, esto puede ser mediante un testamento,
por sucesión legítima, por sucesión mixta, y también dichos bienes se pueden
transmitir a titulo universal y a título particular. El derecho sucesorio es de gran
importancia ya que los bienes que a una persona le costaron toda una vida de
trabajo no quedaran a la deriva gracias a que este derecho se encuentra regulado
por las leyes incluidas en el código civil y que nos garantizan que estos bienes
quedarán en manos de la persona indicada. De tal manera en el siguiente trabajo
trata en forma más amplia de las definiciones y los puntos más importantes que
destaquen al derecho sucesorio.
El testamento es un proceso por el cual, el causante, o la persona a dejar una
posesión con anterioridad al fallecimiento, realiza un testamento, determinado por
un acto de disposición de bienes donde se determina el contenido patrimonial, de la
sucesión testamentaria tiene su base en la voluntad individual y que debe
respetarse, aun cuando el autor de misma hubiere fallecido.

Es así que se llevara a cabo diferentes puntos de vista en base al derecho sucesorio
para determinar a fondo que hace cada persona en una sucesión y como se puede
adquirir una posesión con el de cuius. El derecho es una rama por la cual regula la
conducta, sin embargo en la sucesión se llevara en base a las diferentes
obligaciones y derechos que tiene tanto un testador un legatario como un albacea,
explicando detalladamente su capacidad y características de cada uno de ellos.

FUNDAMENTOS

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La importancia del derecho sucesoral es tanto social, económica como política,
además tiene una estrecha relación con el derecho de propiedad, podemos ver que
las sucesiones influyen notoriamente en la repartición de la tierra y de
otros bienes inmuebles; por otro lado convierten una persona pobre en rica y una
extensión enorme de terreno después de abierta una sucesión se convierte en
pequeñas fincas; existe también una estrecha relación entre lazos de familia y
sucesión, ya que es una aspiración que los bienes del tronco queden en familia.

EL TESTAMENTO

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Existen muchas definiciones del testamento, que no creo necesarias enumerar,
exhaustivamente, porque la tarea seria excesiva y no aportaría utilidad alguna al
lector. En consecuencia, me limitare a mencionar algunas de las que a mi criterio
considero más interesantes.

DE BUEN define el testamento diciendo que es un acto unilateral y solemne por el


cual una persona manifiesta su voluntad para que se cumpla después de su muerte.

El Código Civil del Estado de México en su artículo 6 define al testamento como un


acto personalísimo, revocable, libre y solemne, por el cual una persona dispone de
sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte.

INTERPRETACION

El problema de la interpretación del testamento constituye un aspecto especial del


de la interpretación jurídica en general.

El testamento como acto jurídico precisa ser interpretado para el exacto


conocimiento de la voluntad del testador.

Clemente De Diego entiende que todo cuando se refiere a la interpretación en


general, sus clases, sus procedimientos, su necesidad y sus límites, valen
tratándose de testamentos. Añade, sin embargo, que aunque los tratadistas admiten
que las reglas de interpretación de los contratos pueden considerarse como
complementarias de las establecidas para los testamentos, esto no puede hacerse
sino con cierta prudencia atendiendo a la naturaleza especifica del testamento,
diversa de la del contrato.

El testamento no se debe interpretar teniendo únicamente en consideración


palabras o frases aisladas, sino tomando muy en cuenta la voluntad del autor
expresado en el conjunto de su declaración.
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La interpretaron del testamento es, desde luego, una tarea bastante difícil, que
requiere aparte de los conocimientos jurídicos adecuados, una experiencia de la
vida y un conocimiento de los hombres verdaderamente extraordinario.

DIFERENTES TIPOS DE TESTAMENTOS

El testamento reviste diferentes formas. El Código Civil del Estado de México, desde
el punto de vista formal, clasifica el testamento en ordinario y especial.

De acuerdo con el punto de vista de CASTAN, testamentos comunes u ordinarios


son los que la ley regula para que sean otorgados en las circunstancias y con las
formalidades normales, y testamentos especiales o excepcionales, son los que se
establecen para situaciones de excepción (en casos que no sería posible hacer uso
de las formas comunes de testar) y que requieren unas veces más solemnidades y
otras menos que las ordinarias.

El testamento ordinario puede ser público abierto y publico simplificado; el especial


privado, militar, marítimo y hecho en país extranjero.

TESTAMENTOS ORDINARIOS
El testamento público abierto: Nos dice que es el que se otorga ante notario,
conforme a las disposiciones de este código.

Notas características del testamento público abierto son: la presencia del notario
ante el cual se otorga, la concurrencia de los testigos y la unidad del acto.

El notario actúa como fedatario, para dar fe del acto en que consiste el otorgamiento
del testamento.

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Ahora bien, la función que el notario cumple en el otorgamiento de un testamento
no se concreta a dar fe del acto, sino que constituye también una garantía de la
corrección del mismo, dado el carácter de técnico del derecho que tiene, como titular
de una profesión jurídica reglamentad por el Estado.

La intervención de los testigos no está exigida ad probationem, sino ad substantiam


(ad solemnitatem). No tiene por consiguiente, finalidad probatoria; es un elemento
esencial del acto, cuya falta determina nulidad.

El testamento público simplificado: es aquel que se otorga ante notario en la


escritura en que se consigna la adquisición de una vivienda y su solar o parcela, de
un inmueble destinado a vivienda o en la que se consigne su regularización por
parte de las autoridades o entidades del Estado o de cualquier dependencia o
entidad de la Administración Pública Federal, siempre que tenga el mismo fin o en
acto posterior.

TESTAMENTOS ESPECIALES
El testamento privado: el testamento privado se caracteriza por ser la fórmula legal
de las disposiciones de última voluntad reconocida para caso verdaderamente
urgentes.

Las circunstancias en que este testamento se encuentra autorizado manifiestan,


todas ellas. El apremio de utilizarlo ante el riesgo de que, de otra manera, la voluntad
de testar del interesado quedase frustrada y, en contra de sus deseos, la
transmisión de su patrimonio quedase entregada a las reglas de la sucesión legítima
y cualquier género de disposición no patrimonial que hubiese tenido el propósito de
formular igualmente impedida.

Este tipo de testamento se considera muy peligroso, por prestarse a fáciles


manipulaciones, susceptibles de llegar al resultado de que la voluntad en el mismo
atribuida al testador no sea, en realidad, su verdadera voluntad.

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Es evidente que las formalidades exigidas para el otorgamiento del testamento
privado, como se ha demostrado en bastantes ocasiones, no garantiza
satisfactoriamente la regularidad del acto.

El testamento militar: Aparece en Roma en la época imperial, como una forma de


testas acusadamente privilegiada, aunque este carácter se haya pretendido
encubrirlo atribuyéndolo a los riegos de la profesión.

En la actualidad el testamento militar ha perdido su carácter privilegiado, siendo,


sencillamente, un testamento especial, fundándose, como dice CASTAN,
únicamente en los riesgos y peligros de la vida de campaña y en la imposibilidad en
que se encuentran los sujetos a ella de testar en las formas ordinarias.
Puede definirse aquel que con carácter especial, pueden otorgar los militares o
asimilados y los prisioneros de guerra.

El testamento marítimo: Los que se encuentren en alta mar a bordo de navíos de la


marina nacional, de guerra o mercante, pueden otorgar esta clase de testamento,
que será escrito en presencia de dos testigos y del capitán del navío y leído, datado
y firmado como en el caso del testamento público abierto, pero siempre deberán
firmar el capitán y dos testigos.

Si el capitán hiciere su testamento desempeñaría sus veces el que deba sucederle


en el mando.
Se realizara por duplicado, y se conservara entre los documentos más importantes
de la embarcación y de él se hará mención en su diario.

Si el buque arribase a un puerto en que haya agente diplomático cónsul o vicecónsul


mexicano, el capitán depositara en su poder uno de los ejemplares del testamento,
fechado y sellado, con una nota que debe constar en el diario de la embarcación.

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Arribando ésta a territorio mexicano, se entregara el otro ejemplar o ambos, si no
se dejó alguno en otra parte, a la autoridad marítima del lugar fechados y sellados
con la copia de la nota que debe fijarse en el diario de la embarcación.

Los agentes diplomáticos, consulares o las autoridades marítimas levantaran, luego


que reciban los ejemplares referidos, un acta de entrega, y la remitirán, con los
citados ejemplares, a la posible brevedad, a la Secretaria de Relaciones Exteriores,
la cual hará publicar la noticia de la muerte del testador, para que los interesados
promuevan la apertura del testamento.

El testamento marítimo solamente produce efectos legales falleciendo el testador


en el mar o dentro de un mes contado desde su desembarco en algún lugar en
donde conforme a la ley mexicana o extranjera, haya podido ratificar u otorgar su
última decisión.

REQUISITOS Y FORMALIDADES

En relación con los testigos que intervienen en los testamentos, dispone el Código
Civil del Estado de México que no puede figurar como tales:

a) Los empleados del Notario que lo autorice;

b) Los menores de dieciséis años;

c) Los que no estén en su sano juicio;

d) Los ciegos, sordos o mudos;

e) Los que no entiendan el idioma que habla el testador;

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f) Los herederos y legatarios; sus descendientes, ascendientes, cónyuge,
concubinos o hermanos. La intervención como testigo de una de las personas a que
se refiere esta fracción sólo produce como efecto la nulidad de la disposición que
beneficie a ella o a sus mencionados parientes;

g) Los que hayan sido condenados por delito de falsedad.

Dispone también el Código citado que cuando el testador ignore el idioma español,
y el Notario no hable el idioma de aquél, concurrirá también al acto y firmará el
testamento un intérprete nombrado por el mismo testador.
El conocimiento del testador es esencial para el notario y los testigos que
intervengan en el acto de última voluntad. Es por ello que está dispuesto que los
testigos que intervengan en un testamento deberán conocer al testador y el Notario
deberá identificarlos con documento Oficial; que se halle en su cabal juicio y libre
de cualquier coacción.
En caso de urgencia, si el testador no pudiera identificarse, se hará constar esta
circunstancia por el Notario, agregando las señales que le caractericen, debiendo
identificarse en un plazo de tres días para que sea válido el testamento.

INSTITUCION DE HEREDEROS

Es la institución hecha por el testador de quién o de quiénes han sucederle a titulo


universal.
En el derecho romano constituía un requisito esencial del testamento.
La institución de heredero exigía en el derecho romano, en principio, determinadas
solamente, debiendo figurar al frente del testamento, estar hecha con ciertas
palabras y redactada en latín; pero este rígido formalismo fue abolido más tarde,
hasta el punto de que en el derecho romano bizantino bastaba para la validez de la
institución que fuera clara y que no estuviera viciada por error violencia o dolo.

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El derecho civil moderno no hace de la institución de heredero un requisito esencial
del testamento, pues éste puede no tenerla, sin que ello sea obstáculo para su
validez.
El Código Civil del Estado de México determina que el testamento otorgado
legalmente será válido aunque no contenga institución de heredero y aunque el
nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar. En estos casos se
cumplirán las demás disposiciones testamentarias que estuvieran hechas conforme
a las leyes.

LEGADO

Reconocen los autores que no es fácil definir el legado, al menos positivamente,


llegando BARASSI a decir que es indefinible de un modo apositivo, por lo que
declara que es legado todo aquello que es dejado en testamento y que no es
institución de heredero.
Acerca de esta delimitación negativa se ha dicho, sin embargo, que es insuficiente
para indicar qué sea cada uno de tales tipos (herencia o legado), haciéndose notar
que esta contraposición, cardinal para el derecho sucesorio, no es entendida de
manera única en la doctrina y que cuantas variedades, históricas o teóricas, surgen
en relación con el concepto de la herencia afectada, de rechazo, al concepto de
legado, por lo cual, para escoger como cierta una de las varias hipótesis, es preciso
referir el juicio a un derecho positivo, ya que el ordenamiento jurídico plasma en un
criterio peculiar.
Para VALVERDE los legados son disposiciones testamentarias por las cuales el
testador manda una cosa o porción de bienes a titulo singular a personal o personas
determinadas, agregando que en el fondo el legado es una especie de donación o
donación singular, en la que no hace falta el concurso de voluntades para ser
perfecto, ya que basta para su efecto la voluntad unilateral del testador.
ROJINA VILLEGAS ha definido al legado diciendo que es la “trasmisión gratuita y a
título particular hecha por el testador, de un bien determinado o susceptible de
determinarse, a favor de una persona y a cargo de la herencia, de un heredero o de
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otro legatario, cuyo dominio y posesión se trasmite en el momento de la muerte de
testador”.
El legado es según el Código Civil del Estado de México, la transmisión de uno o
varios bienes determinados o determinables, o la disposición de que se beneficiara
con un hecho o servicio determinado, que hace en su testamento el testador a favor
de una persona o varias personas.
Ahora bien, deben considerarse como nulos los legados de cosas que estén fuera
del comercio, es decir de cosas que no son susceptibles de tráfico.
Los legados pueden quedar sujetos, por la voluntad del testador, a las modalidades
y cargas que la herencia.
El legado, al contrario de lo establecido para la hérnica, es también susceptible de
estar sujeto a término, ya que sea suspensivo o resolutorio.
Los elementos del legado son de las clases siguientes: personales, reales y
formales.
Los personales son el testador (legante), el gravado y el legatario.
Como el legado es solo posible dentro de la sucesión testamentaria, el testador es
el sujeto que lega, es decir, quien dispone de una porción de sus bienes para
traspasarlos a otra persona a titulo singular.
Gravado es el sujeto que queda obligado a entregar el legado.
El legatario es la persona que, en la sucesión, adquiere a titulo singular y que no
tiene más carga que la que expresamente le imponga el testador, sin perjuicio de
su responsabilidad subsidiaria con los herederos.
El legatario adquiere la consideración de heredero cuando toda la herencia se
distribuye en legados pero sin perder si calidad de legatario.
Los elementos reales se encuentran constituidos por todas aquellas cosas o
derechos que puedan ser legados.
Los elementos formales están representados por el conjunto de formalidades a que
está sujeto el legado como acto de última voluntad.

LA INEFICACIA DE LOS TESTAMENTOS

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INEXISTENCIA DEL TESTAMENTO
El testamento es inexistente cuando en su apariencia falten la voluntad, el objeto o
la solemnidad así:

1. Habrá falta de voluntad cuando:

- En el acto se sustituya al testador haciéndose pasar por él un tercero.


- Sea hecho por un menor de dieciséis años, por falta de voluntad apta para
este tipo de acto jurídico.
- Habrá falta de objeto cuando: el pliego contenido en un sobre que se
formalice con las características de un testamento público cerrado u ológrafo,
no contenga disposiciones para disponer de bienes y derechos o
recomendaciones acerca del cadáver del autor, sin designación de herederos
o legatarios.

NULIDAD DEL TESTAMENTO


En los actos jurídicos lo normal es la nulidad de todo el acto. En el testamento lo
que normalmente se anula es la cláusula o disposición legal, subsistiendo el resto
de las disposiciones testamentarias. Por exención hay nulidad que afecta la
totalidad del testamento cuando:

- Exista violencia; y se testa bajo la amenaza de causar daño al testador en su


persona o bienes, o contra la persona o sus bienes de su cónyuge o sus
parientes.

- El testamento es captado por dolo o fraude.

- Un enfermo mental hace testamento sin seguir las reglas del testamento
público abierto.

REVOCACION

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El testamento, como se ha expuesto, es un acto jurídico característicamente
revocable. En su virtud el anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior
perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad que aquél subsista en todo o
en parte.
La revocaron producirá efecto aunque el segundo testamento caduque por la
incapacidad o renuncia del heredero o de los legatarios nuevamente nombrados.
Para la revocación de un testamento no se exige que aquel en que se revoque otro
sea de la misma especie del que es objeto de revocación, sino que baste con que
sea de cualquiera de las especies admitidas en el ordenamiento sucesorio legal,
con tal de que sea válido de acuerdo con las normas de la especie de que se trate.
Según MESSINEO la revocaron es el instituto con el cual se lleva a la práctica aquel
principio fundamental, y el principio conexo de orden público que es la revocabilidad
del testamento.

CADUCIDAD
La caducidad de los testamentos consiste en la pérdida de su eficacia por causa
extraña a la voluntad del testador.
Las disposiciones testamentarias caducan, según el Código Civil del Estado de
México en su artículo

I. Mueren antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que


dependa la herencia o el legado;

II. Se hacen incapaces de heredar;

III. Renuncian a su derecho.

TESTAMENTO INOFICIOSO
La calificación de inoficioso recae sobre el testamento en que no se deja la pensión
alimenticia que el testador debe fijar a las personas que la ley determina.

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El preterido tiene solamente, en este caso, derecho a que se le dé la pensión que
corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese derecho.
No obstante esto, el hijo póstumo tendrá derecho de recibir integra la porción que le
correspondería como heredero legitimo si no hubiere testamento, a menos que el
testador hubiere dispuesto expresamente otra cosa.
La inoficiosidad del testamento supone la ineficacia de aquella parte de la
disposición de última voluntad que produzca la preterición, por lo que se puede
considerar como un caso de ineficacia parcial.

SUCESION LEGÍTIMA O INTESTADA.

SUPUESTO DE SUCESION INTESTADA.

La sucesión legítima es la que se defiere por ministerio de ley, cuando concurren


los presupuestos establecidos al efecto.
En opinión de JOSSERAND la sucesión testamentaria aparece en todas partes
como una reacción del individualismo contra el concepto familiar o de comunidad
de la tenencia y de la transmisión de los bienes.
En la actualidad la sucesión legitima aparece siempre en substitución de la
testamentaria, esto es, a falta de ésta, y siendo en relación con ella una forma de
sucesión suplementaria.
La forma de sucesión en los bienes que calificarse de normal es la testamentaria.
Quien tiene un compromiso económico, no suele dejarlo a su muerte entregado al
orden de suceder establecido para la sucesión legítima sino que procura testar.

QUIENES TIENEN DERECHO A HEREDAR

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Herederos por sucesión legítima son aquellos que tienen derecho a recibir los
bienes del causante, a falta de disposición testamentaria, por disposición de la ley.
Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:

- Los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del


cuatro grado, y la concubina o concubinario, si se satisfacen lo dispuesto por
el Código Civil del Estado de México.

- A falta de lo anterior la Beneficencia Pública.

El parentesco de afinidad no da derecho a heredar.


Los parientes más próximos, en atención al principio de la sucesión por grados,
excluye a los más remotos, salvo los casos siguientes: si concurren hijos y
descendientes de ulterior grado, y en la sucesión de colaterales, si concurren
hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos que
sean incapaces de heredar o que hayan renunciado a la herencia.
Los parientes que se hallen en el mismo grado heredaran por partes iguales.

EL PARENTESCO Y LA PRELACION PARA


HEREDAR.

El Código Civil del Estado de México tiene establecido lo siguiente:


- Sucesión de los descendientes: Si a la muerte de los padres quedaran solo
hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales.

Cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a éste le


corresponderá la porción de un hijo si carece de bienes o los que tiene al morir el
autor de la sucesión no igualan a la torsión que a cada hijo debe corresponder.

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El adoptado heredara como un hijo; pero no hay derecho de sucesión entre el
adoptado y los parientes del adoptante.

- Sucesión de los ascendientes: A falta de descendientes y de cónyuge,


sucederán el padre y la madre por partes iguales.

Si solo hubiere padre o madre, el que vive sucederá al hijo en toda la herencia.

Si solo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea se dividirá la herencia
por partes iguales.

Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes


iguales.

- Sucesión del cónyuge: El cónyuge que sobrevive, concurriendo con


descendientes, tendrá el derecho de un hijo, si carece de bienes o los que
tiene al morir el autor de la sucesión no igualan a la porción que a cada hijo
debe corresponder. Lo mismo se observara si concurre con hijos adoptivos
del autor de la herencia.

- Sucesión de los colaterales: Si solo hay hermanos por ambas líneas,


sucederán por partes iguales.

Si concurren hermanos con medios hermanos, aquellos heredaran doble


porción que estos.

- Sucesión de los concubinos: La concubina y el concubinario tienen derecho


a heredar recíprocamente, aplicándose la disposición relativa a la sucesión
de cónyuge, siempre que hayan vivido juntos como si fueren cónyuges
durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o

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cuando hayan tenido hijos en común, siempre que ambos hayan
permanecido libres de matrimonio durante el concubinato.

LA BENEFICENCIA PÚBLICA

A falta de los herederos llamados según lo expuesto anteriormente, sucederá la


Beneficencia Pública. Cuando ésta sea heredera y entre lo que le corresponda sean
bienes raíces que no pueda adquirir conforme al artículo 27 Constitucional, se
venderán éstos en pública subasta antes de hacerse la adjudicación, aplicándose a
la Beneficencia Publica el precio que se obtenga.

La sucesión de la Beneficencia Pública es, en todo caso, sucesión del Estado,


puesto que los órganos mediante los cuales se ejerce esa forma de la asistencia
social son, realmente, órganos estatales y la función que cumple también
característicamente estatal.

Para CASTAN es evidente el fundamento racional de la sucesión del Estado. Desde


el momento - escribe - en que los derechos de los colaterales se otorgan por
perderse el sentimiento de la unidad familiar, el Estado tiene derecho de los bienes
en concepto de vacantes, para evitar los conflictos que nacieran de abandonarlos
al primer ocupante; pero sin recurrir a esta consideración (basada en una
concepción de sabor romanista y feudal), basta para justificar el derecho del Estado
la de que, si por tutela y protección que a la propiedad presta, tiene siempre éste
participación en las herencias, bajo la forma de impuesto de transmisión, es lógico
que cuando no concurren herederos por derechos de familia, absorba el Estado, por
derecho social, todo el caudal de hereditario.

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ASPECTOS GENERALES DEL JUICIO
SUCESORIO

CONCPETO

Es el proceso que regula la transmisión, a título universal, de los bienes, derechos


y obligaciones del difunto, a sus herederos. En el Digesto se definía la herencia
diciendo: la herencia no es otra cosa que la sucesión en la totalidad de los derechos
que tuvo el difunto. Para lograr la finalidad de que los bienes, derechos y
obligaciones del difunto pasen a título universal a sus herederos, la legislación
positiva determina quiénes son los herederos, qué bienes constituyen el acervo
hereditario, cómo se administran los bienes y cómo deben distribuirse. Como la
herencia puede diferirse por la voluntad del testador o por disposición de la ley, los
juicios sucesorios son de dos clases: los testamentarios y los intestados.

El testamento válido presentado ante juez competente origina la tramitación del


juicio testamentario y la inexistencia de testamento o su invalidez, el juicio
intestamentario. En ambos casos, el trámite inicial exige comprobar la defunción del
autor de la sucesión y determinar quiénes son sus herederos para el efecto de
reconocerles sus derechos. Procesalmente, esta finalidad se enmarca en la primera
de las cuatro secciones que integran todo juicio sucesorio, o sea “el reconocimiento
de los derechos sucesorios”. Las otras secciones son: la segunda. El inventario y
avalúo de los bienes; y la tercera: la administración de los bienes, y la cuarta: la
partición y aplicación de los bienes La primera sección termina con la resolución
judicial mediante la cual se reconoce a los herederos, basada en resolución en el
texto del testamento o en las pruebas aportadas para justificar el entroncamiento
con el autor de la sucesión. Cuando existe testamento válido, éste debe ser
presentado ante juez competente para que se tenga por radicada la sucesión. La
validez del testamento radica, exteriormente, en su forma que puede ser ordinaria

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o especial. El testamento ordinario puede ser: público abierto, público cerrado y
ológrafo y, el especial: privado, militar, marítimo, así como el hecho en país
extranjero. La legislación positiva detalla los procedimientos que deben seguirse
para determinar su validez instrínseca.

NATURALEZA JURIDICA.

Entre los fundamentos del derecho sucesorio se tienen varias tendencias:

Este derecho encuentra su justificación en la característica de perpetuidad del


derecho de propiedad, ya que a la muerte de una persona el derecho se halla en
una disyuntiva de disponer lo conducente al patrimonio del muerto, a fin de que el
patrimonio privado no quede desprovisto de su titular. Para ello es de vital
importancia que destino debe darse, al faltar el titular del patrimonio, a sus derechos
reales, derechos de crédito, obligaciones, etc. tres son las posibilidades teóricas:

- Reconocer que los bienes ya no tienen propietario y, por lo tanto,


son res nullíus abiertos a que cualquiera pueda apoderarse de ellos.

- Declararlos bienes del Estado.

- conceder al titular la posibilidad de disponer de sus bienes después de la


muerte, prolongando su voluntad más allá de su propia existencia.

FASES Y ESPECIES

La sucesión puede ser:

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1. A título particular, respecto de un derecho individual como el de propiedad de
una cosa.

- En vida del titular; sucesión “inter vivos”: compraventa, donación.

- Por la muerte del primer titular: legado.

- A título oneroso: compraventa.

- A título gratuito: donación y legado.

2. A título universal respecto de la totalidad de un patrimonio, la cual se


caracteriza por:

- Efectuarse solo por causa de muerte del titular o sucesión mortis


causa, también llamada herencia.

- Ser gratuita ya que toda sucesión mortis causa es gratuita.

- El derecho que tiene el de cuius de disponer en vida de sus bienes, y


distribuirlos como él decida para después de su muerte.

- Las obligaciones del de cuius en relación con su cónyuge, hijos y demás


parientes.

- Los derechos del Estado sobre el patrimonio del de cujus, al haberle


permitido formarlo legalmente a partir de los derechos de propiedad,
posesión, crédito. etc.

EL LEGADO

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El legado es una forma de sucesión particular, mediante la cual el fallecido deja un
concreto bien o derecho, o un conjunto de bienes o derechos singulares a una o
varias personas. El que recibe dicho bien en concreto se llama legatario,
y únicamente sucede al fallecido en aquello que le ha sido legado y no con carácter
general. Es una figura que por su especialidad, a veces se ha comparado con una
donación mortis causa.

CONCEPTO DE LEGADO

La palabra legado proviene del latín legatus y significa o hace referencia a la idea
de delegar, de pasar una idea o capacidad a otra persona. En la vida cotidiana, este
término se usa para designar aquello que una persona, empresa, institución, entre
otros puede recibir como recompensa u obsequio de quienes tuvieron antes que él.

Un legado puede ser de tipo visible o no, todo dependerá de cada caso. Por ejemplo,
el legado visible sería un anillo que una persona le deja a sus sucesores por tener
gran importancia y valor sentimental. Sin embargo un legado, también puede ser, el
valor de la honestidad que un padre le deja a su hija o que un grupo de personas
les transmite a otras cuando estas últimas toman su lugar en la misma organización.
Por lo que el legado es concebido como una idea de transmisión de valores, bienes
o elementos que son considerados importantes para uno u otro de los que forman
la cadena.

Cuando se habla de legado se refiere básicamente a cuestiones que tienen que ver
con lo social y lo cultural, más no con lo biológico, ya que mayormente para esa
rama es utilizando la palabra herencia. Un legado puede estar compuesto por
elementos materiales o por cuestiones simbólicas como valores, tradiciones, formas
de actuar, formas de pensar, entre algunos otros. El legado es muy importante, dado
que quien lo recibe marcará su identidad a futuro. Se tiene que el legado que alguien
recibe de sus antecesores le estará diciendo mucho más a una persona que a
cualquier otra, ya que probablemente esté vinculado con su identidad, su historia
familiar, costumbres, entre otros.

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ELEMENTOS DEL LEGADO

ELEMENTOS PERSONALES:

Se entiende por estos elementos del legado, a los sujetos que intervienen en esta
institución, que son, a saber, tres (para que exista el legado es necesario la
concurrencia de tres personas): El que ordena o dispone, que es el testador. Aquél
a favor de quien se instituye el legado, o sea el legatario o beneficiario y la persona
que debe pagarlo o gravado que por lo general es el heredero (Arts. 932 y 933 C.C.).

El sujeto activo del legado es toda persona que tenga capacidad de testar, y el
sujeto pasivo será quien haya sido designado por el testador, siempre que sea
persona cierta y capaz de recibir (Art. 898, Ord. 1 y 2 C.C.); no importando que éste
tenga a su vez la cualidad de heredero, ya que nada impide que pueda designarse
legatario a un llamado a la herencia, sea testamentario o ab intestato; en cuyo caso
se reúnen en la persona los títulos de heredero y legatario.

ELEMENTOS REALES:

Se encuentran una serie de bienes tanto muebles como inmuebles que constituyen
el objeto del legado, los cuales son susceptibles de valoración económica, entre los
cuales se encuentran:

Cosas muebles: dinero, créditos, pensiones alimentarias (comida, vestido,


habitación, etc.), otras cosas de determinadas especies (un traje, un auto, una joya,
etc.).

Cosas inmuebles: Casas, fincas, apartamentos, terrenos, etc.

ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DEL LEGADO

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En lo que respecta a la aceptación y repudiación de los legados, es preciso
considerar, en primer lugar, lo contenido en el Art. 889, Código Civil, que dispone
que el legatario no podrá aceptar una parte del legado y repudiar la otra, si ésta
fuere onerosa. No obstante, precisa el mencionado artículo que si muriese antes de
aceptar el legado dejando varios herederos, podrá uno de éstos aceptar y otro
repudiar la parte que le corresponda en el legado.

Por su parte, el Art. 890, Código Civil determina que el legatario de dos legados, de
los que uno fuere oneroso, no podrá renunciar éste y aceptar el otro. Si los dos son
onerosos o gratuitos, es libre para aceptarlos todos o repudiar el que quiera. El
heredero, que sea al mismo tiempo legatario, podrá renunciar la herencia y aceptar
el legado, o renunciar éste y aceptar aquella.

En cuanto a la determinación del momento en el que se constituye el legatario como


titular del legado, se pueden seguir dos tesis. Así, atendiendo a la tesis germanista,
se apuesta por la adquisición automática del legado; siguiendo la tesis romanista,
la posesión no se adquiere hasta la aceptación de la herencia. La jurisprudencia se
decanta por la primera, en cuanto "en el legado no se sigue el sistema romano de
adquisición de la herencia que exige aceptación" (TS, Sala de lo Civil, nº 669/2000,
de 27/06/2000, Rec. 2641/1995). Así, atendiendo al Art. 881, Código Civil, el
legatario adquiere derecho a los legados puros y simples desde la muerte del
testador, y lo transmite a sus herederos; asimismo, según el Art. 882, Código Civil,
cuando el legado es de cosa específica y determinada, propia del testador, el
legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere, y hace suyos los frutos o
rentas pendientes, pero no las rentas devengadas y no satisfechas antes de la
muerte.

Fuera de lo anterior, es preciso aludir a la entrega del legado, entendida como la


puesta a disposición del legatario de lo ya adquirido. Como establece el Art. 885,
Código Civil, el legatario no puede ocupar por su propia autoridad la cosa legada,
sino que debe pedir su entrega y posesión al heredero o al albacea, cuando éste se
halle autorizado para darla. En este sentido se pronuncia la TS, Sala de lo Civil, nº
397/2003, de 21/04/2003, Rec. 2616/1997 al señalar que "cuando el legado es de

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cosa específica y determinada, propia del testador, el legatario adquiere la
propiedad desde que aquél muere, si bien debe pedir la entrega al heredero o
albacea, cuando éste se halle autorizado para darla". Por lo tanto, lo dispuesto en
el Art. 882, Código Civil, tal y como determina la AP Madrid, Sección 9, nº 461/2011,
de 26/09/2011, Rec. 59/2010 "no significa que no tenga que pedir su entrega al
heredero o albacea autorizado ya que su adquisición no se verifica de forma
inmediata como en la herencia sino de forma mediata a través del heredero,
otorgando al legatario una acción personal ex testamento para pedir la entrega del
legado e incluso ejercitar la acción reivindicatoria contra todo tercero que tenga la
cosa legada en su poder". Así, "aunque el legatario adquiere la propiedad de la cosa
legada desde la muerte del testador, ello no le faculta por sí para ocupar la cosa,
sino que ha de pedir su entrega y posesión al heredero o albacea, lo que constituye
un requisito complementario para la efectividad del legado".

Finalmente, en la Resolución de 9 de marzo de 2009 de la Dirección General de los


Registros y del Notariado se determina, además, que "no es posible la entrega sin
que preceda la liquidación y partición de la herencia con expresión de las
operaciones particionales de las que resulte cuál es el haber y lote de bienes
correspondientes a los herederos forzosos (...) porque solamente de este modo
puede saberse si dichos legados se encuentran dentro de la cuota de que puede
disponer el testador y no se perjudica, por tanto, la legítima de los herederos
forzosos". El Art. 1025, Código Civil determina, en este sentido, que durante la
formación de inventario y el término para deliberar no podrán los legatarios
demandar el pago de sus legados.

ENTREGA DE LA COSA LEGADA

Al igual que en la herencia, el derecho del legatario se inicia con la muerte del autor
de la sucesión; pero para determinar con precisión el momento en que se lleva a
cabo la transmisión del legado y el legatario adquiere la propiedad del mismo,
debemos distinguir las siguientes situaciones:

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1. Cuando el legado sea de cosa determinada específicamente y no esté
sujeto a plazo o condición, el legatario adquirirá la propiedad de la cosa al' momento
del fallecimiento del de cuius, no podrá de propia autoridad tomar posesión de la
misma; deberá solicitarla del albacea cuando hayan concluido los inventarios y
avalúos. Como el legado responde subsidiariamente de las deudas de la herencia,
no se puede saber si será gravado hasta que no se conozcan los bienes y deudas
de la misma.

2. Cuando el legado es de un género susceptible de determinación, de


acuerdo con la regla general de las obligaciones, la propiedad no puede adquirirse
sino hasta que se haya hecho la determinación. También en este caso, el legatario
deberá esperar la confección de los inventarios y avalúos y a la determinación de la
cosa para demandar su entrega, respetándose en todo caso el grado de preferencia
del legado.

A diferencia, el heredero para adquirir la propiedad de los bienes particulares de la


herencia, requiere que se lleve a cabo la partición y adjudicación. Todas las
acciones de la herencia necesariamente deben realizarse a través del albacea.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS


LEGATARIOS

Los legatarios de una sucesión, no responden por las deudas de la herencia, sino
cuando toda ella se distribuye en legados, o cuando, habiendo sido ya pagados los
legados, no hubiere en la herencia bienes bastantes para cubrir los créditos.

Si se reclama la resolución de un Juez Civil, que decreta el requerimiento y embargo


de bienes de unos menores, para asegurar pensiones alimenticias, como deudas
de una sucesión en la que aquéllos son legatarios, procede conceder la protección
federal, porque la obligación de tales alimentos pertenece a la sucesión a la que

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pasan los derechos y obligaciones del autor de la herencia, pero los legatarios sólo
responden de las cargas inherentes al bien legado, y el embargar éste, para
garantizar deudas de la sucesión, equivale a hacer gravitar la obligación sobre el
legatario.

LA CLASIFICACIÓN DE LOS LEGADOS

CLASES DE LEGADOS:

1) LEGADO DE COSA CIERTA: Es el más frecuente: si se trata del que individualiza


perfectamente uno o más bienes muebles o inmuebles del testador. Fundamento
legal establecido en el artículo 906 C.C.

2) LEGADO DE COSA CIERTA Y PROPIA DEL TESTADOR: En este caso el


legatario adquiere la cosa de inmediato de manos del heredero, quien está obligado
a entregársela. Si la cosa pereció durante la vida del testador o después de su
muerte el legado no tendrá efecto (Art. 957 C.C.).

Legado de cosa que se halle fuera del patrimonio del testador:

a) El legado de cosa ajena es nulo, a menos que se declare en el testamento


que el testador sabía que le pertenecía a otra persona; en cuyo caso el
heredero podrá optar entre adquirir la cosa legada o pagar a éste su justo
precio (Art. 902 C.C.).

b) Si el testador ordena entregar a un tercero una cosa perteneciente al


heredero o al legatario; caso en el cual deberá entregarse la cosa para poder
tener derecho a la disposición testamentaria. Sin embargo, si la cosa hubiere
salido del patrimonio del heredero o del legatario, podrá optar éste entre
entregarla o pagar su justo precio (Art. 903 C.C.).

c) Si el testador, el heredero o el legatario, son propietarios solamente de una


parte de la cosa o de un derecho sobre ella; el legado no será válido sino en
relación con la parte o el derecho, a menos que aparezca en el testamento
que el testador conocía tal circunstancia; en cuyo caso, el heredero podrá
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optar entre adquirir el resto de la cosa legada para entregarla al legatario, o
pagarle su justo precio (Art. 904 C.C).

d) Tratándose de cosas muebles indeterminadas, siempre que se señale su


género o especie, el legado será válido; aunque nada de aquel género o
especie se hallare en el patrimonio del testador cuando otorgó el testamento
o al momento de su muerte (Art. 905 C.C.).

e) Cuando el testador haya dejado como propia una cosa particular o una
cosa comprendida en cierto género o especie, el legado no tendrá efecto si
la cosa no se encuentra en el patrimonio del testador al tiempo de su muerte.
Si se encontrare, pero no en la cantidad indicada en la disposición, el legado
sólo tendrá efecto por la cantidad que hubiere. (Art. 906 C.C.).

3) LEGADO DE UNA COSA PERTENECIENTE AL LEGATARIO: Supuesto que


debemos estudiar desde dos puntos de vista:

• Que la cosa objeto del legado fuese propiedad del legatario en el momento
en que el testador hizo su testamento.

En cuyo caso el legado es nulo pues no se puede atribuir la cosa que ya le pertenece
(Art. 908 C.C.).

• Si la cosa no fuese propiedad del legatario en el momento en que el testador


hizo su testamento, pero que llegó a serlo después, más adelante y se
encuentre en su patrimonio al momento de la muerte del testador (abrirse la
sucesión).

En este caso hay que diferenciar si la adquisición se hizo a título oneroso o a título
gratuito: Si la adquirió a título oneroso el gravado deberá reembolsarle el precio
pagado para adquirir el legado. Pero si por el contrario fue a título gratuito el legado
no tendrá validez (Art. 908 C.C.).

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4. LEGADO DE COSA A TOMAR DE DETERMINADO LUGAR: Es una especie
particular de legado que se individualiza designando el lugar en donde se hallan las
cosas legadas. Este legado especial, es válido y sólo tiene efecto si la cosa legada
se encuentra en el lugar señalado por el testador y hasta por la porción que se
encontrare. Pero si las cosas legadas que solían encontrarse en aquel lugar
determinado, y por accidente o circunstancias pasajeras no se encontraban al
momento de la muerte del testador, también será válido.

5. LEGADO DE ALIMENTOS: Recibe este nombre la disposición testamentaria que


le concede al legatario del derecho a percibir: instrucción, comida, habitación y
asistencia sanitaria hasta una determinada edad o mientras estuviere incapacitado
para procurarse por sí mismo la subsistencia. (Art. 911 C.C.). Si el testador no
hubiere fijado una cantidad, deberán aplicarse las reglas inherentes al derecho de
alimentos.

6. LEGADO DE CRÉDITO: Cuando se deja mortis causa un crédito, se transmiten


con él, todas las acciones y garantías existentes. El heredero está obligado a
cumplir con entregar los títulos y la documentación referente al caso al legatario. En
modo alguno es fiador, salvo expresa cláusula del de cujus. El crédito lleva como
accesorio, los intereses desde la muerte del causante. (Art. 909 C.C.).

7. LEGADOS DE PERIÓDICOS: Suelen legarse prestaciones para ser pagadas en


períodos más o menos largos; como son, por ejemplo, las rentas vitalicias y las
pensiones, cuyo pago deben iniciarse desde el momento de la apertura de la
sucesión (Art. 909 C.C.). Lo mismo ocurre si el legado consiste en una cantidad
determinada que debe ser pagada cada mes, cada año o en otros períodos.

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PÉRDIDA DE LOS EFECTOS DE LOS LEGADOS

El legado se queda sin efectos en las siguientes situaciones

1. Si el testador transforma la cosa legada, de modo que no conserve ni la forma


ni la denominación que tenía.

2. Si el testador enajena, por cualquier título o causa, la cosa legada o parte de


ella.

3. Si la cosa legada perece del todo viviendo el testador, o después de su


muerte sin culpa del heredero.

EL LLAMA LEGADO DE PARTE ALÍCUOTA

El legatario de parte alícuota es aquel que recibe. No un bien determinado, sino una
parte proporcional de la herencia. Pero ¿Estamos en presencia de un sucesor a
título universal o singular?

Esta última una cuestión que ha dado lugar a una larga controversia doctrinaria.

Pero más que examinar las distintas opiniones, conviene precisar un concepto:
cualquiera que sea la solución que se acepte, es indiscutible que el legatario de
cuota no es un heredero.

Este tiene vocación para recibir toda la herencia. Claro que, si hay varios herederos,
cada uno recibirá la porción.

Que por ley o por voluntad del testador le corresponda; hasta puede ocurrir que
esas partes sean iguales o aun menores que las del legatario (como ocurriría en el
caso de que una persona dejara seis hijos y el quinto a un extraño).

Pero mientras el heredero tiene un derecho eventual a la totalidad (así ocurriría si


los otros fueran excluidos, desaparecieran o renunciaran), el legatario no puede
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aspirar más que a la porción que se le ha asignado, que significa su máxima
posibilidad. Por eso Fornieles, con expresión feliz, ha dicho que "la parte del
heredero contiene el todo en potencia". Carácter de que no participa la del legatario.

En verdad, se trata de una institución jurídica que no satisface ninguna necesidad.


Lo natural y lo simple. Lo que llega todas las necesidades fundamentales de la
transmisión de bienes por testamento, es lo siguiente: o bien se deja a una persona
todo el patrimonio o una parte alícuota de él, en cuyo caso se lo constituye heredero
con el consiguiente derecho de acrecer y la responsabilidad por las deudas; o bien
se le transmite un bien determinado, en cuyo, caso es simple legatario. Es la
solución clara y simple de los códigos alemán (art. 2087) e italiano (art. 588), que
han eliminado el legatario de cuota.

El legatario de cuota, como el coheredero, tiene derecho a una parte alícuota de


todo el patrimonio dejado por el causante. Pero lo separan de las algunas
diferencias sustanciales:

a) en primer término, carece de derecho de acrecer. Su parte en la herencia


esa siempre limitada a la proporción que le ha fijado el causante; de tal modo
que, si uno de los coherederos o colegatarios resulta incapaz para suceder,
o renuncia a la herencia, el legatario de cuota no se beneficia con ello.

La parte del renunciante pasara a los herederos legítimos o testamentarios.

Pero si un legatario particular renuncia a su legado, el de cuota tiene derecho


a una parte proporcional; aquí, en efecto, no se trata de un aumento de su
porción, sino simplemente de incluir entre los bienes que deben dividirse,
aquel que fue objeto del legado particular.

B) en segundo lugar, en ningún caso responde ultra Vires; su responsabilidad


está limitada a los bienes hereditarios.

Los legatarios de cuota no gozan de pleno derecho de la posesión


hereditaria, no tienen derecho a pedir colación, ni juega respecto de ellos el

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derecho de representación; pero esto no constituye una diferencia especifica
con los herederos, puesto que los testamentarios no gozan tampoco de esos
privilegios.

EL PRELEGADO

El prelegado fue conocido en el Derecho Romano, cuando había varios herederos,


ya que si el heredero era único, no tendría sentido instituirlo a la vez heredero por
el todo y prelegatario por uno o varios bienes específicos, de los que ya se
convertiría en dueño como heredero.

Consiste en un legado efectuado al heredero y a cargo del acervo sucesorio, lo que


implica que los otros coherederos se perjudican, pues el bien prelegado sale de la
herencia, acrecentando la porción del heredero beneficiado por el mismo.

Quien se beneficia con un prelegado posee por un lado un llamamiento como


heredero, y por otro, como legatario. Significa que el heredero universal del
causante, es llamado además a recibir uno o más objetos determinados de la
herencia. No debe esta o estas cosas estar dentro de su cuota hereditaria, pues
sino sería una determinación de los bienes que la componen y no un prelegado. Si
no puede determinarse si es un prelegado o una determinación de los bienes de la
cuota del heredero, se estará por esta última.

Los llamamientos son independientes por lo cual puede aceptar o rechazar uno u
otro (la herencia o el legado), puede enajenarlos indistintamente, las cargas y
condiciones que gravan a ambos instituciones son independientes, lo mismo que el
pago de las deudas.

El Código Civil argentino no lo considera con el nombre de prelegado sino como


mejora en el artículo 3605 cuando faculta al testador para otorgar legados dentro de
su porción disponible o mejorar la parte que les corresponda a sus herederos
legítimos. Sin embargo la mejora es más restrictiva pues solo se refiere a los
herederos legítimos.

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CONCLUSIÓN

Después de haber investigado de una forma minuciosa todo lo relativo al Orden y


Régimen sucesoral, consideramos oportuno señalar que este tema es propio para
una especialidad dentro del derecho, porque es muy importante en la transferencia
de la propiedad y son muchas las cosas que hay que tomar en consideración al
momento de hacer una distribución de bienes apegado a lo que prescribe la ley.

Es oportuno indicar que debemos seguir indagando la aplicación de algunos


artículos que tienen un marcado interés de lograr la equidad entre los herederos,
que socialmente es un hecho muy bueno.

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BIBLIOGRAFÍA

Compendio de Derecho Civil, Bienes y derechos Reales


Rafael ROJINA Villegas
Edit. Porrúa,

Derecho de Familia y Sucesiones


Edgar BAQUEIRO Rojas,
Edit. Harla,

Derecho Civil Mexicano


Rafael DE PINA,
Edit. Porrúa,

Manual de derecho sucesorio


Marisa Herrera - María Victoria Pellegrini
Edit. Harla

Estudios de derecho de obligaciones


Mariano Alonso Pérez
Edit. La ley

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