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- El control de constitucionalidad es función suprema y fundamental del Poder Judicial los jueces, constatan si
las leyes (o actos administrativos), guardan o no conformidad con los preceptos constitucionales y se abstienen de
aplicarlos en su caso.
DERECHO ADMINISTRATIVO
El derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia primordialmente la organización y la
actuación del Estado en sus relaciones con los particulares.
Se ocupa fundamentalmente de la organización de la administración publica y de la actividad materialmente
administrativa o regida por el Dcho publico, cualquiera fuera el órgano que la despliegue.
El Estado es una sociedad políticamente organizada, y no puede haber sociedad sin organización política; la
realidad del Estado, de la sociedad civil, no es la sociedad ni el orden político por sí solos, sino su compuesto, de
manera que entre Estado y Sociedad no existe ninguna separación real.
La característica esencial que distingue al Estado de otras comunidades, de acuerdo con la concepción
aristotélica, es su “autarquía o autosuficiencia”, en el sentido de que el Estado se halla integrado de tal forma
que no precisa ni depende de otra comunidad para la realización de sus fines.
Lo específico del Estado reposa en la cualidad de “perfecta o soberana” que posee la comunidad al bastarse a sí
misma.
El principio que unifica y otorga coherencia a la organización estatal es el de la “autoridad”, que se mantiene por
intermedio del “poder”, el cual actúa con el fin de asegurar el orden social fundamentalmente a través de la ley, que
siempre debe ser justa, conforme con la naturaleza y apropiada a las costumbres del país.
ESTADO DE POLICÍA: estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente
a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran
despliegue e inversión en mecanismos de vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la
voluntad de los individuos que están siendo controlados.
Así, un estado policial es inherentemente antidemocrático.
ESTADO DE DERECHO: se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma; es así que
el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación
y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del estado a través de sus órganos de gobierno,
creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público.
El surgimiento del Estado de Derecho coincide con el final del absolutismo e implica la imposición de la Burguesía
entre el siglo XVIII y XIX.
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En teoría, la proclamación del Estado de Derecho surge como oposición explícita al estado absoluto: la
proclamación consciente y presente del Estado de Derecho se logra a través de las dos grandes revoluciones, una
estadounidense y otra francesa.
Así se propugnó establecer en un documento escrito (CN) la sujeción del Estado a la ley asegurando la protección
de los derechos individuales y la división de poderes.
- Parte de la Revolución Francesa, donde aparece una relación jurídica diferencial entre el Estado y los particulares
NACE EL DERECHO ADMINISTRATIVO.
En el S. 18, la teoría del Estado de Policía entra en crisis, y a partir de la Revolución Francesa, la policía (el poder
estatal) se circunscribe a la protección del orden jurídico y a la regulación de la seguridad publica.
- Surgen los derechos subjetivos de los particulares frente al Estado.
- El Estado de Derecho se caracteriza por : DIVISIÓN DE FUNCIONES + SUJECIÓN DEL ESTADO A LA
LEGALIDAD + RESPETO POR LOS DERECHOS INDIVIDUALES.
SON FINES DEL ESTADO: LA JUSTICIA Y EL INTERES PUBLICO: El fin del E. consiste en la
realización de JUSTICIA, definida como “el habito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada
cual su derecho”.
Otra finalidad es la del INTERES PUBLICO, para poder justificar ese “poder supremo”.
Las facultades de la administración son FACULTADES EXORBITANTES (exceden la orbita del Dcho Privado)
situando al Estado en una posición especial frente a los particulares, compuesta por:
- Potestades de poder publico: poderes o facultades especiales utilizadas para satisfacer inmediatamente el bien
común.
- Garantías de los particulares: para contrarrestar el poder del Estado con el interés privado.
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• TEORIA DEL FISCO: El Estado podía ser demandado ante la justicia solo por sus actos de carácter privado
(porq eran actos similares a los realizados por las personas), pero los de carácter publico seguían sin ser
controlados.
Se lo podía demandar entonces, en su función de recaudador tributario sin q eso cuestione o afecte su carácter de
soberano y absoluto.
Su desarrollo se consolida en el Estado de Policía – fue un recurso técnico que hizo posible el sometimiento de la
actuación estatal al derecho sobre la base de reconocer que una porción de los actos del Estado no se distinguían –
por su naturaleza– de los actos que llevaban a cabo los individuos partiendo de esa premisa, se postuló la
aplicación a esos actos del régimen de derecho privado y consecuentemente fue admitida la demandabilidad del
Estado, ya que a través del fisco, podía ser demandado ante los tribunales.
• TEORIA DE LA DOBLE PERSONALIDAD: Por un lado, el Estado realizaba actos de carácter público y por
otro, de carácter privado –dentro del E. había 2 personas – y los actos de ambas debían someterse a los tribunales.
Esta teoría fue criticada porque el E. no tenía 2 personalidades según que éste actuara en el campo de la gestión
patrimonial o en el ejercicio de actos de imperio, sino q era una sola persona.
• TEORIA UNITARIA: El Estado debía someter todos sus actos a control, pero como una única persona.
En el orden positivo, al E. se le reconoce personalidad jca, por ello puede actuar como titular de derechos,
obligaciones y deberes vinculándose con los administrados y con los entes q integran la organización estatal.
Conforme al sentido actual de esta teoría, las funciones del E. pueden clasificarse desde el punto de vista
material en:
• FUNCION EJECUTIVA: función del Estado continua, rápida e inmediata q se ocupa de q se cumpla la ley y de
satisfacer los intereses comunitarios impostergables.
Es la función principal del P.E., dentro de la cual esta la FUNCION ADMINISTRATIVA.
• FUNCION LEGISLATIVA: se ocupa de dictar, alterar o suspender las leyes.
Es la función ppal del P.L., integrado por el Congreso y las Cámaras.
• FUNCION JUDICIAL: interpreta y aplica la ley en casos concretos, para resolver controversias jcas entre partes
con intereses contrapuestos imponiendo una decisión con fuerza de verdad legal. Es la función ppal del P.J.
Estas 3 funciones deben perseguir primordialmente, la realización del bien común sea en forma inmediata o
mediata.
En la realidad, cada uno de los órganos entre los q se distribuye el poder estatal, tiene asignada como competencia
predominante una de las funciones señaladas sin q ello obste a la acumulación de funciones materialmente distintas.
Entonces, aunque cada órgano tenga asignada específicamente una de estas funciones, puede realizar alguna
de las otras dos:
• P.E: participa en funciones legislativas (promulgando leyes, dictando decretos o reglamentos) y participa de
funciones judiciales (indultando o conmutando penas).
EJECUTA Y ADMINISTRA, pero principalmente siempre ejercerá FUNCION ADMINISTRATIVA.
• P.L: funciones ejecutivas (cuando autoriza al ejecutivo a declarara la guerra o firmar la paz, aprueba o desecha
tratados, nombra jueces) y judiciales (interviene en juicio político).
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• P.J: funciones legislativas (declarando la inconstitucionalidad de normas del Congreso o Decretos del PE) y
funciones ejecutivas (nombra y remueve funcionarios).
Los órganos q ejercen el poder estatal (E – L –J) tienen su propia esfera de acción, están enteramente
separados, pero se combinan y se complementan entre si.
Los 3 representan la soberanía de la Nación para sus objetivos principales.
Sus facultades derivan directamente de la CN, y su ejercicio de la ley.
• SUBJETIVO U ORGANICO: toma en cuenta el órgano que realiza la función, ya q a cada órgano le
corresponde una determinada función.
Así, solo existe actividad administrativa en el PE, actividad legislativa en PL y judicial en el PJ.
• MIXTO O RESIDUAL: Entiende que debe existir una combinación de los dos criterios anteriores donde será
función administrativa, toda la actividad realizada por los órganos del Estado, a excepción de aquellas actividades
que tengan por mandato inicial.
Para este criterio, los reglamentos que dicta el órgano administrativo y judicial no son función legislativa, sino
administrativa.
Entonces, el PE: siempre ejerce función administrativa – PL: siempre función administrativa y legisla – PJ: función
administrativa y juzga.
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SEGÚN DECRETO REGLAMENTO REGLAMENTO SANCION
CRITERIO: JUDICIAL DEL P.L
SUBJETIVO Ejecutivo Legislativo Judicial Legislativo
(x el órgano)
OBJETIVO Legislativo Legislativo Legislativo Judicial
(x la función)
MIXTO Administrativo Administrativo Administrativo Administrativo
TEORÍAS POSITIVAS: afirman que la administración pública ejerce función jurisdiccional, pero siempre dentro
de ciertos límites.
• TEORIA DE LA RESERVA DE LA LEY: impide el avance de todo poder reglamentario x parte del PE, q
implique una alteración o limitación de los dchos individuales de propiedad y libertad.
Se trata de materias reservadas a la ley: SOLO ENTIENDE EL P.L. - el P.E. no puede hacerlo. Art 75 inc 32 CN:
compete al Congreso hacer todas las leyes y reglamentos q sean convenientes para poner en ejercicio los poderes
antecedentes y todos los otros concedidos por la presente CN (poderes implícitos del Congreso).
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Entre las materias susceptibles de ser reguladas por reglamentos autónomos están las reglas de organización
administrativa y las atinentes a los recursos administrativos, en cuanto no alteren los límites de la potestad
reglamentaria.
• ZONA DE RESERVA DE LA ADMINISTRACION: es una de las ppales consecuencias q deriva del ppio de
la separación de poderes, con fundamento en el Art 99 inc 1 CN donde se le atribuye al PE la regulación de
aquellas materias q resultan inherentes a las funciones q se le han adjudicado como jefe supremo de la nación, jefe
de gobierno y responsable político de la administración gral del país.
Esta tesis tiene como finalidad acotar la injerencia del PL sobre las atribuciones privativas del ejecutivo, y su
objetivo es mantener la vigencia de la separación de poderes.
LAS FUENTES DEL DCHO SON LOS MEDIOS O FORMAS Q DAN ORIGEN AL ORDENAMIENTO
JURIDICO, pero el ordenamiento jco-administrativo, no se integra solo con normas positivas.
El dcho administrativo, surgió cuando los juristas y los h’ de gobierno advirtieron q el dcho de los administrados no
derivaba solo de las leyes (q la mayoría de las veces, no prescribían soluciones para reglar las controversias con la
Adm publica).
Al admitirse q el Estado debía regirse por ppios diferentes a los ppios del dcho privado, se formuló un dcho
autónomo para regir el obrar de la administración en el campo del dcho publico, sin perjuicio de la posibilidad de
acudir a la analogía.
• FUENTES FORMALES: normas o ppios jurídicos. Dan origen al ordenamiento y son emanadas de órganos
estatales competentes a través del procedimiento previsto en el Dcho positivo. (CN, LEY Y REGLAMENTO).
• FUENTES REALES O MATERIALES: No son normas jcas, pero pueden hacerlas surgir o modificarlas.
(DOCTRINA, COSTUMBRE, PPIOS GRALES DEL DCHO y JURISPRUDENCIA)
Si se admite q la administración publica crea derecho, se pueden distinguir fuentes q provienen de ámbitos ajenos al
poder administrador (CN, LEY, JURISPRUDENCIA) de aquellas q devienen de la actividad de los propios órganos
administrativos (PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS, REGLAMENTOS).
Las fuentes del dcho administrativo tienen en ppio, carácter o naturaleza local, dado q las provincias dictan sus
propias CN y se rigen por ellas, y además conservan todo el poder q no hubieran delegado a la nación.
1 - CONSTITUCION: Conj. de ppios y normas supremas del ordenamiento positivo, cuya jerarquía normativa es
superior a la ley y al reglamento.
Es la fuente más importante de todo el dcho.
La primacía comprende según art 31 CN, ppios, normas constitucionales, tratados y leyes dictadas por el Congreso
como consecuencias de las facultades q le atribuyen la ley suprema.
Del régimen de la CN, surgen ppios y reglas q configuran las bases del Dcho Administrativo:
• Personalidad jca del Estado: reconocida implícitamente en Art 35 CN y en ese carácter ejerce potestades y
derechos, contrae obligaciones, impone deberes y cargas.
• Las funciones, potestades y cometidos del PE: Art 99 CN configura una de las fuentes mas ricas del Dcho
Administrativo.
• Arts 14 y 28: los dchos y gtias reconocidos no pueden ser alterados por las leyes q reglamenten su ejercicio ni
por normas inferiores a las leyes.
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TRATADOS DE JERARQUIA CONSTITUCIONAL
El Tratado Internacional es el acuerdo entre sujetos de dcho internacional destinado a producir determinados
efectos jcos: crear una obligación, resolver una existente o modificarla.
• Tienen esa jerarquía en las condiciones de su vigencia
• No pueden derogar artículos de la 1* parte de la CN
• Son complementarios de los dchos y gtias reconocidos por la CN
A partir de 1994, existe jerarquía normativa de los tratados celebrados con las naciones extranjeras y con los
organismos internacionales, a los cuales el Art 75 inc 22 les asigna jerarquía superior a las leyes. El efecto de esta
clausula no es colocar el dcho de la integración por encima del orden constitucional, sino el de afirmar la primacía
de los tratados de esa índole, respecto de las leyes.
Si hay una lesión constitucional con origen directo en el propio tratado de integración, en el dcho derivado o en
normas jcas dictadas en el orden interno de los Estados, los interesados podrían plantear su inconstitucionalidad
ante los jueces nacionales y llevar el planteo hasta la Corte por vía recursos.
En tales supuestos, la decisión del alto tribunal, tendría por efecto la inaplicabilidad de la norma violatoria en el
caso concreto.
Los tratados son fuente del Dcho administrativo cuando obligan a los órganos o entidades administrativas a realizar
determinada actividad o cuando contienen disposiciones del Dcho Administrativo aplicables al ámbito interno del
país.
2- LA LEY: EN SENTIDO MATERIAL - todo acto o normal jca q crea, modifica o extingue un dcho de carácter
gal y obligatorio. Es obligatoria, oportuna, permanente, general y abstracta.
La raíz objetiva o material del acto q es el producto de la función legislativa, se encuentra en las leyes del Congreso
y en los reglamentos que dicta el PE.
EN SENTIDO FORMAL - acto emanado del órgano legislativo, conforme al procedimiento preestablecido.
En ppio, ésta solo puede ser derogada o modificada por otra ley dictada por el órgano legislativo, salvo q por texto
expreso hubiera autorizado al PE a derogarla o modificarla así lo exige el ppio del paralelismo de las
competencias y la llamada “preferencia de la ley”, como fuente del Dcho.
En el orden nacional, el procedimiento respectivo esta prescripto en la CN y sus etapas son: iniciativa, discusión,
sanción, promulgación y publicación.
o LEYES PROVINCIALES: dictadas por cada provincia para ser aplicadas dentro de ellas a través de sus
autoridades.
o LEYES CONVENIOS SANCIONADAS POR EL CONGRESO Y APROBADAS POR LAS PCIAS (leyes
provinciales y Ciudad Autónoma de Bs As).
o Leyes especiales: determinan un régimen particular para un caso determinado o para una serie de casos
determinados.
Las leyes especiales subsisten en tanto no exista propugnación efectiva o incompatibilidad con la ley gral posterior.
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o Leyes generales: prescriben el régimen aplicable a todos los supuestos q componen un determinado genero de
relaciones jcas.
TIPOS DE REGLAMENTOS
• REGLAMENTARIOS O DE EJECUCIÓN (Fallo Mouviel)
• AUTÓNOMOS
• DELEGADOS (Fallos Delfino y Cocchia)
• DE NECESIDAD Y URGENCIA (Fallos Peralta, Verrochi, Video Club Dreams)
Los reglamentos de organización son los dictados para estructurar los organismos o entidades del E. atribuyéndoles
competencias, delegándoles funciones, creando cargos etc.
Al tratarse de una actividad interna de la administración, las circulares y reglamentos organizativos no requieren de
publicación.
7- PPIOS GRALES DEL DCHO: Son el origen o fundamento de las normas, se fundan en el respeto de la
persona humana o en la naturaleza de las cosas.
Constituyen la causa y la base del ordenamiento y existen con independencia de su reconocimiento legal o
jurisprudencial.
Funcionan como orientadores e informadores del ordenamiento, permitiendo realizar una labor correctiva o
extensiva de las normas, e integradora del mismo frente a la carencia de normas q rijan una cuestión (Art 16 CC).
Hay ppios q cumplen la función de medios de protección tendientes a impedir las arbitrariedades de los poderes
públicos y tb operan como limites al poder reglamentario por parte de la Administración.
9- LA COSTUMBRE: Comportamiento uniforme y constante del pueblo con la convicción de q tal proceder
corresponde a una obligación jca.
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Dado q el dcho es producto de la sociedad, negar q la costumbre sea fuente del Dcho, seria ignorar la realidad, pero
no es fuente cuando esta desprovista de sustancia jca o cuando se opone a ppios morales de justica o a los valores
básicos de la organización social o política.
11- LA JURISPRUDENCIA: forma mas habitual, uniforme o constante de aplicar el dcho por parte de los
órganos q realizan la función jurisdiccional.
Los jueces u órganos jurisdiccionales crean dcho, ya q el juez no puede dejar de juzgar bajo el pretexto del silencio,
oscuridad o insuficiencia de las leyes, siendo por lo tanto esta, fuente del Dcho en sentido formal y material.
Es fuente material, en los casos donde la doctrina de los jueces resulta obligatoria por tratarse de jurisprudencia
plenaria.
13- ANALOGIA: aplicación de un precepto jco dictado para una determinada situación a otra q coincide con la
primera. Se rige por el ppio de que donde existen las mismas razones, deben existir las mismas disposiciones jcas.
No es fuente xq el propio ordenamiento obliga a la utilización de esta herramienta jca ante la ausencia de normas
positivas.
En el dcho administrativo, no pueden aplicarse disposiciones q restrinjan la libertad del individuo o impongan
sanciones.
APLICACIÓN DE LA LEY 19.549 DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 1°.- Las normas del procedimiento que se aplicará ante la Administración Pública Nacional centralizada y
descentralizada, inclusive entes autárquicos, con excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad.
• La LNPA prescribe que sus normas son de aplicación a la Administración Pública Nacional: se aplica a todos los
trámites administrativos q se cumplan ante los organismos nacionales, con ámbito territorial de validez en Cap
Federal y en todo el país.
• Es una ley federal y local simultáneamente. Su ámbito de aplicación no es provincial ni de la Ciudad de Buenos
Aires.
• La Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, no es una ley general dictada por el órgano legislativo, es
un decreto-ley dictado por el gobierno de facto (1966-1973).
• El Personal de la Policía de la Prov de Buenos Aires, se rige por la Ley 13.201 modificada por su similar
13.369/2005 y supletoriamente por la Norma de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires
(NPAP).
Igual procedimiento cabe aplicar en el caso de un efectivo de la Ciudad Aut. de Bs As.
• En cuanto al régimen jurídico aplicable a la Policía Federal Argentina, la Ley 19.549 establece que sus normas de
procedimiento no se aplican ante los organismos militares y de defensa y seguridad. Dadas las características
propias de estos cuerpos, q difieren en su totalidad de las q rigen la Adm Pública Nacional, queda expresamente
excluida la aplicación de la LNPA, y toda controversia q se suscite en el ámbito de las fuerzas policiales, deberá
resolverse aplicando los regímenes especiales propios de c/ una de ellas.
El régimen especial vigente para el Personal de la Policía Federal Argentina, es la Ley 23.965 Reglamentada por
Decreto 1866/83, con la aplicación supletoria de la LNPA y RPA.
ART. 129 CN - La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de
legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
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Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de la
Nación…el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los
representantes que elijan a ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones.
• La atribución legislativa del Congreso no debe impedir que la Ciudad Autonoma ejerza sus propias facultades
legislativas.
• La potestad estatal es un poder de actuación, q ejercitándose de acuerdo con el ordenamiento jco puede
generar situaciones jcas que obligan a otros sujetos.
• Tienen su origen en el ordenamiento jco: se requiere por aplicación del PRINCIPIO DE LEGALIDAD, que
una norma previa la configure y la atribuya.
Se originan en la ley material y son inalienables, intransmisibles o irrenunciables.
• Tiene un objeto genérico.
• No genera deberes concretos ni sujetos obligados, sino una situación de sometimiento o sujeción a sufrir los
efectos jurídicos q de ella emanan.
Las normas disponen una conducta a seguir por parte de los particulares.
Estas normas pueden contener una sanción (obligación) o un beneficio (derechos).
Para q la potestad sea correctamente ejercida sobre los particulares, deberá ser bajo alguna de estas 2 formas:
EJ: “Régimen jubilatorio” (ante la presentación del titular del beneficio, el órgano administrador tiene establecidas
las pautas para otorgar el acto administrativo) o el “Pago de una indemnización por expropiación”.
2. BAJO FACULTADES DISCRECIONALES: facultad que tiene la administración de decidir libremente entre
uno u otro curso de acción para hacer una u otra cosa o hacerla de una u otra manera (Gordillo).
El órgano puede decidir si debe actuar o no y qué medidas adoptar (siempre dentro del marco legal general).
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El legislador autoriza a quien debe aplicar la norma en el caso concreto, para que realice una estimación subjetiva y
condicionará el ejercicio para ese supuesto de la potestad atribuida previamente o de su contenido particular al no
imponerle, por anticipado, la conducta que debe necesariamente seguir.
• El primer límite lo establece el legislador, ya q la administración se limitara a actuar conforme a la norma, caso
contrario la actividad seria ilegitima y la decisión por ende, invalidada.
Hay que recordar que si bien el ejercicio de la actividad discrecional se desarrolla apoyándose en criterios de
carácter no legislativo, no hay que dejar de reconocer que el punto del que parte todo acto de autoridad es la misma
ley.
• No debe existir desviación del poder (q no haya fin desviado x favoritismo, amiguismo…).
• Los ppios generales del derecho (sirven para interpretar el derecho y son rectores del ordenamiento jco): buena
fe, razonabilidad, no arbitrariedad (en referencia a la fundamentación q se toma), igualdad y proporcionalidad entre
el fin perseguido y los medios adoptados para lograr ese fin.
Otros límites para el desarrollo sano de una actividad discrecional: Los hechos, las reglas formales q se
presentan en el acto administrativo y la autolimitación de la administración.
Cuando la ley otorga al agente público competencia vinculada, significa que la ley eligió previamente cuál es la
única y mejor conducta para la plena satisfacción del interés público.
Cuando la ley otorga al agente público competencia discrecional, significa que la ley atribuyó al agente el deber-
poder de elegir la mejor conducta, entre un universo de conductas posibles, para la plena satisfacción del interés
público.
Anteriormente no existía un control judicial cuando se ejercían facultades discrecionales, y consecuentemente solo
se controlaban las facultades regladas. Pero, como las facultades son mixtas (discrecionales Y regladas) y nunca
completas, el control solo se podía hacer sobre la parte reglada, dejando de lado la parte discrecional.
Frente a ello, se debía controlar q las facultades se ejerzan siempre dentro de los limites establecidos, caso contrario
el juez anulara la decisión.
En el estudio del Derecho Administrativo es de particular importancia el análisis de los actos administrativos de
alcance general y la posibilidad de que el administrado pueda requerir a las autoridades, que estos queden sin
efecto.
Sin perjuicio de ello, la facultad que tiene la Administración de emitir mandamientos generales y abstractos, tiene
como propósito establecer un cúmulo de instrucciones conforme a disposiciones o principios de la ley, para una
mejor aplicación de aquélla.
OJO! entre la norma legislativa y la norma reglamentaria, existe una diferencia de jerarquía, de validez y de
estructura ambas son normativas y ambas establecen formas de conducta determinada, pero la norma legislativa
es preeminente y autónoma (no reconoce otro límite que la CN) y la norma reglamentaria es subordinada y
restringida.
• Art 99. Inc 3 - El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de
ministros Excepción: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA
REGLAMENTOS
La actividad reglamentaria, es una actividad materialmente legislativa o normativa xq se trata del dictado de
normas jcas de carácter gral y obligatorias x parte de órganos administrativos que actúan dentro de la esfera de su
competencia normativa.
Las normas grales q solo tienen eficiencia interna en la Administración o q están dirigidas a los agentes públicos,
no producen efectos jcos hacia los particulares.
• CONFORME AL ÓRGANO QUE LOS DICTA PUEDEN SER: NACIONALES (pueden provenir de la
Administración, de la Legislatura o del PJ.) ó PROVINCIALES.
TIPOS DE REGLAMENTOS
Solo pueden reglamentarse las leyes cuya aplicación corresponda al PE. ¿Qué leyes? aquellas donde la
administración interviene en su aplicación (por cuestiones operativas o de implementación, por ser la
administración las q la ponen en practica) - EJ. Ley de impuestos.
Los derechos establecidos en la CN no son absolutos: hay q reglamentarlos (las leyes del dcho privado no necesitan
reglamentación xq se aplican directamente a los particulares).
Su emanación no depende de ley alguna, sino de facultades propias que tiene el poder ejecutivo en su dictado. El
gobierno y la Administración no aplican una ley sino q directamente interpretan y aplican la CN.
Son en principio facultad del Jefe de Gabinete de Ministros, y la emisión de tales reglamentos se permite al
presidente sólo en casos excepcionales (Art 99 inc 1 CN).
• REGLAMENTOS DELEGADOS: normas grales dictadas por la Administración en base a una autorización o
habilitación del P.L., regulando materias de competencia del legislador.
La facultad de dictarlos emana de una habilitación legal, siendo una actividad de carácter excepcional de la
Administración.
Estos no alteran la división de poderes porque el legislador siempre delega dentro de ciertos límites pudiendo
reasumir en todo momento su potestad de legislar.
La delegación legislativa debe ser siempre expresa y especial, estableciéndose para cada caso y no en forma
genérica.
Se necesita ley previa la cual debe contener plazo, materia y los límites o parámetros de competencia del PE.
Al igual que los reglamentos de necesidad y urgencia, es necesario que éstos sean revisados por el Congreso:
- Si lo aprueba: valido
- Si lo rechaza: pierde validez desde q es rechazado (no desde q se dicto)
- Si no se expide: no hay aprobación tacita, conf Art 82 debe tratarse expresamente.
- No puede modificarse su contenido.
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- Las cámaras los trataran por separado, pero deben ser aprobarlos x ambas, caso contrario no hay aprobación.
Clases de delegación:
o D. recepticia: las normas reglamentarias adquieren el rango formal de la ley.
o D. o remisión normativa: la más usual, la ley autoriza o habilita al PE o a sus órganos o entes a dictar normas en
determinadas materias y con ciertos límites.
o Deslegalizacion de materias: técnica x la cual ciertas materias reguladas por la ley pasan por virtud de una ley a
ser regidas por normas emanadas de la Adm.
o DELEGACIÓN IMPROPIA (la q recepta Art 76, para los “pormenores”), cuando el PL le transfiere al PE la
tarea de reglar los detalles necesarios para le ejecución de las leyes.
Es impropia porque en realidad no hay delegación sino una forma de ejercer el poder reglamentario del ART 99 inc
2 CN.
o DELEGACIÓN PROPIA (esta prohibida) y se da cuando el PL transfiere la función de dictar una ley,
osea delegando potestad legislativa.
• REGLAMENTO DE NECESIDAD DE URGENCIA: ART 99 INC 3 -"El Poder Ejecutivo no podrá en ningún
caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo" REGLA GENERAL
q sólo rige para circunstancias ordinarias o normales o, aquellas situaciones de excepción o de emergencia donde es
imposible observar los trámites ordinarios previstos en la CN.
El Poder Ejecutivo, solo cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la CN para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia LA
ATRIBUCIÓN DEL PE PARA DICTAR REGLAMENTOS DE NECESIDAD DE URGENCIA SE CONFIGURA
COMO UNA POTESTAD EXCEPCIONAL Y POR LO TANTO, DE INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA Y
SUJETA A UN PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN.
PROCEDIMIENTO: los requisitos sustanciales se completan con el cumplimiento de una serie de recaudos
inherentes a un procedimiento de formación y perfeccionamiento.
Al ser una facultad privativa e indelegable, requiere el cumplimiento de 2 pasos procesales previos:
- Que la decisión de dictarlos se adopte en acuerdo general de ministros
- Que el decreto sea refrendado por todos los ministros que intervienen en el acuerdo conjuntamente con el jefe de
gabinete.
Luego de su dictado: el perfeccionamiento de la sanción de los reglamentos de necesidad y urgencia por el PE
requiere:
- Sometimiento de la medida -por parte del jefe de gabinete dentro de 10 días - a la COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE
- Elevación al plenario de cada Cámara (dentro de de 10 días) para su inmediato tratamiento por parte del
Congreso.
APROBACIÓN O DEROGACIÓN POR EL CONGRESO: estos decretos pueden ser derogados o aprobados
por el Congreso con una ley especial.
Aunque no se acepte la doctrina de la aprobación tácita (Art 82 CN), la seguridad jurídica exige que se mantenga la
vigencia del decreto de necesidad y urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente por el Congreso o declarado
inconstitucional por el Poder Judicial.
Cuando el congreso aprueba un decreto de necesidad y urgencia violatorio de los requisitos constitucionales
establecidos en art 99 inc 3 La sanción será nulidad absoluta, por tanto es invalido.
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La sanción legislativa produce la conversión del acto aunque, en principio, sin efecto retroactivo y salvo que las
normas adolecieran de otros defectos constitucionales el decreto se transforma en ley por obra de la aprobación del
Congreso.
La sanción de nulidad absoluta q declaren los jueces se circunscribe a los supuestos en q medie derogación expresa
o silencio operando en tales casos, la invalidación de las normas a partir de la fecha de emanación del decreto.
EL VETO PRESIDENCIAL: posibilidad de que el Presidente haga uso de la prerrogativa de vetar la ley que
rechaza o deroga un decreto de necesidad y urgencia.
En este caso, el ejercicio de la prerrogativa de vetar la ley sería inconstitucional por q, además de la violación del
principio de división de los poderes, la competencia acerca de la sanción de las normas contenidas en un decreto de
necesidad y urgencia pertenece al Congreso, donde radica la potestad de desencadenar, poner en marcha y debatir
la sanción de las leyes.
LEY 26.122: tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los
decretos que dicta el Poder Ejecutivo.
Decretos de necesidad y urgencia: La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
Delegación legislativa: Límites – Las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de
reglamentación por el Poder Ejecutivo.
- Elevación - El P.E. dentro de los 10 días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
- Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente - La Comisión debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.
El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y
a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio. Para emitir dictamen, la Comisión puede consultar a
las comisiones permanentes competentes en función de la materia
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Conjunto de normas q regulan las atribuciones, la composiciones y el funcionamiento del aparato administrativo.
La organización tiene como finalidad esencial q las relaciones entre sus diferentes estructuras se lleve a cabo
ordenadamente, y para lograr dicho fin es necesario q existan diversos PRINCIPIOS JCOS DE LA
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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JERARQUIA – COMPETENCIA- CENTRALIZACION - DESCENTRALIZACION
JERARQUIA
Ppio propio de la administración y constituye una relación entre órganos de una misma persona jca.
Implica un conjunto de órganos armónicamente subordinados y coordinados.
Implica siempre una relación, se basa en la preexistencia de una serie de órganos, caracterizados por 2 figuras
típicas de toda organización: LINEA y GRADO.
La línea jerárquica se forma con el conj de órganos en sentido vertical y el grado, es la posición o situación q cada
uno de los órganos ocupa en dicha línea.
El problema mas importante q plantea la relación jerárquica es el relativo al deber de obediencia q tienen los
órganos inferiores, el cual se origina precisamente en el vinculo de subordinación q los une con los órganos
superiores a la Adm Publica.
CONTROL JERARQUICO
Es el poder q tiene el órgano superior sobre el inferior dentro de un mismo ente administrativo (se aplica tb a la
desconcentración y centralización).
Para q haya jerarquía en la actividad administrativa se necesita:
- Igual competencia en razón de la materia entre ambos órganos.
- Superioridad de grado dentro de la línea de competencia (un órgano superior y otro inferior).
COMPETENCIA
Su fundamento se ubica en la idea de eficacia (q conlleva a la necesidad de distribuir las tareas entre órganos y
entes diferenciados), es una garantía para los dchos individuales y una institución para preservar y proteger el
cumplimiento de las finalidades publicas o de bien común q la Adm persigue.
• Es un ppio q predetermina, articula y delimita las funciones administrativas q desarrollan los órganos y las
entidades publicas del Estado con personalidad jca.
• Es el conj o circulo de atribuciones q corresponden a los órganos y sujetos públicos estatales, o con un alcance jco
mas preciso, la aptitud de obrar o legal de un órgano o ente del Estado.
• Consiste en la aptitud legal para ejercer potestades y ser titular de ellas.
• LA COMPETENCIA SIEMPRE ES NORMATIVA: la competencia de un ente u órgano para dictar un acto
administrativo debe emanar de una ley formal o de un reglamento.
COMPETENCIA DEL ÓRGANO - ART 3 LEY 19.549- La competencia de los órganos administrativos será la
que resulte, según los casos de la CN, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia.
Su ejercicio constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos
que la delegación o sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una
norma expresa disponga lo contrario.
COMPETENCIA Y CAPACIDAD: La especialidad del órgano no surge de su propia voluntad sino de la norma
objetiva, que establece las finalidades para las cuales el órgano fue creado, o bien, de su objeto institucional.
Este ppio, se vincula con el fin de la competencia de cada órgano u ente, y surge de las atribuciones expresas o
implícitas y de la enunciación de objetivos, ppios de normación y de las facultades inherentes q fundamentan la
creación y subsistencia del órgano sin las cuales, carecen de sentido.
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Por ello, el ámbito de libertad del órgano administrativo esta acotado por el fin que emana de la norma y no por el q
surja de la voluntad del funcionario.
Determinada la especialidad, y dentro de sus limites, la competencia es la regla y fuera de aquella, es la excepción
(la incompetencia).
TIPOS DE COMPETENCIA
• En razón de materia: según la sustancia o naturaleza del acto conforme al dcho objetivo (CN, LEY Y
REGLAMENTO) q confiere una serie de atribuciones a los órganos y sujetos estatales para la realización de sus
cometidos propios.
La violación de la competencia en razón de materia, admite discriminación según q el acto emanado del órgano
administrativo constituya una materia propia de la ley formal (órgano legislativo) o del Órgano Judicial.
En ambos casos hay incompetencia radical.
• En razón de grado o jerarquía: La organización administrativa se integra generalmente en base a una estructura
piramidal, arriba esta el órgano superior cuyo rango decrece a medida q se alejan del órgano superior.
El grado es la posición q cada órgano tiene en la estructura jerárquica. Puede ser: CENTRALIZADA cuando la
competencia se le da exclusivamente a los órganos superiores o centrales de un ente.
DESCONCENTRADA cuando dentro del mismo ente se dan porciones de competencia a órganos inferiores.
DESCENTRALIZADA cuando la competencia se le da a un nuevo ente separado de la administración central con
personalidad jca propia.
• En razón del lugar o del territorio: Competencia en base a circunscripciones territoriales, q limitan
geográficamente la acción de los órganos y sujetos.
• En razón de tiempo: Se relaciona con el periodo de duración de la competencia o del plazo o situación a partir
del cual ella corresponda.
1 – DESCENTRALIZACION
Cuando las facultades están adjudicadas a entidades q constituyen la Administración Descentralizada (ej. entes
autárquicos) o indirecta del Estado.
La descentralización plantea siempre una relación entre sujetos estatales, es una relación interadministrativa.
Se transfiere parte de la competencia de la Adm Central a entes descentralizados q tienen personalidad jca propia,
constituido por órganos propios q expresan la voluntad del ente.
Estan vinculados al P.E. por medio de la tutela administrativa.
Contrariamente un país adopta el ppio de la CENTRALIZACIÓN como su rasgo predominante, cuando todas las
cuestiones de importancia son resueltas por los órganos centrales de la Administración.
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Es por eso q la Administración solo tiene, sobre los entes descentralizados LA TUTELA ADMINISTRATIVA: la
administración tiene un control sobre ellos q no llega a ser jerárquico, y por ende no puede modificar o sustituir sus
actos.
La tutela administrativa permite revisar solo la LEGITIMIDAD (conformación con el ordenamiento jurídico) de la
acción del ente descentralizado, mientras q el poder jerárquico, permite controlar no solo la LEGITIMIDAD, sino
la OPORTUNIDAD (merito o conveniencia) de la actuación del inferior.
Tutela: conjunto de poderes limitados concedido por la ley a una autoridad superior sobre los agentes
descentralizados y sobre sus actos con el fin de proteger el interés general.
AUTARQUIA: (especie de descentralización) atribución q tienen las personas publicas estatales de administrarse
por si mismas.
Las pcias son entidades autónomas, y las municipalidades q carezcan de potestades normativas originarias poseen
autonomía restringida.
Toda descentralización de naturaleza administrativa lleva ínsita la autarquía o facultad de auto administrarse.
- Puede ser total o parcial a diferencia de la avocación (q se refiere siempre a un acto determinado), tiene carácter
general respecto de la materia para la cual se ha establecido.
2 – DESCONCENTRACION
Ppio organizativo q se da entre órganos siempre dentro del mismo ente estatal, por lo q pueden darse en la
Administración Central y en las entidades descentralizadas.
Su fin es descomprimir la actividad del ente estatal, OJO! estos órganos no tienen personalidad jca propia (a
diferencia de la descentralización).
Es la transferencia surgida por una ley, en forma permanente de parte de la competencia del ente central en sus
órganos inferiores (ej. jefe de gabinete y ministros).
HAY CONCENTRACIÓN cuando las facultades decisorias están reunidas en los órganos superiores de la
Administración Central o cuando esa agrupación de facultades se opera en los órganos directivos de las entidades q
integran la Administración indirecta.
A LA INVERSA HAY DESCONCENTRACIÓN, cuando las competencias decisorias se asignan a órganos
inferiores de la Administración centralizada o descentralizada.
o Delegación entre entes públicos: la norma q autorice la delegación, deberá tener igual rango q la norma q
atribuya al ente la competencia.
SUPLENCIA: No existe propiamente una transferencia de competencia de un órgano a otro sino es una
modificación de la titularidad del órgano, en razón de q el titular mismo esta imposibilitado de ejercer su
competencia.
SUSTITUCION: Se funda en las prerrogativas de control q tiene el órgano superior sobre el inferior y procede en
supuestos de deficiente administración o abandono de funciones x parte del órgano sustituido.
Es una excepción al ppio de la improrrogabilidad de la competencia, siendo necesario q una norma expresa la
autorice.
INTERVENCION: Control represivo q ejercen los superiores jerárquicos como consecuencia del poder de
vigilancia. No siempre implica la sustitución o reemplazo del órgano intervenido.
DELEGACION DE FIRMA: No importa una verdadera delegación en sentido jco, sino q solo tiende a descargar
una porción de la tarea material del delegante.
El órgano delegado carece de atribuciones para dictar actos administrativos por si, limitándose su facultad a la
forma de los actos q le ordene el delegante, quien en definitiva asume la responsabilidad por su contenido.
4 – AVOCACION DE COMPETENCIA
Funciona en plano opuesto a la delegación.
Institución q proviene de la potestad jerárquica y es la facultad por la cual el órgano superior asume una
competencia para conocer y decidir en un asunto que, en razón de la materia, correspondía al círculo de potestades
atribuidas al órgano inferior.
Las personas jcas (entre ellas el Estado), requieren de la actuación de la voluntad de una persona física (ósea no
pueden desenvolverse x si mismas) q sea idónea para ejercer dchos y contraer obligaciones encarnando la voluntad
del ente, el problema q se debe resolver es el modo en q dicho querer se imputa a la persona jca, a fin de producir
efectos en el mundo jco.
- TEORIA DEL MANDATO: p. físicas actuaban como mandatarios de la persona jca. Esta teoría es
insatisfactoria, porque el mandatario actúa en nombre del mandante. La responsabilidad x sus actos se le imputan
al mandante, x lo tanto no se le puedan imputar al Estado.
- TEORIA DEL ORGANO: trata de fundamentar porqué la actuación de una persona física es imputada al estado.
El órgano no actúa en virtud de una relación exterior, sino que la persona jurídica y el órgano integran una misma
estructura.
De ese modo, cuando actúa el órgano es como si actuara la propia persona jca, no existiendo vínculos de
representación entre ambos.
La actuación del Estado es a través de órganos a los cuales se les imputan toda su conducta.
Los funcionarios deben obrar en ejercicio de sus funciones (aunque sea aparente), sino se les imputara a ellos
mismos como personas físicas, la culpabilidad o dolo de determinado hecho.
Idea unitaria del órgano: teoría q sostiene q el órgano, si bien forma parte de la persona jca publica estatal, no es
sujeto de dcho, lo cual no obsta para q el ordenamiento le atribuya potestades y facultades para actuar en el mundo
jco.
OFICIO: comprende la esfera abstracta de poderes y funciones, y la persona física seria el portador del órgano.
CARGO: la posición q la persona física ocupa en un órgano de una persona jca publica estatal, el cargo es asumido
por aquellas en el momento de su designación.
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RELACIONES INTER ORGANICAS
LOS ÓRGANOS NO SON SUJETO DE DCHO, CARECEN DE PERSONALIDAD JCA PROPIA por ello
no se reconoce la existencia de vínculos jcos entre órganos de una misma p. jca pública estatal.
La actividad inter orgánica, es una actividad jca q debe encuadrarse en el ordenamiento observando el ppio de
unidad de acción q caracteriza el obrar de la persona jca publica estatal.
CLASIFICACION DE ORGANOS:
Según la estructura:
- O. constitucionales (los previstos en la CN)
- O. meramente administrativos
Según su integración:
- Unipersonales o pluripersonales según tengan como titular una o varias personas físicas (órganos colegiados)
- Simples: integrado por un solo órgano
- Complejo: constituido por 2 o mas órganos
Según su función:
- O. activos: emiten y ejecutan los actos administrativos
- O. consultivos: cumplen su función a través de actos internos o inter orgánicos de asesoramiento de la
administración activa.
- O. de contralor: realizan actividad de vigilancia o control obre los actos q producen los órganos activos, el cual
puede ser previo (autorización) o a posteriori (aprobación).
ADMINISTRACION CENTRAL
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2. Facultades normativas: dicta los reglamentos de ejecución (reglamenta las leyes dictadas por el
congreso) y reglamentos delegados (normas que dicta dentro del ámbito de la delegación que le circunscribe el
congreso).
3. Facultades co-legislativas: participa del proceso de formación de las leyes (promulgación y publicación
en el boletín oficial).
4. Facultades administrativas: responsable político de la administración general del país (comprende la
administración publica centralizada y descentralizada).
Es el órgano superior de la estructura jerárquica administrativa.
5. Facultades jurisdiccionales: no emergen del Art. 99. Su reconocimiento es a nivel jurisprudencial, ej.
caso “Fernández Arias c/ Poggio”.
6. FACULTADES EXCEPCIONALES: Dictado de DNU, el indulto (OJO! no es un acto jurisdiccional xq
no resuelve una controversia) y la conmutación de penas.
JEFE DE GABINETE
Incorporado a la CN por la reforma de 1994 como un colaborados inmediato del presidente y para:
- descomprimir la labor del poder ejecutivo.
- lograr mayor flexibilización y comunicación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.
- que el poder legislativo pueda controlar mejor al poder ejecutivo.
NATURALEZA JURÍDICA: Algunos autores sostiene que se trata de una relación de coordinación entre ambos
poderes; otros, que se trata de una relación jerárquica entre ambos, ya que el poder ejecutivo es quien lo nombre,
remueve, etc… por ello, para determinar esta controversia, había q analizar q tipo de voluntad es la q prevalece.
- Por ejemplo el Art 99 inc 7 de atribuciones del PE, establece q el presidente: 7. Nombra y remueve a los
embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; por sí (demuestra
jerarquía) solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho, los
oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma
por la CN.
- Otro, el Inc 17: Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la
administración, y por su conducto a los demás empleados, los informes que crea convenientes, y ellos están
obligados a darlos.
FUNCIONES (Art. 100 y sig. CN)
- Tiene a su cargo junto con los demás ministros, el despacho de los negocios de la nación
- Refrenda y legaliza los actos del presidente.
- Tiene a su cargo el ejercicio de la administración pública del país. NO SU JEFATURA!!!.
- Tiene atribuciones especiales referidas a la refrenda de los reglamentos delegados y decretos de necesidad y
urgencia.
ORGANO MINISTERIAL
Es un órgano de órganos, x ser el PE unipersonal, los ministros no integran el órgano presidencial pero se hallan
jerárquicamente subordinados al órgano ejecutivo.
Los 10 ministros, son nombrados y removidos por el PE.
Los ministros – secretarios del presidente- , tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendan
y legalizan los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
- El referendo es un acto de autenticación necesario y esencial para atribuir validez al acto o reglamento
administrativo pertinente (desde el punto de vista formal = DECRETO).
Sus atribuciones difieren de acuerdo con la competencia en razón de la materia q la ley les atribuye, pero el
régimen jco aplicable en común son los Art 102 a 170 CN.
SECRETARIAS DE ESTADO
Pueden depender directamente del P.E o de un ministro.
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Su origen es legal y sus competencias están atribuidas por reglamentos.
Dentro de los ministerios se pueden crear subsecretarias y debajo de estas se encuentran las direcciones nacionales
generales, los jefes de departamento, oficinas, áreas y secciones.
Las direcciones generales de administración, son órganos de apoyo q realizan el trabajo burocratico con el fin de
alivianar la actividad de los ministros o Secretarias.
ENTIDADES AUTARQUICAS
Hay 3 especies de controles de naturaleza administrativa, según fuera llevado a cabo por:
- El Congreso
- Órganos especializados de fiscalización
- La Administración Central o una Entidad Descentralizada
Si fue creada por ley: la administración centralizada se limita a controlar la legitimidad de los actos de la entidad
descentralizada.
El acto q revisa no puede ser modificado, solo se limita a su aceptación o rechazo VER TUTELA
ADMINISTRATIVA que entraña un poder de revisión que ejerce la administración central sobre los actos de los
órganos superiores de las entidades descentralizadas y de los órganos de administración de las personas privadas
estatales (v.gr. sociedades del Estado).
Si fue creada por P.E: controla la legitimidad, oportunidad, merito o conveniencia del acto.
En atención a la oportunidad en que se ejercita el control de tutela la doctrina italiana clásica distinguió la tutela
preventiva de la represiva. Así, la técnica de las autorizaciones hay q ubicarla dentro de la tutela preventiva, y las
aprobaciones corresponden al tipo represivo este es el tipo de control que ejerce la administración central sobre
los actos de los órganos superiores de las entidades descentralizadas o de los órganos de la administración de
sociedades estatales, cuando resuelve los recursos de alzada.
- AUTONOMIA: relación institucional q permite una mayor o menor auto normación (ej. provincias) e implica la
facultad de darse sus propias reglas y regirse por ellas.
- SOBERANIA: expresión de un poder superior y afirmación de una personalidad erga omnes, siendo una potestad
q se vincula al Estado independiente.
Respecto de las entidades autárquicas territoriales, el encuadre de los municipios (excluida Cap Fed q tiene un
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régimen propio) en la organización administrativa de las pcias, surge del Art 5 CN.
En cambio, la pertenencia de las entidades autárquicas institucionales a la organización se desprende de las normas
q reglan su creación y su contralor presupuestario.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:
- Personalidad jca propia
- Substractum económico financiero q permita la constitución de un patrimonio estatal de afectación a fines
determinados
- Cumplimiento de una finalidad específicamente estatal (no industrial o comercial)
Las relaciones entre el PE y el interventor se rigen por los ppios de jerarquía, pudiendo recibir la entidad por este
medio, órdenes dictadas e instrucciones especificas del PE.
- Órgano de control externo del sector publico en su aspecto patrimonial, económico y financiero AUDITORIA
GRAL NACION - funciona dentro del P.L.
- Órgano de control interno del sector publico en su aspecto patrimonial, económico y financiero
SINDICATURA GRAL NACION - funciona dentro del P.E.
ESCRUCTURA INTERNA
SINDICO GRAL DE LA NACION SECRETARIA GRAL
1- Supervisión institucional y social.
COORD. GRAL DE SERV
INFORMATICOS 2- S. de economía y producción.
3- S. de planificación federal.
4- S. de empresas y sociedades.
GABINETE DE ASESORES5- S. de normativas y estudios.
6- Administración
7- Asuntos jurídicos
SINDICOS ADJUNTOS
Es la actividad de prestación x parte del Estado a través de la cual se satisfacen necesidades de interés público
PUEDE SER LLEVADA A CABO:
- EN FORMA DIRECTA por la Administración
- EN FORMA INDIRECTA con terceros vinculados al estado a través de un contrato de concesión de servicio
publico.
PUBLICATIO: ley formal (del Congreso) q lo declara como tal, sino no hay serv publico.
Donde el servicio es “sacado” de la orbita de la libre competencia para ser sometido a reglas y condicionamientos
por parte del Estado.
Es una actividad q se realiza en el ámbito del Dcho Adm, q va variando con el tiempo según las necesidades
sociales generalmente aceptadas.
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El rol q juega el estado en el tema de servicios públicos es complejo y sus funciones se desempeñan en forma
coordinada entre el Poder Legislativo - quien establece el marco de la regulación (al menos en relación a la Energía
Eléctrica y el Gas) y por otro lado la Adm Pública- quien por intermedio de los Entes Reguladores fiscaliza el
acatamiento de ese marco regulador.
En nuestro sistema, se parte de la base de la titularidad estatal donde el poder de imposición proviene de la CN, ley,
reglamento y el contrato de concesión LA INTERVENCIÓN ES LA REGLA.
En otros sistemas proviene de las atribuciones generales de sujeción general, ósea del ejercicio del poder de policía
(es decir, el cumplimiento del deber del Estado de resguardar los intereses del público usuario o consumidor LA
INTERVENCIÓN ES POR EXCEPCIÓN.
CARACTERES
1. Continuidad: el servicio no puede suspenderse, debe ser frecuente y hay una necesidad de que perviva
en el tiempo, sobre todo los denominados esenciales. OJO! en los serv de agua luz y gas regularidad y continuidad
se confunden.
2. Regularidad: regular cuando es prestado de acuerdo a las prescripciones del reglamento correspondiente.
Implica q el servicio se preste de acuerdo a contrato de concesión conf. al pliego de bases y condiciones.
3. Generalidad: tiene q ser prestado a la mayor cantidad de personas posibles.
4. Igualdad: (entre iguales) el servicio debe abastecer a toda la demanda en igualdad de condiciones para
todos los usuarios según la región y dentro de las pautas de regulación.
5. Obligatoriedad: respecto de la prestación que debe efectuar el concesionario a cuanto usuario se lo
solicite. Esta obligado a cubrir toda la demanda.
Se manifiesta desde el punto de vista del prestador q debe brindarlo con carácter obligatorio y desde el usuario q
tiene la obligación de tomar ese tipo de serv público.
CLASIFICACION
• PROPIOS: el Estado no crea la actividad sino q la PUBLICATIO hace la excepción de someter el servicio
público a un particular.
o DIRECTO - los presta el Estado por sí
o INDIRECTO- por intermedio de un contrato de concesión.
OJO! La concesión es el modo en q el Estado se desprende del servicio publico transfiriéndolo a un particular,
mientras q licencia es un permiso/autorización.
• IMPROPIOS: actividades propia de sujetos privados (particulares) aunque están fuertemente regulados por el
estado. Ej. taxis, farmacias, educación privada, etc donde el Estado los reconoce como públicos.
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Actividad monopólica de un concesionario Es una facultad exorbitante o atribución del Estado
particular o privado que ejerce un privilegio que limita y controla ese poder monopólico que ha
otorgado por el Estado. concedido.
“La jurisdicción” para crear un servicio público le Es esencialmente provincial, tratándose de un
corresponde a la Nación o a las provincias, porque poder LOCAL.
se trata de potestades cuyo ejercicio general no fue
delegado por las provincias al constituir la unión
nacional.
Los grandes servicios públicos, requieren de una Cuando se apela al poder de policía para
ley para su concesión - conf art.75 inc. 32 reglamentar, atendiendo a una necesidad impuesta
norma q reglamenta las condiciones de la por la seguridad, por la salubridad, etc. de ninguna
concesión q incluirá, simultáneamente, manera esas cuestiones pueden vincular a la
disposiciones vinculadas al poder de policía, actividad involucrada con un servicio público.
evitándose una reglamentación autónoma.
CAMPOS DEL DERECHO DE REGULACION:
DCHO DE FOMENTO: El Estado otorga beneficios a un particular para q realice cierta actividad
mercantil o individual, en detrimento de otra.
PODER DE POLICIA: Facultad del Estado para restringir o limitar el ejercicio de los derechos
individuales a favor del interés publico, como finalidad q es el bienestar general.
No esta establecido expresamente en la CN, pero él es la esencia de todo gobierno.
Nuestra Corte adopto el ámbito extenso, donde se incluye toda cuestión q interese a la prosperidad general.
S/ Casagne, el tipo de actividad q habilita el Poder de Policía, es una actividad de limitación, extinción etcs de
derechos privados q se manifiestan mediante leyes y reglamentos.
SERV PUBLICOS: Según Art 42 CN “quien concesiona no controla”, porque es la misma entidad que
creo el servicio Por ello nacen los entes reguladores.
¿Por manda constitucional, el SP se presta en forma directa o indirecta?: El Art 42 es neutro, solo fija pautas de
calidad y eficiencia y desalienta al monopolio controlando que no se abuse de esa posición dominante.
Además, se exige la actividad de un ente regulador.
o SON ENTES DESCENTRALIZADOS q controlan el marco normativo e intermedian entre la oferta y demanda
(por existir un monopolio legal en cuanto a serv públicos).-
o CREADOS POR LEYES: entes reguladores de gas, electricidad y agua.
o CREADAS POR DECRETO DEL PE: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (ente regulador del servicio
de teléfonos).
o PERSIGUEN FINES ESTATALES
o 3 etapas: producción – transformación – distribución (como actividades separadas q no pueden interferir entre
ellas).
o Poseen recursos asignados o un patrimonio de afectación para el cumplimiento de las finalidades q se le asignan
o Se les aplica el régimen de control estatuido para el sector público.
o Existe la posibilidad de interponen RECURSO DE ALZADA contra las decisiones de los órganos superiores de
los entes reguladores.
La condición jca de estos entes es la propia de las entidades autárquicas – descentralizaciones jcas del E. q
participan de la naturaleza publica de éste- q pertenecen a su organización administrativa pese a su personalidad
diferenciada.
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ENARGAS – Ley 24.076 - ARTICULO 2º - Objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas
natural q serán ejecutados y controlados por el Ente Nacional Regulador del Gas:
- Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores
- Promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural, y alentar inversiones para
asegurar el suministro a largo plazo
- Propender a una mejor operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de
los servicios e instalaciones de transporte y distribución de gas
- Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas que se apliquen a
los servicios sean justas y razonables
- Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas
- Incentivar el uso racional del gas, velando por la adecuada protección del medio ambiente
ARTICULO 50 - Créase en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, el Ente Nacional
Regulador del Gas que deberá llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos del artículo 2.
A los efectos de una adecuada descentralización, en cada área de distribución deberá preverse una estructura
mínima pero suficiente para tratar la relación entre las empresas distribuidoras y los usuarios de dicha área. Dicha
delegación del Ente Nacional Regulador del Gas se constituirá con la participación de representantes de las
provincias que correspondan al área en cuestión.
ENRE – Ley 24.065 - ARTICULO 2º.- Objetivos para la política nacional en materia de abastecimiento,
transporte y distribución de electricidad:
- Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios
- Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y alentar inversiones para
asegurar el suministro a largo plazo
- Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado de los
servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad
- Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las tarifas que se apliquen
a los servicios sean justas y razonables
- Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad fijando metodologías
tarifarias apropiadas
- Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución, asegurando la
competitividad de los mercados donde sea posible.
SERV DE TELEFONOS – Dec 1185/90 - Art. 4º.- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá como
funciones la regulación administrativa y técnica, control, fiscalización y verificación en materia de
telecomunicaciones de acuerdo con la normativa aplicable y las políticas del Gobierno Nac para el sector.
Ejercerá sus funciones en forma exclusiva - no habrá competencia concurrente en las materias que se le asignan por
el presente Decreto – y sus cometidos no podrán ser delegados ni objeto de avocación.
Art. 8º.- La Comisión Nacional de Telecom ejercerá sus funciones de modo de asegurar la continuidad, regularidad,
igualdad y generalidad de los servicios y de promover el carácter universal del Serv Básico Telefonico a precios
justos y razonables, así como la competencia leal y efectiva en la prestación de aquellos servicios que no estén
sujetos a un régimen de exclusividad.
AGUA POTABLE – Dec 999/92 - ARTICULO 3° OBJETIVOS. Los objetivos establecen lineamientos generales
que han de particularizarse en los documentos contractuales respetando los ss principios:
- Garantizar el mantenimiento y promover la expansión del sistema de provisión de agua potable y desagües
cloacales e industriales.
- Establecer sistema normativo q garantice la calidad y continuidad del SP regulado.
- Regular la acción y proteger adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones de los Usuarios,
Concedente, Concesionario y Ente Regulador.
- Garantizar la operación de los servicios que actualmente se prestan y de los que se incorporen en el futuro con
calidad y eficiencia.
- Proteger la salud pública, los recursos hídricos y el medio ambiente.
La protección de los usuarios no puede ser absoluta, los entes reguladores no se limitan solo a la tutela de los
usuarios ni a ejercer su representación, xq tienen q cumplir con todos los fines q han justificado su creación
mediante una serie de funciones tendientes a resguardar los dchos e intereses de los diferentes protagonistas
q se relacionan con la actividad prestacional.
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Su función básica es lograr una integración adecuada entre los fines e intereses en juego y contribuirá q se
alcance la armonía social.
Conforme a este ppio, el ámbito de actuación del órgano administrativo esta previamente acotado por la norma y no
por la mera voluntad del agente público.
En consecuencia, a los entes les esta vedada la imposición de cargos o gravámenes no previstos en los pliegos o
clausulas del contrato de concesión (o licencia) como tb la obligaciones a cargo de usuarios o terceros, la asunción
de competencias q corresponden a otros poderes del Estado, el establecimiento de tasas sin base legal etc.
POTESTADES DE LOS ENTES: Toda potestad consiste en un poder jco que - a diferencia de otros poderes jcos,
como el dcho subjetivo - actúa siempre en beneficio de terceros.
Este poder en el caso de la administración, debe desenvolverse siempre a favor de la comunidad.
Las potestades derivan necesariamente del ordenamiento jco que las delimita y acota.
Las potestades son amplísimas, abarcan las administrativas vinculadas con la fiscalización de los serv y el
cumplimiento de las condiciones fijadas en los contratos de concesión o licencias, el control de la aplicación de
tarifas, las disciplinarias etc.
A su vez, los marcos regulatorios han asignado a los respectivos entes potestades para resolver controversias entre
3eros.
ORGANOS DIRECTIVOS: Las diferentes normas de creación de los entes regulatorios prescriben q su dirección
y administración esta a cargo de organismos colegiados.
Las p. físicas q desempeñan la titularidad de estos órganos están sometidas al régimen de incompatibilidades de la
función publica, sin perjuicio de las normas especiales de cada régimen.
Existe garantía de estabilidad o inamovilidad de los directivos.
- Control judicial: para controlar la legitimidad del obrar de la Administración y los prestadores del servicio
publico.
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La actividad administrativa y reglamentaria de los entes regulatorios esta sometida, al control de los jueces.
El control judicial no tiene q diferir del sistema de juzgamiento de los actos administrativos, xq se trata de un
control judicial pleno con amplitud de debate y prueba.
En esta materia, alguno regímenes regulatorios (gas) distinguen 2 vías de procedimientos de impugnación (por
decisiones de naturaleza jurisdiccional o materia sancionatoria) y en los demás casos, hay q estar a las soluciones
normativas q brinda cada ordenamiento especial, rigiendo a falta de ellas las normas generales q regulan la
impugnación judicial de actos administrativos – ART 23 y ss. LNPA.
2DA PARTE----------------------------------------------------------------------------------------------
ACTO ADMINISTRATIVO
Acto jurídico que produce efectos jcos sobre el administrado y permite q el estado exprese su voluntad
jurídica en temas relacionados con la administración.
- Para Marienhoff es toda declaración, disposición, decisión unilateral de la autoridad estatal en el ejercicio de sus
propias funciones administrativas.
- Para Gordillo es la declaración unilateral, realizada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos
jurídicos directos e individuales.
- Para Cassagne es toda declaración de un órgano del Estado, en ejercicio de la función administrativa caracterizada
por un régimen jurídico exorbitante de derecho privado que genera efectos jurídicos individuales directos con
relación a terceros.
- Todos los actos administrativos son justiciables.
DIFERENCIAS CON:
HECHO ADMINISTRATIVO: es la actuación material de la administración, osea un comportamiento físico para
ejecutar el acto administrativo (hacer lo q indica el acto).
El hecho administrativo no goza de la presunción de legalidad y es un comportamiento q no genera una
modificación en el orden jurídico, mientras q el acto adm implica una declaración de voluntad tendiente a producir
efectos jcos directos de alcance individual o gral.
S/ Gordillo, el hecho es inoperante para generar deberes de los administrados frente a la administración en cuanto
se trata de una mera operación material que no explicita formalmente una determinada decisión o declaración
administrativa. Distinto es el caso, en que el acto administrativo se manifiesta por signos, señales, etc., o en que
resulta de actos escritos en forma tácita o presunta.
En los hechos administrativos, no hay actividad intelectual como en el acto.
VÍAS DE HECHO ADMINISTRATIVAS: (Art. 9 LNPA; Art. 109 ley 7.647) implica un comportamiento
material de la administración.
El concepto de vía de hecho administrativa pertenece al campo de la ilegitimidad y comprende todos aquellos
comportamientos materiales que, sin alcanzar a configurar una declaración, implican una grosera o grave violación
del ordenamiento jurídico.
La LNPA señala, a título enunciativo 2 supuestos de vía de hecho: el comportamiento material que sea lesivo de un
derecho o garantía constitucional y la puesta en ejecución de un acto hallándose pendiente algún recurso
administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de su ejecutoriedad o que,
habiéndose resuelto, no fuere notificado.
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS: declaración unilateral q causa efectos jcos generales en forma directa.
Los reglamentos administrativos, se califican en AUTÓNOMOS, DE EJECUCIÓN, DELEGADOS Y DE
NECESIDAD Y URGENCIA.
Este contrato esta caracterizado por su finalidad, y busca satisfacer intereses públicos instaurando la existencia de
prerrogativas y potestades a favor del Estado, a efectos de garantizar su debido cumplimiento.
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ACTO DE LA ADMINISTRACIÓN: produce efectos internos y su fin es organizar internamente la
administración como aquellos consistentes en comunicaciones internas, propias de la actividad ínter administrativa,
no productoras de efectos jurídicos individuales en forma directa sobre los particulares, tales como memorándum,
notas, comunicaciones y todos aquellos actos que posean injerencia meramente administrativa interna.
El papel de la voluntad como presupuesto del acto administrativo: el Estado para cumplir sus funciones, actúa
por intermedio de órganos compuestos por hombres, cuyas voluntades se imputan al ente jurídico.
La voluntad -que comprende la intensión y el fin- constituye un requisito y presupuesto del acto administrativo.
ARTICULO 3 LNPA.- La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la
Constitución Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una
obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o
sustitución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma expresa
disponga lo contrario.
3- CAUSA: debe sustentarse las circunstancias de hechos y derecho y antecedentes que justifican el dictado del
acto (causas q llevaron a q se dicte el acto).
Responde al PORQUE de la realización del acto.
Acerca de qué debe entenderse por motivación, la LNPA prescribe un concepto amplio. Así, la motivación
comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo y, en especial, la expresión de los
antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto.
Según Cassagne, es más adecuado basar el requisito de la motivación en la enunciación de las razones que han
determinado el dictado del acto, lo cual permite incluir la exteriorización de otro elemento considerado esencial: la
finalidad.
La motivación es un requisito que integra el elemento forma y consiste en la exteriorización de las razones que
justifican y fundamentan la emisión del acto, que versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa)
como en el interés público que se persigue con el dictado del acto (finalidad).
En general, a nivel doctrinario se niega que exista obligación genérica de motivar todos los actos administrativos,
salvo cuando la respectiva exigencia surge de una norma expresa –o bien– de la naturaleza de ciertos actos. En
casos excepcionales no existirá la obligación de motivar el acto por parte del órgano estatal, lo cual ocurrirá cuando
no exista la necesidad jurídica de realizarla o bien, cuando la propia naturaleza del acto lo impidiera.
5- OBJETO: debe ser cierto, física y jurídicamente posible, resolver todas las peticiones formuladas y existir el
derecho constitucional al debido proceso.
Es el contenido del acto – lo q el acto certifica, decide u opina a través de la declaración pertinente – basándose en
la causa motivo.
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Conforme artículo 953 CC (que ha estructurado una serie de requisitos cuya ausencia genera la invalidez del acto),
el objeto o contenido del acto administrativo debe ser: lícito; cierto y determinado; posible física y jurídicamente;
razonable y moral.
Lo esencial del objeto es su conformidad con el derecho objetivo.
Si se tratara de una actividad reglada, el objeto del acto administrativo aparecerá predeterminado por la norma, y si
el acto fuese consecuencia del ejercicio de facultades discrecionales, el objeto debe adaptarse al marco general
normativo y al principio de la juridicidad.
El concepto de fin violatorio del ordenamiento jurídico comprende no solamente el fin encubierto, sino también el
fin que, directa o indirectamente, no responda al interés público concreto exigido para el caso en cuestión,
cualquiera sea la índoles de la actividad (reglada o discrecional), teniendo presente que “las medidas que el acto
involucre deben ser adecuadas a aquella finalidad”.
7- FORMA: (art 8 LNPA): deberá realizarse por escrito, indicando el lugar, y fecha en que se lo dicta, con la
firma de la autoridad que lo emite.
De este modo se instrumenta y se da a conocer la voluntad administrativa.
La exteriorización de la voluntad al plano jurídico recibe el nombre de forma, la cual constituye el elemento
aglutinante de dicha voluntad en el acto administrativo, en miras a la consecución de un objeto determinado a
través de una finalidad de interés público.
ELEMENTOS NO ESENCIALES
1- PLAZO, donde el acto comienza o termina de producir sus efectos.
En el dcho adm, los plazos de los actos se computan por días corridos salvo q una norma expresamente dispusiera
lo contrario (en materia de procedimiento adm, en el orden nacional los plazos se computan en días hábiles
administrativos).
2- CONDICIÓN, acontecimiento futuro e incierto que subordina la aplicación o terminación de sus efectos
(puede ser suspensivo o resolutorio).
Hay necesidad de q todo acto adm sea dado a conocer a quien lo afecta y en materia de publicidad del acto adm, la
postura tradicional considera q ella es un requisito q hace a la eficacia del mismo.
Un acto puede ser valido en el sentido de q reúna todos los elementos esenciales pero al propio tiempo ineficaz sino
ha sido dado a publicidad.
Notificado el mismo o publicado en el boletín oficial, comienzan correr los plazos para que el mismo pueda ser
impugnado.
Esta eficacia es consecuencia del privilegio de autotutela de la Administración (que tiene potestad para hacer
ejecutar sus actos) y se desarrolla a través de la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos.
En cuanto a la VALIDEZ, los actos se presumen válidos desde el momento en que se dictan: dicha presunción
admite prueba en contrario (x recursos de los interesados), pero mientras tanto son eficaces y por tanto, producen
todos sus efectos.
CARACTERES DEL ACTO ADMINISTRATIVO.
IRRENUNCIABLE
- EXPRESO
- INDELEGABLE
- OBLIGATORIO
- EJERCIDA POR EL ÓRGANO QUE TIENE FACULTAD ATRIBUIDA COMO PROPIA
Caracteres eventuales:
- EJECUTIVIDAD: todo lo decidido por la administración es obligatorio y exigible. Para una parte de la doctrina,
este principio deriva de la presunción de legitimidad (es legitimo = exigible por sí mismo y no necesita de un acto
que declare su exigibilidad).
- ESTABILIDAD: consiste en la irrevocabilidad del acto por la propia administración como garantía para los
administrados que deriva de la cosa juzgada administrativa.
- IMPUGNABILIDAD: toda la función administrativa debe desarrollarse en un marco legal, donde el particular
tiene una serie de recursos para interponer (es la facultad de poder recurrir determinados actos dictados por la
administración).
- Se presume q el acto emanado de autoridad adm es legitimo (q fue dictado de acuerdo con el ordenamiento jco
vigente en razón de las garantías objetivas y subjetivas q rodean su emanación).
- Presunción iuris tamtum (salvo prueba en contrario) - no es absoluta, ya q aquellos actos con vicios manifiestos
no se presumen legítimos ni tienen la característica de ejecutoridad VER FALLOS LOS LAGOS Y
PUSTERNIK
- Recién luego de dictado el acto, quien se sienta con derecho a ello puede presentar recurso para impugnar su
legitimidad - consecuencias:
o Jueces no pueden decretar de oficio la invalidez del acto
o La iletimidad del acto debe ser alegada y probada por el particular.
- El acto se autoprovee sus propias decisiones y salvo q una ley lo ordene, los recursos q presenten los
administrados, no suspenden su ejecución ni efectos.
- Limite a la ejecutoriedad: las garantías constitucionales (las q serán atacadas solo por sentencia judicial).
- Regla gral de ejecutoriedad: la mera interposición del Recurso no suspende el acto.
Hay q pedirlo expresamente.
Diferencia entre disponer la ejecución (q se realice el acto) y disponer el uso de la fuerza para cumplir con el
acto:
- La primera es la regla gral (la adm no tiene poder de coacción, es la excepción ya q solo tendrá ese poder si al ley
lo autoriza).
- La coerción es directa cuando se forza directamente al particular o indirecta por medio de multas, clausuras…
- La ejecutoridad es propia cuando la ley le permite a la adm dictar el acto y proveer por si sola su cumplimiento o
impropia cuando el acto emana de la administración pero es ejecutado por una sentencia judicial (en este caso la
ejecución del acto la decide un juez) – en realidad la impropia niega ejecutividad al acto.
Doctrinariamente se ha sostenido que la suspensión de los efectos del acto administrativo se funda en los criterios
del daño – cuando el acto administrativo se suspende cuando su ejecución genere mayores daños que los que
engendre su suspensión - y de ilegalidad - criterio versa sobre la ilegalidad del acto y se relaciona con el carácter
manifiesto o no que posea el acto administrativo (debe tratarse de una invalidez manifiesta).-
Los supuestos en que la naturaleza del acto exige la intervención del juez, se centran en el principal límite
establecido a la facultad de los órganos que ejercen la función administrativa para ejecutar las propias decisiones,
que se refiere a la exigencia (derivada de la CN) de que sea el órgano judicial competente quien disponga –en
principio– la ejecución coactiva de un acto administrativo sobre la persona o los bienes del administrado.
La segunda parte del artículo 12 LNPA dispone que “sin embargo, la administración podrá, de oficio o a pedido de
parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público o para evitar perjuicios
graves al interesado o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta”.
3. como medida dentro de la acción de amparo, prevista en la ley 16.986, contra actos que adolecen de
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y siempre que lesionen los derechos y las garantías prescritos en la
Constitución, habiéndose admitido dentro de esta vía la posibilidad de suspender actos de alcance general.
Deben concurrir los requisitos de la lesión, restricción o amenaza de un derecho o garantía constitucional (excepto
la libertad individual); que dicha lesión, restricción o amenaza opere en forma actual o inminente; y que adolezca
de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
No procederá el amparo cuando existan recursos administrativos o judiciales que permitan obtener la protección de
los derechos o garantías constitucionales vulneradas; el acto impugnado emanara de un órgano judicial o hubiere
sido dictado por aplicación expresa de la Ley de Defensa Nacional; o la intervención judicial comprometiera la
regularidad, continuidad o eficacia de la prestación de un servicio público o el desenvolvimiento de actividades
esenciales del Estado.
- LAS QUE SURGEN DEL ACTO MISMO: El agotamiento se da cuando se cumplimentaron todos los efectos
jurídicos para los cuales fue creado el acto, y la existencia del acto cesa sin necesidad de q el órgano estatal emita
declaración alguna, ósea independientemente del órgano q decreta la extinción; y hay extinción de pleno derecho
cuando el acto se extingue al no poder ser cumplimentado, sea q surja al momento de dictar el acto (invalidez
originaria nulidad absoluta) o con posterioridad (no se convierte en ilegitimo sino q se torna de cumplimiento
imposible).
- LAS QUE DEPENDEN DE LA VOLUNTAD DEL ADMINISTRADO: La renuncia cuando este renuncia al
contenido de un acto (ej. una beca), y el rechazo cuando el administrado no acepta el mismo y el acto necesita de
su voluntad para configurarse la extinción (el rechazo tiene efectos retroactivos).
- ACLARACION: el acto adm dictado plantea dudas en cuanto a su interpretación, y el órgano q lo dicto (el único
q puede realizar su interpretación autentica), emite un acto aclaratorio cuya interpretación tiene efectos retroactivos.
- RECTIFICACIÓN: corrección de un error material del acto, especialmente cuando tal error es manifiesto, de
fácil verificación y surja de la confrontación con las constancias del propio acto - pues de lo contrario se estará ante
el vicio de error en la voluntad administrativa.
Asimismo, la omisión intrascendente da lugar a la rectificación del acto.
La rectificación modifica materialmente el contenido del acto, sin alterar su sustancia (su procedencia es
excepcional y tiene siempre efectos retroactivos).
- REFORMA: extinción parcial del acto adm o la ampliación de su objeto, por razones de ilegitimidad, merito,
oportunidad o conveniencia, hecha por el propio órgano q dicto el acto o por el superior, cuando se ejercita el
control jerárquico.
Cuando se produzca la extinción parcial del acto adm, regirán los ppios atinentes a la revocación por razones de
ilegitimidad o merito (y existirá o no, la obligación de indemnizar al particular o administrado).
REGIMEN DE NULIDADES
- Nulidades absolutas: debe ser pedida por el juez, sin petición de parte cuando aparece manifiesta en el acto.
Puede ser alegada por cualquier particular q tenga interés en hacerlo, excepto por quien ejecuto el acto.
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No es susceptible de confirmación y es imprescriptible.
- Nulidades relativas: no puede ser declarada por el juez, sino a pedido de parte, siendo solamente abducidas por
aquellos en cuyo beneficio se ha establecido.
Es subsanable y susceptible de prescripción.
- Actos nulos (Art. 1041 a 1044 CC): el vicio que los afecta esta expresamente establecido por ley, siendo el vicio
de carácter notorio y patente.
Su nulidad no dependerá de juzgamiento.
Los efectos de la nulidad son retroactivos (ex nunc), se considera que el acto es inexistente desde su nacimiento, no
pudiendo sanearse por la voluntad de las partes.
- Actos anulables (Art. 1045 CC): aquellos actos que son susceptibles de darse en mayor o menor medida, por lo
que resultará necesario la apreciación judicial para declararlos.
Dependerá del resultado de la investigación judicial, establecer si la magnitud de tal vicio amerita la declaración de
nulidad de ese acto.
Los efectos de la anulabilidad no son retroactivos (ex tunc), los mismos producen efectos desde que el acto fue
declarado, pudiendo ser subsanado por la voluntad de las partes.
- NULIDAD ABSOLUTA: el acto puede ser revocado de oficio por la administración pública, excepto que
estuviere firme, consentido y haya generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, en cuyo caso solo
resultará procedente su declaración en sede judicial.
Aquí la nulidad deriva de un vicio en los elementos esenciales del acto administrativo, que lesionan el orden o
interés público.
- NULIDAD RELATIVA: el vicio que adolece al acto es de carácter leve y no manifiesto, donde los elementos
esenciales no se ven afectados, por lo que estos actos se presumen legítimos y tomados como tal hasta su
declaración.
Esta puede ser declarada por autoridad judicial, o puede ser saneada por las partes mediante consentimiento expreso
o tácito.
ARTÍCULO 15- Si se hubiere incurrido en irregularidad, omisión o vicio q no llegare a impedir la existencia de
alguno de sus elementos esenciales, el acto es anulable en sede judicial.
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Implica darle una herramienta a los jueces para q puedan ejercer con plenitud la función de control y revisión de
los actos adm.
Tiene q existir previamente, un conflicto o una causa promovida por la Adm o un particular para q los jueces estén
habilitados para conocer en controversia y ejercer allí, este tipo de control.
La adm puede renunciar por razones de orden o interés publico, a la aplicación retroactiva de la invalidez ya q no
existe norma o ppio q se oponga a dicha posibilidad.
Cuando el defecto del acto adm da lugar a la sanción, la adm posee la facultad de subsanar el vicio q lo invalida,
cuya causal puede provenir de un comportamiento activo como de una omisión formal o de fondo, respecto de uno
o mas elementos del acto adm.
La subsanación del defecto q portaba el acto y su correlativa validez, es el saneamiento o la convalidación.
CONVERSION: Es el dictado de un nuevo acto adm a través del cual se declara la voluntad de aprovechar los
elementos validos q contenía el acto viciado, integrándolos en otro acto distinto extinguiendo los elementos y
cláusulas afectados de invalidez (sea absoluta o relativa).
La transformación del acto es con efectos al futuro, dejando solo subsistentes los elementos validos.
- Conversión legal: sin intervención de la voluntad de quienes emitieron el acto, es por expresa disposición de la
ley.
- Conversión como acto bilateral (o voluntaria): se necesita del asentimiento del destinatario (particular o
administrado).
Fundamento de la conversión: pueden ser objeto de conversión los actos viciados de nulidad relativa y absoluta.
Es una facultad q puede o no ejercer la adm en función del interés publico en la protección de inmediatos intereses.
Esta tb la puede pedir el administrado con fundamento en la afectación q sobre sus derechos, provoca la nulidad
absoluta.
RATIFICACION: El acto viciado de incompetencia en razón del grado, puede ser ratificado por el órgano
superior siempre q sean admisibles en tales supuestos, la avocación y delegación.
Acto unilateral con efectos retroactivos.
CONFIRMACION: Especie de saneamiento donde la adm o el administrado (en el acto adm bilateral) subsanan el
vicio q lo afecta.
Es la especie más importante de saneamiento o convalidación del acto adm.
Es efectuada por el mismo órgano q dicto el acto con algún vicio y tiene efecto retroactivo.
No hay confirmación tacita porque ella presupone siempre la existencia del pertinente acto administrativo del cual
se pude deducir la voluntad de la adm de confirmar el acto.
REVOCACIÓN: extinción del acto en sede administrativa por razones de ilegitimidad, merito o conveniencia. Es
un acto por el cual se extingue otro.
Se aplica exclusivamente a los actos DE ALCANCE INDIVIDUAL (no comprende los reglamentos).
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REVOCACIÓN DEL ACTO IRREGULAR - NULO: ARTÍCULO 17.- El acto administrativo afectado de
nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede
administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se
estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración
judicial de nulidad.
ACTO IRREGULAR - aquel afectado por una nulidad absoluta, donde la administración tiene la obligación de
decretar su extinción o sustitución.
Para ello es necesario q el órgano adm compruebe debidamente la existencia de un vicio de nulidad absoluta, no
bastando la simple alegación por parte del administrado - salvo q la ilegitimidad fuera manifiesta, en cuyo caso, la
adm debe de revocarlo en forma inmediata.
REVOCACIÓN DEL ACTO REGULAR - ARTICULO 18.- El acto administrativo regular, del que hubieren
nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no puede ser revocado, modificado o sustituido en sede
administrativa una vez notificado.
Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere
conocido el vicio, si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece sin causar perjuicio a terceros y
si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario. También podrá ser revocado, modificado
o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, indemnizando los perjuicios que causare a los
administrados.
ACTO REGULAR - acto legalmente perfecto q solo tiene un vicio pequeño q lo hace anulable. En ppio, tienen
estabilidad y no pueden revocarse, excepto:
- Q el administrado conozca el vicio y le fuera imputable.
- Q la revocación lo favorezca sin perjudicar a terceros.
- Q el acto a revocar haya otorgado derechos a titulo precario.
- Q el administrado pida la revocación del acto cuando todavía no este firme.
Q perjuicio debe indemnizarse? El valor objetivo del bien y los daños q sean consecuencia directa e inmediata.
La facultad de revocar un acto en sede adm por razones de oportunidad, merito o conveniencia no es enteramente
discrecional y se exige para su procedencia q el interés publico sea de igual orden y naturaleza q el acto objeto de
revocación.
OPERA HACIA EL FUTURO.
• REVOCACION POR ILEGITIMIDAD: frente a la presencia de un vicio o defecto en el acto adm q provoca su
invalidez.
Solo los actos irregulares portadores de un vicio de nulidad absoluta, permiten el ejercicio de la potestad
revocatoria en sede administrativa (de oficio o a pedido de parte) sin mediar plazo porque el acto no posee
legitimidad.
Salvo q este firme o consentido (notificado y no impugnado) y no haya generado derechos subjetivos q se estén
cumpliendo y siempre q el particular no conozca el vicio.
Para revocar el acto firme y consentido, q este cumpliendo derechos subjetivos, se debe pedir la anulación en sede
judicial.
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Excepcionalmente, el vicio es de nulidad relativa cuando el acto adm puede ser revocado por ilegitimidad en el
supuesto de q el adm hubiera conocido el vicio (ese conocimiento debe tratarse de un conocimiento fehaciente q no
es susceptible de presunción).
LOS EFECTOS SON RETROACTIVOS.
• REVOCACION POR RAZONES DE INTERES PUBLICO: en base al sacrificio del dcho del administrado
por el interés gral, previa indemnización de los perjuicios resultantes.
VICIOS EN PARTICULAR
• Vicios de la voluntad: error – dolo – violencia
• Vicios en el elemento subjetivo: (en el sujeto) incompetencia – incapacidad
• Vicios q afectan la causa del acto adm: por ausencia de antecedentes de hecho y derecho q preceden y justifican
el dictado del acto o el hecho de q los mismos fuesen falsos (lo q determinara la nulidad absoluta del acto).
• Defectos en el objeto: por violación de la ley configura nulidad absoluta y por falta de certeza e indeterminación,
relativa y susceptible de saneamiento.
• Vicios de forma: publicidad o por violación apreciable en el ord jco administrativo.
• Desviación del poder: vicio q afecta la finalidad del acto adm por ser el fin q el acto persigue.
Si se dan todos los elementos del acto aunque viciados, y el defecto es grave; hay nulidad absoluta, caso contrario,
la nulidad será relativa.
Pero sino hubiere tenido existencia como acto, y se tratara de un grosero comportamiento material de la adm
publica, la noción q corresponde utilizar es la de VIA DE HECHO ADMINISTRATIVA que deriva de la
irregularidad q ostentan ciertos actos administrativos (inexistencia de competencia e incompetencia absoluta), q
constituyen su base en el acto adm q se ejecuta.
Si se esta ante la inexistencia de un acto adm, la irregularidad q configura la vía de hecho no deriva del acto y eso
radica precisamente la ilegitimidad grosera del comportamiento material.
El ordenamiento – a titulo enunciativo – señala q son vías de hecho:
- El comportamiento material lesivo de un dcho o gtia constitucional.
- La puesta en ejecución de un acto estando pendiente algún recurso adm de los q en virtud de norma expresa,
impliquen la suspensión de sus efectos ejecutorios, o q habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.
EL SILENCIO DE LA ADMINISTRACION
ARTICULO 10- El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un
pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa.
Sólo x disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo.
Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de 60
días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 30 días sin
producirse resolución, se considerará que hay silencio de la Administración.
- En ppio, las leyes de procedimientos administrativos disponen que el silencio equivale a una respuesta negativa
de la administración.
- Silencio negativo – Es el silencio como negación a lo requerido como medio fundamental que da la legislación
para combatir la pasividad de quien ejerce la función administrativa: ante el mutismo se puede tomar el camino de
considerar rechazada la petición y continuar con el camino administrativo o judicial, conforme art. 10 LNPA.
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- Silencio positivo - La previsión excepcional que contiene el artículo 10, que sostiene que sólo mediante
disposición expresa puede acordarse sentido positivo a la falta de pronunciamiento de la administración.
- Ambas sirven para la defensa del particular o interesado frente a la inacción o demora administrativa.
- En ninguno de los dos institutos es necesario constituir en mora a la administración, ni intimarla, o reclamar
pronto despacho.
- En ambos casos, no es necesario argüir o demostrar el perjuicio que la morosidad o defecto procedimental
ocasiona.
- El particular puede utilizar indistintamente tanto la reclamación en queja como el amparo por mora, sin que la
articulación de uno perjudique al otro o dependa de él.
- Nada impide articular simultáneamente la queja en sede administrativa y el amparo por mora en sede judicial.
- Se interpone ante el inmediato superior jerárquico del funcionario u órgano que debió dictar el acto, producir
el dictamen, etc., quién asimismo la resuelve.
- Legitimación activa: quien es titular de un derecho subjetivo, un interés legítimo, e interés difuso.
- Defectos de tramitación: actos, hechos u omisiones q generan imperfecciones, anormalidades etc, q afecten el
curso del procedimiento.
- Incumplimiento de plazos: cuando la adm se demora en realizar ciertos actos o cargas del procedimiento (y no
ante el incumplimiento del plazo para resolver un recurso).
- Plazo de resolución: dentro del 5to dia de presentada.
La resolución, es irrecurrible.
- NO ES UN RECURSO: su fin no es impugnar un acto.
Su interposición no suspende el procedimiento principal.
Se rige:
- Decreto-ley 19.549/72, que reenvía a normas del procedimiento administrativo en algunos aspectos (ej., lo
atinente al carácter de parte).
- Normas de la ley de amparo, a la cual se recurre supletoriamente.
- En todo lo demás no previsto, por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 28: El que fuere parte en un expediente adm podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto
despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados
y en caso de no existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen o
la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. Presentado el petitorio, el juez se expedirá
sobre su procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo estimare pertinente requerirá a la
autoridad administrativa interviniente que, en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida.
La decisión del juez será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiere evacuado,
se resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa
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responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del
dictamen o trámites pendientes.
ARTICULO 29: La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará aplicable lo dispuesto por el artículo 17
DL 1285/58 (las actuaciones irán a la justicia penal x el posible delito de desobediencia).
- Todo aquel que es parte interesada en un trámite administrativo puede accionar judicialmente por mora, en virtud
de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.
- El amparo por mora tiene la particularidad, en el orden nacional, de que es uno de los escasos supuestos en que
está prevista expresamente la tutela judicial del interés legítimo, donde el administrado puede tener un derecho
subjetivo o un interés legítimo respecto a lo que peticiona a la administración, pero tiene un derecho subjetivo a que
ésta dictamine, informe, resuelva cuestiones de mero trámite o resuelva el fondo del asunto en los plazos fijados por
la ley ello forma parte del derecho constitucional de peticionar a las autoridades.
Contra qué demoras u omisiones procede: el amparo por mora se pide al juez que ordene a la administración que
“despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca,” lo q se califica como “orden de pronto
despacho.”
- Acto definitivo: Si transcurre un plazo razonable o los plazos legales o reglamentarios existentes para que la
administración resuelva el fondo de la cuestión planteada y ella no lo hace, es procedente el amparo por mora (y
también el silencio de la administración que el interesado puede tomar como denegación tácita), pero no la queja.
Aun no habiendo plazo previsto para el supuesto de que se trate, el amparo por mora también procede “si hubiere
transcurrido un plazo que excediere de lo razonable.
- Acto interlocutorio o de mero trámite: la omisión administrativa de dictar un acto interlocutorio o de mero
trámite, una vez transcurridos los plazos existentes, hace procedente el amparo por mora y la queja, pero no el
silencio administrativo, que sólo está referido en principio, a resoluciones sobre el fondo.
Si no hubiere plazo fijado, el amparo x mora se habilita cuando ella excediese un plazo razonable.
Plazo y trámite: El art. 28 no fija plazo para interponer el amparo por mora, lo cual es lógico atento que se trata de
accionar contra una conducta omisiva.
Orden de pronto despacho. Apelabilidad: Evacuado el informe o vencido el plazo para hacerlo, el juez resolverá
lo pertinente acerca de la mora.
Teóricamente, puede ocurrir que la administración dé explicaciones satisfactorias de la demora y que el juez estime
que no corresponde fijar plazo a la administración para que proceda al dictado de la resolución o trámite pendiente.
Cumplimiento de la sentencia. Astreintes: Para el supuesto de que la administración tampoco cumpla con la
orden judicial de pronto despacho, es viable la aplicación de sanciones conminatorias o astreintes contra la
administración y también contra los funcionarios administrativos.
Amparo por mora en el caso de vista de las actuaciones: En caso que el amparo por mora se interponga por
omisión administrativa en resolver un pedido de vista de las actuaciones puede producirse de hecho una fusión con
la acción de amparo.
En este supuesto la acción funciona como un amparo liso y llano, por violación al derecho constitucional de
defensa y a la publicidad de los actos y procedimientos estatales, antes que como un amparo por mora.
Efectos de la sentencia: La resolución judicial sobre el amparo por mora constituye una sentencia. OJO! EL
JUEZ NO SE PRONUNCIA SOBRE EL FONDO DE LA CUESTION.
Si la sentencia es condenatoria de la administración, firme hace cosa juzgada y no puede la administración volver a
plantear a) la existencia o inexistencia de la mora, b) la justificación o no de la misma, c) la veracidad de la
documentación tenida en cuenta al resolver, d) la exigüidad del plazo fijado por el juez, etc.; ello, sin perjuicio de
que pueda alegar causas sobrevinientes que a su juicio justifiquen la nueva mora en que pueda incurrir de allí en
más.
Si la sentencia del juez desestima la acción, por considerar que no existe mora, o que no han transcurrido plazos
irrazonables en caso de no estar ellos fijados legalmente, esto no impide que más adelante el actor pueda intentar
nuevamente la acción de amparo por mora, por haber transcurrido un nuevo y adicional tiempo sin que la
administración de todos modos se haya pronunciado.
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Al haber cambiado la situación de hecho, no puede oponerse a la procedencia de la acción la cosa juzgada y puede
ahora sí resultar que esté configurada la mora.
EL CASO DEL RECURSO FUERA DE TÉRMINO - En lo que hace al plazo para interponer recursos
administrativos, predomina el criterio de que pareciera ser perentorio pero prorrogable, según ap. 5 del inc. e);
siendo un término que se suspende de pleno derecho ante el pedido de vista de las actuaciones.
La admisión de la denuncia de ilegitimidad es una forma de sanear el recurso presentado fuera de plazo, puesto que
la administración, puede perfectamente dar curso a la presentación no obstante el transcurso del plazo.
Los organismos tienen el deber de tramitarla excepto que haya mediado abandono del derecho o existan razones
de seguridad jurídica.
La denuncia de ilegitimidad, en cuanto ha sido viabilizada por la administración, requiere su resolución y habilita
su consideración como si se tratara de un recurso administrativo debidamente planteado; por lo que el acto que la
estime o desestime debe reunir los requisitos del acto administrativo y estar debidamente motivado y fundado.
Su diligenciamiento y trámite habrá de considerarse normado en función del respectivo recurso administrativo
extemporáneo habilitado.
No obstante, con frecuencia la administración considera que es discrecional resolver el fondo de la denuncia de
ilegitimidad y rechaza los recursos fuera de término con ese sólo fundamento.
Aquel que desestima la procedencia formal de la denuncia es susceptible de ser recurrido en sede administrativa o
impugnado en sede judicial, con fundamento en el derecho del administrado de obtener una resolución legal y
razonable.
En este sentido la Procuración del Tesoro de la Nación sostiene que si bien por vía de principio la decisión que
desestima una denuncia de ilegitimidad es definitiva e irrecurrible ello no implica que "...el acto definitivo dictado
con motivo de la denuncia de ilegitimidad sea irrecurrible o irrevocable cuando éste en sí mismo sea ilegítimo..."
El fallo Gorordo refiere a la revisión judicial de la decisión administrativa que desestima en cuanto al fondo un
recurso extemporáneo, tramitado en el caso como denuncia de ilegitimidad y sienta el criterio que "... no es
susceptible de ser impugnada en sede judicial pues al dejar vencer el interesado el término para deducir los
recursos administrativos ha quedado clausurada la vía recursiva y por ende, la posibilidad de agotar la vía
administrativa, requisito insoslayable para la habilitación de la instancia judicial (art. 23 inc. a Ley N° 19.549)".-
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Serie de actos orientados a la realización del control de legitimidad y de oportunidad, mérito o conveniencia y que
sirven, al propio tiempo, de garantía de los administrados.
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Constituye un instrumento de control de legitimidad (que incluye legalidad y razonabilidad o justicia) y del acierto
de los actos, en relación al interés público o el bien común.
Existen diversos tipos de procedimientos administrativos, según que ellos se refieran a la fiscalización interna
(procedimientos de los órganos de control) al nacimiento del acto administrativo (procedimiento de formación) o a
su impugnación (procedimiento recursivo).
PRINCIPIOS
Las fuentes de estos principios son la CN y la ley -formal y material-.
Su aplicación no precisa reglamentación previa del Poder Ejecutivo, teniendo tales principios operatividad por sí
mismos.
Ellos configuran un sistema garantista y de eficacia administrativa.
Los principios del procedimiento administrativo cumplen una triple función de fundamento, interpretación e
integración del ordenamiento jurídico.
6- PRINCIPIO DE EFICACIA - El principio de la eficacia se integra con otros principios tales como el de
celeridad, sencillez y economía en los trámites administrativos.
Son una serie de facultades y deberes de los órganos con competencia genérica de delegar atribuciones y de
intervenir los respectivos órganos por parte de los ministros y órganos directivos de los entes descentralizados y de
disponer en cualquier momento, la comparecencia de las partes interesadas para requerir explicaciones.
PARTES
Regla general: personas físicas o jurídicas, asociaciones, etc. con capacidad - como aptitud para adquirir derechos
y contraer obligaciones – para actuar en el procedimiento, con legitimación (siendo titulares de un derecho
subjetivo o interés legitimo, e invoque una lesión concreta en base a un acto dictado o próximo a dictarse).
Los terceros son aquellos q teniendo legitimación para ser tenidos como parte en el procedimiento, no participan ni
intervienen en el carácter de parte, pudiendo intervenir en forma voluntaria u obligada (en ambos casos, después de
admitido, se transforma en parte).
Hay una relación jca personal e inmediata protegida por una norma de relación (aquella q establece derechos y
obligaciones tanto al administrado como a la administración).
Si una norma q protege un dcho subjetivo es violada, el q tiene ese dcho subjetivo violado tiene el poder de
reclamar y exigir q se lo respete.
INTERÉS LEGÍTIMO: no hay relación jca, sino q directamente la administración debe cumplir con determinada
cosa.
- Tiene rango inferior al dcho subjetivo.
- Debe ser de un círculo definido y limitado de individuos de modo personal y directo.
- Es este caso, la norma es de acción (regula directamente conductas de la administración).
- Cuando existe un interés legítimo proceden todos los recursos: jerárquico, reconsideración…
Cuando se invoca meramente un interés simple, tales recursos no proceden y tan sólo pueden interponerse
denuncias.
Debe distinguirse el interés legítimo lesionado que habilita a una persona a ser parte recurrente o impugnante en un
procedimiento administrativo o judicial, de la ilegitimidad de la conducta misma que se impugna.
En el procedimiento administrativo la apreciación de la legitimación del recurrente no es efectuada por los órganos
inferiores, sino por la propia autoridad que debe decidir sobre el fondo del asunto y además esa decisión es
adoptada en ocasión de decidir sobre dicho fondo.
En el proceso judicial la analiza el juez de acuerdo con el art. 347, inc. 3° del CPCC.
INTERESES DIFUSOS: la característica propia del interés difuso es la de ser, por naturaleza, indiferenciado. Se
llaman intereses difusos porque están desparramados o compartidos entre todos.
La doctrina considera que la CN, en el art 43 da amparo a los intereses difusos, bajo la calificación de derechos
de incidencia colectiva (como una categoría más amplia q el dcho subjetivo y el interés legítimo), legitimando al
reclamo al afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines.
PLAZOS: las actuaciones y los actos (sean de tramite, definitivos o resoluciones) deben practicarse dentro del
plazo establecido para cada caso.
El plazo general es de 10 días sino se establece otro diferente.
El computo de los plazos es por días hábiles administrativos y a partir del dia siguiente a la notificación, salvo q
sean actos q deban ser publicados (reglamentos), donde son obligatorios desde el día q su publicación determine.
- Los actos, actuaciones y diligencias se practican en días y horas hábiles administrativas, osea cuando trabaja la
administración (x lo q no se computa en gral, el fin de semana).
Igualmente, de oficio o a petición de parte, la administración puede habilitar días y horas inhábiles cuando sea
necesario realizar diligencias para evitar q se frustre o lesione un derecho.
- Plazo de gracia, se admite en las 2 hs hábiles adm. del día siguiente al vencimiento del plazo.
- Una vez fijado el plazo, puede pedirse la prorroga (de oficio o a petición de parte), si se considera insuficiente.
La administración es la q decide rechazarla u otorgarla (siempre q no lesiones dchos de terceros).
** INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: ART 5 del RLNPA prescribe: la obligación de proveer en una
sola resolución todos los trámites que, por su naturaleza, admitan impulsión simultánea.
ART 38 del RLNPA consagra con amplitud el derecho a al vista de las actuaciones: “la parte interesada, su
apoderado o letrado patrocinante podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de
aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes, que a pedido del órgano competente y previo
asesoramiento del servicio jurídico correspondiente fueran declarados reservados o secretos, mediante decisión
fundada del respectivo subsecretario del Ministerio o del ente descentralizado que se trate”.
El carácter “informal” de la vista en el procedimiento, puede hacerse verbalmente debiendo concederse sin
necesidad de resolución expresa el efecto en la oficina en que se encuentre el expediente.
- En principio, el otorgamiento de la vista no implica la suspensión del trámite del expediente, con excepción de
aquellas vistas que tuvieran el carácter de un verdadero traslado donde se establece un plazo perentorio para que el
administrado las conteste, donde el trámite principal se suspende hasta tanto el particular evacue la contestación.
- La petición solicitando vista de las actuaciones produce un importante efecto en el procedimiento recursivo la
suspensión de los plazos para recurrir durante el plazo en que se conceda la vista (56 RLNPA). En tal caso la
suspensión es automática.
En igual forma se suspenden los plazos para interponer demanda en la vía judicial.
La obtención de la vista implica la notificación del los actos administrativos obrantes en las actuaciones, pero de
modo alguno implica su consentimiento.
- Restricciones al otorgamiento de la vista: El órgano administrativo tiene la facultad de impedir el acceso a las
actuaciones que requiera el administrado cuando las mismas fueran declaradas reservadas o secretas por decisión
del subsecretario o del titular del ente descentralizado de que se trate.
Es una excepción al principio de publicidad de todos los actos del Estado.
Antes de que pueda dictarse la “decisión fundada” declarando reservada o secreta una actuación administrativa ha
de haber “solicitud de órgano competente” y dictamen del servicio jurídico permanente.
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** RECUSACIÓN DE LOS AGENTES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO:
ART 6 LNPA, remite a las causales y oportunidades previstas en el CPCCN.
Puede ser recusado todo funcionario o empleado público, cualquiera fuera su jerarquía, dado que la norma no
formula distinción alguna.
Producida la recusación el agente público debe dar intervención de inmediato (en el plazo máximo de 2 días) a su
superior jerárquico, informándole si admite o no las causales alegadas por el recusante.
Si el recusado admitiera la causal alegada y ésta fuera procedente el superior jerárquico tiene el deber de designarle
un sustituto.
En caso contrario, tiene la obligación de resolver dentro de los 5 días, plazo que podrá extenderse otro tanto si
estimare que resulta necesario producir prueba.
La recusación tramita vía incidental y las resoluciones que se dicten son irrecurribles.
Existe otro tipo de excusación que reviste carácter facultativo para el agente público que es la excusación por
motivos graves de decoro o de delicadeza, la cual constituye una causal más genérica que debe ser ponderada por el
superior jerárquico.
La solicitud de excusación debe ser remitida de inmediato al superior jerárquico que tiene el plazo de 5 días para
resolverla sin sustanciación alguna. Si el superior aceptase la excusación debe nombrar un reemplazante mientras
que si la desestima devolverá las actuaciones al inferior para proseguir con el trámite.
Las resoluciones que se dicten en los incidentes de excusación son irrecurribles.
Notificación del acto administrativo – si es de alcance individual requiere para su perfección, que el mismo sea
notificado al particular mediante una publicidad cierta y completa, que puede llevarse a cabo mediante diversos
medios.
En cuanto al contenido de las notificaciones, debe transcribirse en forma íntegra en acto que vaya a notificarse, es
decir, los fundamentos y su parte dispositiva.
Publicación de reglamentos - es una norma de alcance general, y todo reglamento tiene régimen similar al de las
leyes.
La publicación de los reglamentos debe llevarse a cabo en forma íntegra, pudiendo realizarse tanto en el BO como
en cualquier otro periódico oficial o boletín administrativo de adecuada difusión.
** LA PRUEBA
Consiste en aquella actividad tendiente a acreditar la veracidad o inexactitud de los hechos que constituyen la causa
objetiva de la resolución que se dicte en el procedimiento.
- Quién dispone la apertura a prueba: pueden ofrecerse y producirse pruebas de manera informal y sin una
disposición expresa en ese sentido.
- Oportunidad de efectuar la apertura a prueba: El procedimiento puede iniciarse de oficio - debe darse traslado a la
parte interesada, a fin de que haga su descargo y produzca la prueba de que quiera valerse.
- En la apreciación, admisión y valoración de la prueba, el principio es que la misma debe ser razonable, sin
descartar arbitrariamente las pruebas ofrecidas y producidas en el expediente.
- Respecto de la admisión de los medios probatorios rige el principio de la “amplitud de la prueba”, siempre que se
trate de hechos que hubieren sido articulados por las partes y tuvieren alguna relación con la decisión que deba
dictarse.
Informes y dictámenes producidos por la administración: Los informes o dictámenes pueden ser de requerimiento
obligatorio o facultativo, con independencia de su fuerza vinculatoria (en principio no tienen carácter vinculante, a
menos que una norma expresa así lo determine).
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** OPORTUNIDAD DE LA APERTURA A PRUEBA: Solicitada u ofrecida que fuera la prueba por el
particular interesado, la Administración tiene el deber legal de decretar la apertura a prueba de las actuaciones.
En el supuesto de que la Administración no abriera a prueba un recurso debe dar por ciertos y acreditados los
hechos manifestados por el interesado en la medida en que la prueba sea conducente.
La prueba no es discrecional, sino preceptiva cuando hace a la defensa del administrado.
La LNPA no fija la oportunidad en que ella debe ser ofrecida, pero debe ser antes de la decisión fundada a dictarse
en el expediente, habida cuenta de que el acto decisorio debe hacer expresa consideración de las medidas de
pruebas propuestas.
** EL DERECHO DE ALEGAR SOBRE LA PRUEBA PRODUCIDA: Una vez sustanciadas las actuaciones
de prueba, la Administración dara vista por 10 días a la parte interesada a fin de que presente alegato sobre la
prueba producida (60 LNPA) pudiendo disponer la producción de nueva prueba para mejor proveer o si ocurriere o
llegare a su conocimiento un hecho nuevo.
En caso de haber mediado un recurso contra el acto administrativo, no procede la reformatio in pejus de modo tal
que la resolución que se dicte no puede empeorar la situación de quien lo interpuso o instó el procedimiento.
Para que el órgano administrativo pueda decretar la caducidad de determinada actuación o expediente se requiere
que la paralización o inactividad del trámite obedezca a una causa imputable al administrado, previa intimación a
que remueva el obstáculo que tenía paralizado el expediente.
Transcurridos 60 días desde que un trámite se paralice por causas imputables al administrado, el órgano competente
le notificará que, si transcurrieren otros 30 días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad del
procedimiento archivándose el expediente.
La caducidad no se produce en forma automática ni de pleno derecho requiriendo de un acto administrativo que la
declare.
Procedimientos en que no se puede aplicar: expedientes relativos a previsión social y los que deben continuar
porque en sus circunstancias está comprometido el interés público (tercera edad, minoridad, salud pública, etc).
EL DESISTIMIENTO Y LA RENUNCIA
Ambos implican el desplazamiento voluntario de la parte interesada respecto del trámite promovido.
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El desistimiento del procedimiento mantiene intangibles los derechos del administrado para plantear nuevamente
la pretensión, la renuncia (en RLNPA “desistimiento del derecho”), impide promover la pretensión e implica una
dejación del derecho, el cual no podrá ejercitarse en el futuro (67/8 RLNPA).
Si hubiere varias partes interesadas el desistimiento o la renuncia de una o alguna de ellas no gravitará sobre las
otras (69 RLNPA).
Tampoco el desistimiento o la renuncia producen sus efectos cuando se pudiere llegar a afectar de algún modo el
interés administrativo o general, lo cual requiere siempre una decisión fundada y, en tal caso beneficia inclusive, a
los interesados que hubieran desistido o renunciado.
El desistimiento del procedimiento cuando se refiera a los trámites de un recurso produce, como efecto especial, la
firmeza del acto que se ha impugnado.
ES DECIR OPERA CON ALCANCE RETROACTIVO (ello si bien impide promover un nuevo recurso, no
implica abdicar de la posibilidad de plantear nuevamente la pretensión a través de una denuncia de ilegitimidad).
OJO! Ni el desistimiento del procedimiento ni la renuncia se configuran sólo con la declaración del interesado,
requiriéndose en todos los casos, el dictado del un acto administrativo expreso que declare clausurado el
procedimiento.
La formulación del desistimiento y de la denuncia deben ser fehacientes (66 RLNPA).
Esta forma anormal de conclusión del procedimiento administrativo, no admite la forma tácita.
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
El recurso es toda impugnación de un acto o reglamento administrativo que se dirige a obtener, del órgano
emisor del acto, el superior jerárquico u órgano q ejerce el control de tutela, la revocación, modificación o
saneamiento del acto impugnado.
Esta impugnación al hacerse sobre un acto anterior, da lugar a un nuevo procedimiento, xq su resolución se canaliza
a través de la emisión de un nuevo acto q traduce la función administrativa x parte de un órgano del E.
ACTOS IMPUGNABLES
Son aquellos q operan sus efectos directamente fuera del plano interno de la Adm afectando los dchos o intereses
legítimos de los particulares, aun cuando su alcance sea gral.
Los actos internos o inter-orgánicos tales como las medidas preparatorias de las decisiones administrativas no son
recurribles, ya q los mismos no repercuten directamente en la esfera jca de los administrado.
Como los reglamentos adm no repercuten directamente sobre los particulares, solo pueden ser recurribles en
aquellos casos en q el órgano administrativo le hubiese dado aplicación.
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REQUISITOS FORMALES Y SUSTANCIALES EXIGIDOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE
RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
- Indicación del acto q se recurre y consecuente declaración precisa de impugnarlo a fin de obtener el dictado de un
acto de la Adm q lo revoque, modifique o derogue según su caso.
- Redacción x escrito.
- Firma del recurrente o su apoderado indicando el nombre, apellido y domicilio real del recurrente.
El RLNPA, acogiendo el ppio del informalismo, determina q cuando se advierta alguna deficiencia formal hay q
intimar al recurrente a subsanarla.
Fundamentación de los recursos: pueden fundarse tanto en razones inherentes a la legitimidad del acto
impugnado como a la oportunidad, merito o conveniencia y no se requiere en el ordenamiento nacional q la
interposición de los mismos sea fundada, bastando con una simple relación de los hechos.
Cuando el particular interesado tuviera necesidad de tomar vista de las actuaciones se suspende, durante el tiempo
q le conceda la Adm, el plazo para recurrir.
La suspensión se opera en forma instantánea y automática en el momento en q el administrado presenta la petición
de vista de las actuaciones.
El efecto no suspensivo de los recursos no impide q el administrado pueda requerir la suspensión de los efectos del
acto, tanto en sede administrativa como judicial.
APERTURA A PRUEBA
El administrado posee verdadero poder jco para exigir la apertura a prueba de las actuaciones a fin de producir la q
hubiera ofrecido.
La Administración tmb tiene esa prerrogativa de oficio para lograr el esclarecimiento de los hechos y de la verdad
jca objetiva, cuando estimare q las constancias y elementos arrimados a las actuaciones no alcanzan para
desentrañar la verdadera o real situación practica.
RECURSO DE RECONSIDERACION
Se deduce ante la propia autoridad q ha dictado el acto administrativo o reglamento a fin de q lo revoque, derogue o
modifique lo resuelto, según sea el caso, x contrario imperio.
Tmb llamado recurso de revocatoria, o de reposición.
La actividad del órgano q decide el recurso consiste en volver a considerar la legitimidad u oportunidad del acto a
raíz de la impugnación q formula el administrado.
Se trata de un recurso administrativo de carácter ordinario y optativo en el sentido q el particular q impugna no esta
obligado a deducirlo para agotar las instancias administrativas ni es un presupuesto para la procedencia de otros
recursos q promueva ante la Administración.
Este obliga al órgano administrativo a resolverlo y, en el dcho positivo nacional, cuando es interpuesto contra actos
definitivos, lleva implícitamente el recurso jerárquico en subsidio.
Procede contra:
- Actos definitivos o aquellos q sin tener ese carácter impidan totalmente el trámite de la impugnación (actos
asimilables)
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- Actos interlocutorios o de mero trámite, siempre q se afecte un dcho subjetivo o un interés legítimo del
administrado.
Órgano ante el cual se deduce: la autoridad q emitió el acto impugnado recobra, x imperio del recurso, su
competencia para volver a considerar los hs y antecedentes del acto recurrido.
Si el acto administrativo hubiera sido dictado x delegación el recurso de reconsideración debe ser resuelto x el
órgano delegado sin perjuicio de la facultad de avocarse q posee el delegante.
- Si al tiempo de promoverse el recurso la delegación había cesado, la resolución del mismo compete al delegante.
- Si el cese de la delegación se opera de promovido el recurso este último debe ser resuelto x el delegado.
El acto q resuelve, puede desestimar el recurso, ratificar o confirmar el acto impugnado, o bien revocar, sustituir o
modificar el acto recurrido.
EL ACTO Q RESUELVE, NO AGOTA LA VIA ADMINISTRATIVA
La omisión de expedirse dentro del plazo reglamentario x parte del órgano q debe resolver el recurso de
reconsideración permite al administrado darlo x denegado en forma tacita, sin q sea necesario el requerimiento de
pronto despacho.
Una vez que dentro del procedimiento administrativo se dicta un acto, que causa estado o agota la instancia
administrativa, el administrado se encuentra frente a la posibilidad ejercer la opción de promover la acción judicial
o bien –lo cual no implica abdicar de su ejercicio futuro– plantear en sede administrativa el recurso de
reconsideración o el de revisión del artículo 22 de la LNPA.
Efecto fundamental: que provoca la interposición del recurso de reconsideración contra un acto definitivo que
agota las instancias administrativas, es la suspensión del curso de los plazos para demandar directamente al Estado
en sede judicial (sin reclamación administrativa previa) establecidos en el artículo 25 de la LNPA.
RECURSO JERARQUICO
El particular recurre al órgano superior jerárquico mas elevado para q revise la decisión de su inferior (q ha
lesionado un derecho subjetivo o interés legitimo) a los efectos de q revoque, suspenda o modifique el acto.
Procede contra:
- Actos administrativos de carácter definitivo.
- Actos administrativos que sin ser definitivos impidan totalmente la tramitación del recurso o la petición del
administrado, o provocan una violación grave y fundamental del debido proceso adjetivo que no puede ser suplida
en oportunidad de la decisión final del recurso.
Hallándose en juego la jerarquía, el recurso jerárquico sólo se concede contra los actos emanados de órganos
estatales de la Administración Central, incluyendo los actos emitidos por órganos desconcentrados que no
poseen personalidad jurídica.
En consecuencia, el recurso jerárquico no procede contra actos provenientes de personas públicas no estatales
ni tampoco respecto de los actos de entidades descentralizadas (como las entidades autárquicas) donde el
recurso tiende a la concreción de la potestad de tutela o control administrativo por medio del recurso de alzada.
OJO! A su vez, es posible promover el recurso jerárquico en el ámbito de un ente autárquico o descentralizado
jurídicamente, conforme a lo prescripto por el artículo 93 RLNPA in fine para q sea resuelto por el órgano superior
de la entidad “En cuanto al recurso jerárquico contra actos definitivos o asimilables a ellos emanados de
autoridades inferiores del ente, se lo sustanciara de acuerdo a los arts. 89 y 91, entendiéndose que deberán
interponerse y elevarse las actuaciones al órgano superior de dicho ente en el tiempo y forma prevenidos en el art.
90 y que el resto del trámite y prueba serán diligenciados internamente; el órgano superior dictara resolución,
previo obligatorio requerimiento de dictamen de su servicio jurídico permanente”.
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Se interpone:
- DIRECTAMENTE: sin previo recurso de reconsideración.
- EN SUBSIDIO: el recurso de reconsideración contra actos definitivos, lleva en subsidio el jerárquico.
- ANTE EL ORGANO Q DICTO EL ACTO
Plazo: dentro de los 15 días de la notificación y se elevara de oficio en 5 días al Ministerio o Secretaría del cual
dependa el órgano emisor del acto administrativo pertinente.
Hay 5 días para ampliar razones o fundamentos (pero no el petitorio).
Entonces, resolverá el Ministro o Secretario de la Presidencia (de la jurisdicción en donde actúa el org q emitió el
acto recurrido) y si el acto fue emitido por el presidente, lo resuelve el Procurador del Tesoro dentro de 30 días de
recibidas las actuaciones y si hay prueba o desde q se presento el alegato o desde q venció el plazo para hacerlo.
RECURSO DE ALZADA
Procede contra actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o pretensión
del recurrente, emanados de un órgano superior de una entidad estatal descentralizada, entidades autárquicas o
empresas del Estado.
Se interpone para que el Poder Ejecutivo o el ministro competente (si la respectiva facultad se hallaba delegada)
revoque, modifique o sustituya, según corresponda, el acto administrativo recurrido.
Objeto: provocar el ejercicio de la potestad jerárquica y teniendo en cuenta q esta última es de naturaleza
típicamente administrativa e integra la llamada zona de reserva del PE, su regulación es materia de reglamento
autónoma y no de ley formal.
- Cuando la entidad descentralizada fue creada por el Congreso en ejercicio de sus prerrogativas constitucionales
(universidades, bancos oficiales, aduanas) el control se limita al examen de LEGITIMIDAD del acto impugnado,
salvo q la ley autorice un control mas amplio.
- Cuando la entidad es creada en ejercicio de una facultad concurrente del Congreso o Decreto del P.E., el
control abarca aparte de la LEGITIMIDAD, lo atinente a la OPORTUNIDAD, MERITO O CONVENIENCIA del
acto.
La decisión se limitara a revocar el acto impugnado, pudiendo con carácter excepcional modificarlo o sustituirlo si
fundadas razones de interés publico lo justifican.
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- ES POTESTATIVO (puede no pedirse) e ir directamente a la vía judicial pero elegida esta, no puede
interponerse R. de alzada conforme articulo 95 del reglamento: “La elección de la vía judicial hará perder la
administrativa; pero la interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de
promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo”.
Articulo 94: “Contra los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del recurrente, emanadas del órgano superior de un ente autárquico, incluidas las universidades
nacionales, procederá, a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción judicial
pertinente”.
Plazo para resolverlo: 30 días, desde q la autoridad q deba dictar la decisión hubiera recibido las actuaciones o
desde la presentación del alegato o del vencimiento del plazo para hacerlo.
La decisión puede ser expresa o tacita donde no se exige q el administrado pida pronto despacho, para q se
produzca la denegatoria tacita x silencio de la Adm.
RECURSO DE REVISIÓN
Posee un carácter extraordinario, es un recurso de excepción cuya procedencia ha de interpretarse, en caso de duda,
en forma restrictiva.
Su regulación debe ser materia de una ley y no de un reglamento.
Plazo y órgano que lo resuelve: Tratándose del primer supuesto, el recurso se promueve dentro de los 10 días de
notificado el acto.
En los demás casos, la interposición es dentro de los 30 días de recobrarse o hallarse los documentos, o del cese de
la fuerza mayor u obra de tercero, o de acreditados los dos últimos supuestos.
El órgano que decide puede ser tanto el órgano que dicte el acto como cualquier instancia jerárquicamente superior,
a elección del administrado pudiendo llegar hasta el Poder Ejecutivo e inclusive, pedir la revisión de los actos de
este órgano.
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La queja cumple una doble función: corrige los defectos de los actos ya dictados + hace posible q el administrado
disponga de un remedio frente a la mora de la Administración en cumplir con su deber de dictar el acto
administrativo pertinente.
Órgano ante el cual se presenta: ante el superior jerárquico inmediato, quien debe resolverla sin otra
sustanciación q el informe q puede requerir al inferior.
Interpuesta la queja, el órgano superior inmediato la resolverá dentro de los 5 días, contados desde la fecha en q la
queja fue recibida o desde el día en q se recibió el informe, según el caso.
La decisión q se dicte es irrecurrible y NO suspenderá la tramitación del procedimiento principal.
ACLARATORIA
Subsana defectos de expresión cuando el acto administrativo q pone fin al procedimiento provoca una
imprecisión, oscuridad o contradicción sustancial, el ordenamiento atribuye al administrado la potestad de
peticionar la aclaratoria del respectivo acto.
Dado que se trata de la impugnación de un acto administrativo no caben dudas de que se trata de un verdadero
recurso, aun cuando es de carácter alternativo o paralelo frente al recurso jerárquico, de reconsideración, o alzada.
Sólo pueden impugnarse actos administrativos definitivos, debiendo interponerse ante el propio órgano que lo
dictó dentro de 5 días de notificado el acto.
Para su resolución se aplica, ante el silencio de la norma, el plazo de 10 días del artículo 1 LNPA.
La potestad para iniciar el procedimiento de rectificación puede ejercerse de oficio, x la Adm pública o provenir de
una petición del administrado.
No existe plazo para q el administrado peticione la rectificación debiendo el órgano administrativo practicarla
dentro del plazo gral supletorio de 10 días prescripto en la LNPA
La rectificación debe solicitarse al propio órgano q dicto el acto, cuyos errores materiales o de hechos se pretende
corregir.
DENUNCIA DE ILEGITIMIDAD
Procede cuando se interpone un recurso fuera de termino o el administrado presenta la correspondiente petición,
vencidos los plazos para articular los recursos administrativos correspondientes.
Es el saneamiento jco q salva el recurso presentado fuera de termino, cuyo fundamento esta en lograr la verdad
objetiva.
Puede ser resuelta x el PE y x los ministros u órganos jerárquicamente inferiores la regla es q el órgano
competente sea aquel q poseía aptitud legal o reglamentaria para resolver el recurso q formalmente le correspondía.
Los órganos administrativos tienen el deber de tramitar las denuncias de ilegitimidad, cuya admisibilidad puede,
no aceptarse x parte del órgano q debe resolverla en 2 únicos supuestos:
- Motivos de seguridad jca, los cuales deben ser de cierta entidad y fundamentarse en el interés público o bien
común, de manera concreta o inmediata.
- Por entenderse q medió abandono voluntario del derecho, al hallarse excedidas razonables pautas temporales.
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RECLAMACIONES: no son en ppio un medio para impugnar actos administrativos.
Son articulaciones q pueden o no tener contenido jco q presenta el administrado en ejercicio del dcho de peticionar
ante las autoridades administrativas tendientes a obtener el dictado de un acto favorable o provocar el ejercicio de la
potestad revocatoria ex officio q puede ejercer la Adm, aun cuando no hubiera un recurso adm formalmente
planteado.
En la reclamación se pueden impugnar tanto los actos como los hechos u omisiones administrativas, en defensa de
los derechos subjetivos e intereses legítimos.
En ppio la Adm no se encuentra obligada a tramitarlas y a dictar resolución definitiva como en los recursos, salvo
en aquellos casos en donde el titular poseyera un dcho subjetivo, q tuviera su fuente en la ley, reglamento o acto o
contrato administrativo.
Son pedidos q hacen los administrados a la administración para q emita determinado acto o extinga uno existente.
DENUNCIA ADMINISTRATIVA: acto x cuyo merito un particular pone en conocimiento del órgano
administrativo la comisión de un hs ilícito o la irregularidad de un acto administrativo o reglamento, sin q exista
obligación de tramitarla ni de decidirla x parte de la Adm Publica.
Es la presentación de un sujeto de derecho que sin tener interés directo y personal, teniendo sólo un interés simple,
se presenta ante la Administración para hacerle notar un acto o hecho irregular.
No se ajusta a forma, término ni trámite. Su fundamento está en el Art. 14 de la CN, derecho a peticionar y en el
deber del Estado de proteger y mantener la vigencia de la legalidad objetiva en consonancia con la protección del
derecho individual de los administrados.
Siempre hay q agotar la vía administrativa, salvo contadas excepciones para pasar a la vía judicial.
El juez verificara los requisitos por los cuales se agoto la vía administrativa - q se produce cuando sobre la petición
del administrado, recae una decisión administrativa q CAUSA ESTADO.
Son dos caminos (RECURSO o RECLAMO) para el acceso de los particulares a la instancia judicial
demandando al Estado Nacional o a sus entidades:
- La vía de impugnación judicial de actos administrativos, de alcance particular (art. 23) o general (art. 24), por
acción o recurso (arts. 25 y 26).
En actos administrativos de alcance particular, la instancia administrativa queda agotada cuando ya no existen
recursos cuya deducción sea obligatoria y se llegue al acto definitivo en el que sea resuelta la cuestión de fondo
(art. 23 inc. a), o al acto que -aun sin ser definitivo- impida totalmente la continuación del trámite (art. 23 inc. b).
Si se pretende la impugnación directa de actos administrativos de alcance general, será menester formular reclamo
impropio (art. 24, inc. a), ante la autoridad que dictó el acto.
- El reclamo administrativo previo, cuando no deba impugnarse acto administrativo alguno (arts 30, 31 y 32)
- Procede en todos los demás casos, excepto q sean actos administrativos o casos donde se demande directamente.
ART. 23.- Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de ALCANCE PARTICULAR:
- CUANDO REVISTA CALIDAD DE DEFINITIVO Y SE HUBIEREN AGOTADO A SU RESPECTO LAS
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS.
Agotar la vía se funda en evitar las demandas contra el Estado, a través del aviso de que el administrado le hace a la
Adm de q está disconforme con una conducta o actitud determinada.
Si la adm deniega lo q el administrado pide, sea en forma expresa o tacita, tomara conocimiento de q la pretensión
del administrado puede hacerse en sede judicial.
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- CUANDO PESE A NO DECIDIR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, IMPIDA TOTALMENTE LA
TRAMITACIÓN DEL RECLAMO INTERPUESTO.
ART 24.- El acto de ALCANCE GENERAL será impugnable por vía judicial:
- (IMPUGNACION DIRECTA) cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma cierta
e inminente en sus derechos subjetivos, haya formulado reclamo ante la autoridad que lo dictó y el resultado
fuere adverso o se diere alguno de los supuestos del art 10.
RECLAMO IMPROPIO ante la autoridad que lo dicto y tengo conocimiento desde que se publica.
Es el único caso donde se impugna por reclamo y tramita como el RECURSO JERARQUICO.
Cuando el reclamo es resuelto en forma desfavorable o no contestaron se abre la vía judicial.
Efectos:
- Hacia las partes
- Indirectamente a todos aquellos afectados por el mismo acto de alcance gral porque la Adm no puede seguir
aplicándolo (ej un reglamento), que fue impugnado x ser ilegitimo (debe derogarlo).
- (IMPUGNACION INDIRECTA) cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya
dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubieren agotado sin éxito las instancias
administrativas.
Se impugna indirectamente el acto de alcance general (contra quien lo aplico) debiendo agotar la vía administrativa
con recursos, al impugnar su acto administrativo de aplicación – Ej. una multa o sanción - basándose el
damnificado, en la ilegitimidad del acto adm gral que le da origen.
Efectos:
- Entre las partes y demás afectados (terceros).
Art 25.- La acción contra el Estado (**VIA ACCIÓN ES LA REGLA) o sus entes autárquicos deberá deducirse
dentro del plazo perentorio de 90 días hábiles judiciales, computados así:
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- Actos de alcance particular, desde su notificación al interesado.
- Actos de contenido general (con impugnación directa) contra los que se hubiere formulado reclamo resuelto
negativamente por resolución expresa, desde que se notifique al interesado la denegatoria.
- Actos de alcance general (con impugnación indirecta) impugnables a través de actos individuales de aplicación,
desde que se notifique al interesado el acto expreso que agote la instancia administrativa.
- Vías de hecho o de hechos administrativos, desde que ellos fueren conocidos por el afectado.
- Cuando en virtud de norma expresa la impugnación del acto administrativo deba hacerse por vía de
recurso, el plazo para deducirlo es de 30 días desde la notificación de la resolución definitiva que agote las
instancias administrativas. ** VIA RECURSO ES LA EXCEPCION.
Cuando la adm no resolvió la pretensión, rechazándola tácitamente: ART 26 - La demanda podrá iniciarse en
cualquier momento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos del art 10 sin
perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.
Tribunales ante los q se interponen las demandas: En el orden federal, la acciones es ante jueces de 1* instancia
en lo cont adm y los recursos ante la cámara federal. En el orden pcial, la acción y los recursos se interponen ante
los superiores tribunales de justicia de cada pcia.
OJO! El personal de las fuerzas de seguridad e instituciones policiales y militares no se rigen por estos plazos para
impugnar.
ART 30.- El Estado nacional o sus entidades autárquicas no podrán ser demandados judicialmente sin previo
reclamo administrativo dirigido al Ministerio o Secretaría de la Presidencia o autoridad superior de la entidad
autárquica, salvo cuando se trate de los supuestos de artículos 23 y 24.
El reclamo versará sobre los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial y será
resuelto por las autoridades citadas.
- El objeto del reclamo es q los órganos administrativos competentes revisen las pretensiones de los administrados
para evitar juicios innecesarios.
- EL ORDENAMIENTO JCO EXIGE ESTE RECLAMO PARA PODER AGOTAR LA VIA ADM Y
HABILITAR LA VIA JUDICIAL.
Este reclamo se presenta por escrito indicando la pretensión y el derecho en que se la basan.
ART 31.- El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los 90 días de formulado. Vencido
ese plazo, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 45 días, podrá iniciar la demanda, la que
deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajos los efectos del artículo 25, sin perjuicio de lo que fuere
pertinente en materia de prescripción.
El Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública,
podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentren o no en curso, hasta un máximo de 120 y 60 días
respectivamente.
La denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede administrativa.
Los jueces no podrán dar curso a las demandas mencionadas en los artículos 23, 24 y 30 sin comprobar de oficio en
forma previa el cumplimiento de los recaudos establecidos en esos artículos y los plazos del artículo 25 y el
presente.
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ART 32 - CASOS DONDE SE RECURRE A LA VIA JUDICIAL DIRECTAMENTE (sin reclamo):
- Cuando una norma diga expresamente q no es necesario.
- Repetición de pago: cuando se pide al estado q devuelva aquello q le fue pagado por una ejecución.
- Repetición de gravámenes (impuestos, tasas): cuando se pide al estado q devuelva un pago de gravámenes
hecho indebidamente.
- Daños y Perjuicios: cuando se exige al Estado a través de acciones civiles, el pago por perjuicios causados por
responsabilidad extracontractual.
MOTIVOS DE IMPUGNACION:
• El reclamo debe fundarse solo por razones de legitimidad.**
RECLAMO: la administración tiene 90 días para pronunciarse.
- Se pide pronto despacho 45 días más.
- Si sigue habiendo silencio VIA JUDICIAL
- Cuando un acto, hecho, contrato o reglamento dictado por la Adm, vulnera derechos subjetivos o intereses
legítimos, el afectado puede pasar la etapa recursiva interponiendo contra ese acto o hecho administrativo, recursos
o reclamos.
Estas deben tener las mismas pretensiones q tenia el reclamo o recurso rechazado en sede administrativa (lo cual
agoto la via adm y dio paso a la judicial).
1- AMPARO POR MORA- Art 28 LNPA a los efectos de que el juez le imponga a la administración un
plazo dentro del cual debe pronunciarse sobre dicha pretensión.
4- ACCION CAUTELAR- Su fin es suspender o impedir por orden del juez, q la administración ejecute un
acto administrativo (mientras esta siendo recurrido), hasta q la administración resuelva el recurso.
6- ACCION DE EXPROPIACION INVERSA- Es interpuesta por el dueño del bien declarado de utilidad
publica (aquel q se va a expropiar) para exigirle a la adm q termine con la expropiación (perfeccionando el
procedimiento de expropiación, tomando posesión del bien y pagando la indemnización).
PARTES
- Actora: en general el administrado (se rige por la capacidad civil y debe estar patrocinado por un abogado).
- Demandada: la administración publica (nacional, pcial, municipios, entidades descentralizadas) - el cuerpo de
abogados del estado a cargo del Procurador del Tesoro, patrocina la Administración.
- Legitimación directa: activa (facultad de demandar exigida al actor) y pasiva (obligación del demandado de
soportar la carga de ser demandando por tener relación con el objeto del litigio).
- Legitimación indirecta: se le da a aquel q tiene un dcho de incidencia colectiva o interés difuso.
MEDIDAS CAUTELARES
Permiten mantener el resguardo del derecho hasta tanto se pronuncie la administración haya sentencia judicial.
Las pueden pedir las partes durante el juicio o previo a el, con el fin de asegurar la conservación de los bienes
objeto del juicio o pruebas, con el fin de q la sentencia sea eficaz.
La sentencia debe emanar de órgano competente y resolver lo peticionado por el actor en la demanda (previamente
debatido en sede adm), aquí el juez realizara el control de legitimidad pudiendo revisar una ley y resolver q no se
aplique al caso concreto si fue declarada inconstitucional, pero no puede juzgar sobre la oportunidad de las
decisiones administrativas.
Las decisiones que se pronuncien en estos juicios, cuando sean condenatorias contra la Nación, tendrán carácter
meramente declaratorio, limitándose al simple reconocimiento del derecho que se pretenda.
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- No se puede obligar x la fuerza a cumplir con la prestación que diga la sentencia: este privilegio de la adm se
fundamenta en q ejecutar la sentencia puede afectar el interés publico, aunq hay excepciones.
- Se puede anular el acto impugnado, reconocer el dcho subjetivo, pedir resarcimiento de ds y ps, ordenar la
ejecución de actos administrativos (pero no se puede forzar el cumplimiento).
- Solo las de carácter privado son de condena.
Efectos de la condena favorable (dependen de la gravedad del vicio del acto impugnado):
- Si el vicio es grave y el acto es nulo: es retroactiva
- Si el vicio es leve y el acto es anulable, los efectos son para el futuro.
Suspensión de los efectos de la sentencia: la adm puede pedirla por razones de interés público, pudiendo ser por 2
años y deben indemnizar x ds y ps, atento a la suspensión.
Si bien el CC trata sobre la responsabilidad de las personas jurídicas, la materia de la responsabilidad del Estado
por su actuación en el ámbito del derecho público, pertenece al derecho administrativo, el que en principio es local
o provincial (104 CN).
La concepción francesa sobre la responsabilidad del Estado por actos y hechos administrativos se apoya en la idea
de falta, concebida como el funcionamiento irregular o defectuoso de la función administrativa, debiendo apreciarse
la misma no en relación a la culpa del agente, sino de acuerdo a las leyes y reglamentos que rigen la función
(servicio) y al daño causado al administrado.
TIPOS DE RESPONSABILIDAD:
• PRECONTRACTUAL: la responsabilidad surge de una conducta previa a la celebración del contrato.
• CONTRACTUAL: surge de la ejecución o incumplimiento del contrato.
• EXTRACONTRACTUAL: surge de la relación entre el Estado y los administrados, pudiendo surgir una
actividad LEGITIMA o ILEGITIMA.
1- POR ACTIVIDAD LEGITIMA: los actos estatales son legítimos, no tiene vicios ni defectos (tienen todos los
requisitos exigidos por el ordenamiento jco vigente). Requisitos:
a) DAÑO CIERTO a un interés particular o derecho subjetivo de un administrado y q sea imputable al estado.
b) RELACIÓN DE CAUSALIDAD entre ese daño y la conducta del Estado.
c) QUE NO EXISTA EL DEBER JURIDICO DEL ADMINISTRADO DE SOPORTAR EL DAÑO.
- Una función administrativa: (hechos y actos administrativos legítimos), donde el Estado presta correctamente
su servicios pero origina daños a sus administrados.
- Actos legislativos: (normas constitucionales), el Estado puede dañar a los particulares a través del dictado de
leyes o reglamentos.
En ppio, hasta tanto la ley no sea declarada ilegitima por sentencia judicial, el Estado no es responsable por los
daños causados, salvo que:
o Se dañen dchos o ppios constitucionales.
o El daño sea especial.
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o La propia ley reconozca dcho a indemnizar.
o Cuando el estado se enriquezca sin causa.
- Actos judiciales: someterse a la justicia y atacar lo q ella decide en sus sentencias es un deber de todo habitante.
Si dicha sentencia no lo favorece debe igualmente soportar el daño.
S/ la Corte el Estado no es responsable por actos judiciales cuando su actuación sea legítima.
2- POR ACTIVIDAD ILICITA: surge cuando hay un incumplimiento irregular o defectuoso de la función o ella
es ejercida con irrazonabilidad o injusticia. Requisitos:
a) CONDUCTA IMPUTABLE AL ESTADO Q GENERE DAÑO (entra a jugar en este sentido, la teoría del
órgano, donde los funcionarios son órganos del Estado LA RESPONSABILIDAD SIEMPRE ES DIRECTA
(años atrás era indirecta), porq el órgano es el q genera la conducta.
En el caso Vadell es el Registro (imputación del tipo orgánica) donde a su vez juega el hecho de q si el funcionario
actuó con o sin competencia.
b) FACTOR DE ATRIBUCION PARA Q EXISTA RESPONSABILIDAD DE REPARAR: LA FALTA DE
SERVICIO O SU FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO y nexo causal entre ese daño y el acto administrativo.
Esta se comprueba confrontando lo que “debería ser”, osea con el reglamento o norma que regula dicho servicio.
c) EL DAÑO DEBE SER CIERTO (actual o futuro y no hipotético), individualizado (material) y apreciable en
dinero.
Cabra el daño moral si también es cierto.
LA INDEMNIZACIÓN DEBE SER INTEGRAL (daño emergente y lucro cesante) porq no es justo q los
administrados soporten daños causados por actividades ilegitimas y no por interés publico.
No surge el deber de reparar si existe culpa de la victima, caso fortuito o fuerza mayor.
- Actos legislativos: el Estado es responsable por daños cometidos a los administrados por aquellas normas
declaradas ilegitimas por sentencia judicial firme.
Debe existir daño cierto, un hecho o acto normativo declarado ilegitimo por sentencia judicial firme, y el daño debe
ser imputable al Estado.
El daño debe ser resarcible en dinero y debe existir conexión causal entre acto y daño.
(Ante este supuesto, el damnificado puede pedir q le restituyan la cosa a su estado anterior y de ser imposible, pedir
directamente indemnización).
- Actos judiciales: se deben indemnizar por daños surgidos del error judicial o arbitrariedad de las medidas
tomadas por los órganos q ejercen el poder judicial.
Art. 1.109. Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la
reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho
civil.
Cuando por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una parte mayor
que la que le corresponde, podrá ejercer la acción de reintegro.
Art. 1.112. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir
sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las
disposiciones de este título.
Art. 1.113. La obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que causaren los que están bajo su
dependencia, o por las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado.
DEVOTO TOMAS y CIA c/ LA NACION s/ DS y PS: Los empleados estatales de Correos y telégrafos estaban
haciendo unos arreglos en una línea telefónica cuando causaron un incendio q alcanzo terrenos del actor.
El Estado declaro q los empleados no actuaron con intensión de provocar el incendio, el cual se produjo por
casualidad, pero la Corte manifestó q esto no importa xq la responsabilidad del Estado es por el desempeño
negligente de sus empleados q causo el incendio, el cual pudo haberse evitado. Asi, el Estado debe responder por
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los hechos cometidos por sus dependientes o por las cosas de q se sirve o q tiene a su cuidado (Art 1109 -1113 CC)
basándose en la responsabilidad indirecta de dichos artículos.
Antes del caso DEVOTO : el Estado era responsable por sus actos privados o de gestión –xq había igualdad de
dchos entre las partes y se aplicaba el dcho privado- pero no lo era por sus actos de autoridad o de imperio –xq
había desigualdad de derechos, al haber relaciones de subordinación y poder en el dcho publico al q pertenecen
estos actos de autoridad-.
Los arts 36 y 43 CC establecen q las personas jcas no responden por daños generados por sus representantes
(funcionarios) y el Estado, es una persona jurídica.
Después de DEVOTO: surge la responsabilidad indirecta a través de la aplicación de los Arts 1109 y 1113 del CC
(y no aplicar los anteriores).
La crítica a esta aplicación de la Corte es q encuadra los hechos mas el Art 1112 (responsabilidad del Estado por
falta se servicio) q en el 1109 y 1113, pero: El Arts 1113 no se aplicaría porq el Estado no es empleador de los
agentes públicos, sino q estos son órganos del estado y el 1109, basa la responsabilidad por la culpa y no por la falta
se servicio.
CASO FERROCARRIL OESTE (1938): Una persona quería comprar un terreno, razón x la q pide al registro de
la propiedad certificado registral donde erróneamente se expide causándole al actor un perjuicio( x la prestación
defectuosa del servicio de expedición de certificados registrales ya q decía q el terreno estaba en regla cuando en
verdad quien le vendía no era su dueño). La Corte condena a la Pcia a indemnizar al comprador por los daños
causados, ya q el Estado debe prestar un correcto servicio para cumplir con su finalidad y será responsable por los
daños causados por su incumplimiento a través de sus funcionarios con culpabilidad.
La Corte aplico el 1112 (responsabilidad del funcionario ante el ejercicio irregular y dañoso de sus funciones) y el
1113 (responsabilidad indirecta el Estado, x actos y hechos administrativos ilícitos).
Aquí lo q se indemniza es el daño por falta se servicio se critico este fallo porque se referida a la responsabilidad
indirecta q presupone culpa del Estado (subjetiva) cuando en realidad la falta se servicio es un concepto objetico q
no presupone culpa del Estado, ni siquiera se exige la individualización del funcionario publico autor del daño.
CASO VADELL c/ PCIA DE BS AS (1985): Se aplico solo el Art 1112 (responsabilidad directa y objetiva de las
personas publicas estatales por el ejercicio deficiente o irregular de la función publica), dejándose de lado el 1113.
Se considero q la responsabilidad del Estado por actos de sus órganos es siempre directa por la falta se servicio.
Primeramente se aplico la responsabilidad subjetiva: y se aplicaban las normas del derecho privado, donde la
regla gral era q para q haya responsabilidad debia existir culpabilidad (obrar con dolo o culpa).
Pero solo pueden ser culpables las personas físicas (y el Estado es una persona jurídica) por eso se decía q el Estado
no podía ser responsable por hechos cometidos por sus funcionarios.
Luego la Corte declaro q el Estado podía ser responsable, dentro del dcho público, por lo ilícitos cometidos con
culpabilidad por sus funcionarios al ejercer sus funciones (Fallo Devoto y Ferrocarril).
Actualmente se aplica la responsabilidad objetiva: Estado responde x daños causados x actos lícitos e ilícitos (sin
necesidad de q haya culpa o dolo) realizado por sus funcionarios (Fallo Vadell).
FALLO MOTOR ONCE: la indemnización por responsabilidad x actividad lícita de la adm, no incluye el lucro
cesante.
Aquí la revocación de un acto administrativo (habilitación para expedir combustible), había generado un perjuicio.
Corte considero q al no haber leyes sobre el tema, se debían aplicar leyes análogas como la de expropiación, q
establece q la indemnización no abarca el lucro cesante.
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JURISPRUDENCIA
Creados los organismos, las Cámaras Regionales tenían competencia exclusiva en la decisión de todas las
cuestiones suscitadas entre arrendadores y arrendatarios o aparceros. Las decisiones de esta Cámara debían apelarse
ante la Cámara Central cuyas decisiones eran susceptibles del recurso extraordinario.
El caso se origina por un conflicto entre Fernández Arias y Poggio donde la Cámara Regional de Trenque Lauquen,
condenó a Poggio a entregar un predio; contra dicho pronunciamiento, el condenado dedujo recurso extraordinario,
q’ al ser denegado motivó una queja ante la Corte Suprema, donde impugnó la constitucionalidad de las leyes
13.246, 13.897 y 14.451 (por éstas se crearon órganos administrativos dotados de facultades jurisdiccionales lo q’
contraria al Art. 95 de la C.N., q’ impide al P.E. el ejercicio de funciones judiciales, resulta violatorio el Art. 67 inc.
11 de la C.N. toda vez q’ se faculta a las Cámaras Paritarias para resolver sobre materias propias de autoridades
judiciales de las provincias, e incumple el Art. 18 de la C.N., en cuanto se reconoce a toda persona el derecho de
defensa en juicio ante el P.Jud)..
La Cámara de Apelaciones admitió el recurso directo del art. 76 de la ley 24.065, considerando q’ la empresa
prestadora del servicio debía abonar las multas pertinentes y también una indemnización, y remitió el expediente al
ENRE para q’ procediera a determinar la cuantía de la reparación, considerando q’ éste tiene competencia.
El ENRE y la Secretaría de Energía interpusieron recursos extraordinarios.
La Corte revoca la sentencia en cuanto atribuyó competencia al ENRE.
- El P.E. Nacional no pudo dispensar a las distribuidoras de la obligación de reparar los daños y perjuicios q’
ocasionen en la prestación del servicio, ello contradice el art. 42 CN y la limitación de la responsabilidad es un
privilegio, cuya concesión está atribuida al Congreso (art. 75 inc. 18) y el legislador no lo facultó a suscribir
contratos q’ contengan dichas cláusulas.
- En cuanto al fondo de la cuestión, señaló q’ el P.E. Nacional no pudo dispensar a las distribuidoras de la
obligación de reparar los daños y perjuicios q’ ocasionen en la prestación del servicio, pues ello contradice el art.
42 CN y la limitación de la responsabilidad es un privilegio, cuya concesión está atribuida al Congreso (art. 75 inc.
18) y el legislador no lo facultó a suscribir contratos q’ contengan dichas cláusulas.
- Se afirmó q’ el ENRE era competente para decidir la controversia, q’ se relaciona con la prestación -o su falta-
del suministro de energía eléctrica.
Por tal razón, descartó la existencia de un vicio en la competencia del órgano q’ dictó el acto recurrido. Señaló q’ la
protección de los derechos de los usuarios tiene rango constitucional y deben interpretarse las disposiciones de la
ley 24.065, q’ no limitan aq’lla responsabilidad como tampoco lo hace el contrato de concesión (art. 24), donde los
usuarios son "terceros ajenos", por ello, desestimó la interpretación del ENRE relativa a q’ esa cláusula se refiera a
la responsabilidad extracontractual.
En consecuencia, q’ los agravios q’ se pretenden poner a consideración del Tribunal por medio de los recursos
extraordinarios deducidos deben ser desestimados.
Se resuelve: No hacer lugar a la presentación por no darse ninguno de los supuestos previstos en los arts. 90, inc.
1°; y 91 del Cód Procesal CyC de la Nación; declarar admisibles los recursos extraordinarios, confirmar la
sentencia en cuanto a la responsabilidad de la empresa distribuidora, y revocarla en tanto confiere competencia al
Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
Se presenta el ESTADO, por el Ministerio de Educación y Justicia contestando la demanda y afirma q’ la res. es
un acto no justiciable, habida cuenta q’ procede de la Corte Suprema. Asimismo funda la improcedencia de la
demanda en la carencia de estabilidad del actor y la precariedad del título q’ ostentaba.
La Corte Suprema acudio a su jurisprudencia donde los jueces designados durante un gobierno de facto o bien
aq’llos q’, designados durante un gobierno de iure, intervirtieron luego su título bajo un gobierno de facto, carecen
de estabilidad en el cargo y deben ser confirmados.
Esta doctrina, puede ser válidamente aplicable a los magistrados judiciales alcanzados por la estabilidad
constitucional en el cargo. Un gobierno de iure asume con el derecho implícito a "constituir" los poderes
nacionales, sin verse limitado por los nombramientos hechos por el gobierno de facto.
Pero si bien este razonamiento es legítimo respecto de los altos funcionarios del P.Jud. (jueces de primera
Instancia, Cámara y Corte Suprema), no puede ser extendido a todos los funcionarios integrantes de la Justicia
Nacional pues a ello se oponen normas de rango constitucional y legal.
El art. 14 dec. 1285/58 determina q’ "Los funcionarios y empleados de la Justicia de la Nación no podrán ser
removidos sino por causa de ineptitud o mal conducta, previo sumario administrativo con audiencia del
interesado". Esta norma, reglamenta en lo atinente al personal judicial, el art. 14 bis de la C.N. y es, además, ley
de la Nación. La res. 740/84 y la doctrina en la q’ ésta se apoya es claramente violatoria de esta disposición legal.
Por ello es inexacto q’ el nombramiento de un funcionario de la Justicia q’ no sea magistrado judicial con
estabilidad constitucional, efectuado por un gobierno de facto, esté supeditado a la confirmación posterior del
gobierno de iure.
La resolución impugnada, ha violado la garantía del debido proceso- así, el acto administrativo impugnado se trata
simplemente de un acto insanablemente nulo por vicios de legitimidad.
Por lo expuesto, fallo: Haciendo lugar parcialmente a la demanda y declarando la nulidad de la res. 740/84 de la
Corte Suprema y ordenando la reincorporación del actor a su cargo de secretario letrado de ese tribunal, dentro de
los 30 días de q’dar firme este pronunciamiento. Rechazando la demanda en cuanto al daño moral solicitado.
2ª Instancia. Los actos administrativos de carácter reglamentario y de alcance individual dictados por la Corte en
ejercicio de la actividad de superintendencia q’ al ordenamiento le atribuye son susceptibles de control por las vías
ordinarias por parte de la Justicia Federal salvo q’ exista un procedimiento especial.
El recurso de la actora debe prosperar. El reclamo de resarcimiento por daño moral debe tener lugar atento la
naturaleza extrapatrimonial del bien jurídico lesionado, ya sea tanto el buen nombre, honor, prestigio y
tranquilidad espiritual del ofendido.
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Teniendo en cuenta la buena conducta del actor durante su carrera judicial, su condición de padre de familia
numerosa y q’ fue dejado cesante sin expresión de causa, lo q’ pudo crear una sospecha sobre su actuar lesionando
sus afecciones legítimas, debe condenarse a la demandada a pagar como indemnización del daño inmaterial, el
importe equivalente a un mes de sueldo por año o fracción no menor de 10 meses hasta su reincorporación.
Por lo expuesto voto por confirmar en parte la sentencia apelada, haciendo lugar al resarcimiento por daño moral
solicitado en la forma en q’ se indica en el último considerando.
Este tribunal había denegado la petición formulada por la actora con el objeto de q’ se le paguen las gratificaciones
por las subrogancias q’ se invocaban como desempeñadas en los tribunales orales federales de Resistencia,
Corrientes y Formosa, desde el momento de ingreso del primer expediente hasta las respectivas fechas en q’
definitivamente se instalaron y funcionaron con su propio personal.
El tribunal de alzada admitió, la procedencia del reclamo del funcionario con relación a los tribunales orales de
Resistencia y de Corrientes donde autoridad competente designó expresamente al actor como subrogante en los
cargos por los cuales pretendía la gratificación. La Cámara afirmó q’, esta Corte había reconocido al demandante el
derecho a percibir los haberes por subrogancias a partir de esa fecha y en q’ la Administración General del P.Jud.
además, había ordenado q’ se efectuaran las liquidaciones de haberes q’ correspondiesen.
Con respecto a los servicios prestados por el demandante con anterioridad el tribunal a quo reconoció el derecho del
actor a percibir los haberes reclamados por los servicios prestados en el Tribunal de Resistencia.
Agregó q’, el beneficio pretendido encuentra su fundamento en la garantía del art. 14 bis CN., en cuanto se refiere a
una retribución justa, y en razones de equidad, de manera q’ el rechazo de la compensación por este período
implicaría un enriquecimiento sin causa del demandado a expensas del servicio prestado por el peticionario.
Sin embargo, el tribunal de alzada estableció en el día de creación por parte de la Corte del cargo subrogado por el
actor, entendiendo q’ la existencia del cargo es condición necesaria para percibir la gratificación q’ prevé el
ordenamiento jurídico vigente.
Por esta misma razón la Cámara rechazó todo reclamo correspondiente a la labor q’ se invoca como cumplida en
los tribunales orales con asiento en Formosa y en Corrientes.
Contra ese pronunciamiento el ESTADO interpuso el recurso extraordinario y concedido por el tribunal a quo. Por
su lado, el actor planteó el remedio federal.
El ESTADO plantea como cuestión federal la imposibilidad de someter a control judicial las resoluciones
administrativas emitidas por la Corte Sup. en ejercicio de la facultad de superintendencia q’ le acuerda el art. 113
CN. Agrega q’ la ausencia de revisión judicial q’ propugna se encuentra reforzada por la circunstancia de q’ el actor
no se vio impedido de obtener una decisión sujeta a las formas regulares y básicas del debido proceso.
El recurso extraordinario resulta admisible en la medida en q’ ha puesto en tela de juicio la validez de un acto de
autoridad nacional -la Corte Sup. en ejercicio de funciones administrativas- y la decisión impugnada ha sido
contraria a tal validez.
La formulación del ESTADO de q’ la demanda -al someter un acto administrativo dictado por esta Corte a la
revisión de los jueces inferiores de la Nación- introduce una cuestión inmune a todo control judicial.
Anteriormente, las resoluciones dictadas por esta Corte con el objeto de definir una reclamación de la naturaleza
indicada formulada por un funcionario vinculado con este departamento por una relación de empleo público,
configuran actos típicamente administrativos q’, son revisables judicialmente en las mismas condiciones en q’
puede serlo cualquier acto de autoridad pública q’ decida sobre la materia indicada, con prescindencia del
departamento del gobierno, nacional o local, q’ hubiera emitido el acto cuestionado.
Corresponde desestimar este planteo y confirmar la sentencia en cuanto admitió la presencia de una cuestión
justiciable.
Q’ la confirmación del pronunciamiento apelado no obsta a q’ esta Corte, instruya al juez de la causa para q’
durante la etapa de liquidación de la condena correspondiente al reclamo por la gratificación de las subrogancias
cumplidas por el funcionario demandante en los tribunales orales con asiento en Corrientes y Resistencia con
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posterioridad al 15/2/1996, considere y efectúe la imputación de los efectos del pago de la suma de $ 7944,38
efectuado por el ESTADO al demandante.
Se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia recurrida.
La Prefectura General de Puertos impuso a los agentes del vapor alemán ‘Bayen’ una multa de 50 pesos por haber
violado el art. 43 del Reglamento del Puerto de la Capital de fecha 31/07/08.
Los arts. 43 y 117 del reglamento se hallan concebidos en los términos siguientes: Es prohibido a los buq’s arrojar
al agua o a tierra en el interior del puerto objeto alguno, sea cual fuere su especie, peso, dimensiones o calidad
El apelante sostiene q’ los arts. del decreto aludido son inconstitucionales y constituyen una delegación de
facultades legislativas, porq’ el P.E. carece de atribuciones para crear sanciones penales de un presunto poder de
policía q’ la C.N. ha puesto exclusivamente en manos del P.Leg., y q’ el primero no ha podido atribuirse sin violar
el art. 18 y los incs. 11, 12 y 28 del art. 67 y 2 del art. 86 de la CN.
La ley 3.445 de 1896, ha puesto la policía de los mares, ríos, canales y puertos sometidos a la jurisdicción nacional
a cargo exclusivo de la Prefectura General de Puertos y de las subprefecturas y ayudantías q’ se creen,
estableciendo en el art. 3 q’ mientras no sea sancionado el Código de Policía Fluvial y Marítima.
El Congreso no puede delegar en el P.E. o en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o
poderes q’ le han sido expresa o implícitamente conferidos. Es ése un principio uniformalmente admitido como
esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la C.N.
Ni la ley 3.445, ni arts. 43 y 117 del Reglamento, son incompatibles con el mencionado principio.
No existe propiamente delegación sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el
ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella.
Existe una distinción fundamental entre la delegación del poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al
P.E. o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla.
Lo primero no puede hacerse, lo segundo si.
La diferencia es q’ la Legislatura hace la ley, el Ejecutivo la ejecuta y el P.Jud. la interpreta, pero quien hace la ley
puede someter algo a la discreción de los otros departamentos y el límite preciso de este poder en materia de la
delicada investigación = principios consagrados por la C.N.
Esta, confiere el poder de reglamentación, tanto al Congreso como al P.E.. Al primero se lo atribuye de dos modos
distintos: a) en relación a objetos ciertos y determinados, reglamentar un Banco Nacional (art. 67 inc. 5),
reglamentar el comercio marítimo (art. 67 inc. 12), establecer reglamentos para las presas (inc. 22), formar
reglamentos y ordenanzas para el gobierno de los ejércitos (inc. 23); b) se lo concede de un modo general e
indeterminado ‘para hacer todos los reglamentos q’ sean convenientes para poner en ejercicio los poderes
antecedentes’.
El inc. 2 art. 86, autoriza al P.E. para expedir las instrucciones y reglamentos q’ sean necesarios para la ejecución
de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
Q’ si el poder de reglamentación, sea q’ lo ejercite el P.E. o el P.Leg., designa una determinada facultad específica
comprensiva de todas aq’llas modalidades de interés secundario o de detalle indispensable para la mejor ejecución
de la voluntad legislativa, y si tal poder pertenece tanto al Congreso como al P.E. por disposición expresa de la CN
es evidente, q’ es una mera circunstancia de hecho, lo q’ define en cada caso concreto la extensión del poder
reglamentario del P.E., ya q’ es incontestable q’ cuando el Congreso ha agotado la reglamentación en mira de la
más perfecta ejecución de la ley, el P.E. no tendría materia o sustancia sobre la cual hacer efectiva la q’ al mismo
título le corresponde.
Conclusión: cuando el P.E. es llamado a ejercitar sus poderes reglamentarios en presencia de una ley q’ ha menester
de ellos, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a título de una facultad propia
consagrada por el art. 86, inc. 2 C.N., y su extensión q’da determinada por el uso q’ de la misma facultad haya
hecho el P.Leg..
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Hay una especie de autorización legal implícita dejada a la discreción del P.E. sin más limitación q’ la de no alterar
el contenido de la sanción legislativa con excepciones reglamentarias, pues el P.E. no podría ir más allá de donde
llega la intención de aquélla ni crear la ley, ni modificarla.
Q’ el hecho previsto y prohibido por el art. 43 del Reglamento del P.E. reviste el carácter de una contravención de
policía. Constituye por su contenido el ejercicio legítimo de la facultad de reglamentar atribuida al P.E. por el art.
86, inc. 2 C.N.
Q’ la cuestión de saber si el P.E. tiene facultades para crear por medio de su poder reglamentario sanciones
punitorias constituidas por el arresto o la multa, no existe en la hipótesis, desde q’ la ley 2.445 art. 3 inc. 6, ha
atribuido expresamente a aquél el derecho de aplicar multas dentro del máximum q’ la misma señala.
Se confirma la sentencia pronunciada en la parte q’ ha podido ser materia del recurso.
OPINIÓN PROCURADOR GRAL DE LA NACIÓN - Mouviel y otros fueron condenados a sufrir penas de arresto
por infracción a los edictos policiales sobre «desórdenes» y «escándalo», agraviándose la defensa del fallo
respectivo por considerarlo violatorio de los arts. 29. 68 incs. 11, 26 y 27, 83 inc. 3 y 90 CN.
El sistema constitucional se afirma en el principio de la división de poderes. De acuerdo con este principio, el
P.Leg. dicta las leyes; el P.E. las ejecuta y hace cumplir; el P.Jud. las interpreta y aplica cuando se suscitan
controversias.
Nuestra CN, previó la necesidad de q’ la rama ejecutiva colaborara con el Congreso para la mejor ejecución de las
leyes, estableciendo en su art. 83 inc. 2, q’ el presidente de la Nación «expide las instrucciones y reglamentos q’
sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones
reglamentarias». No es, por delegación legislativa sino en uso de una atribución q’ le pertenece de modo exclusivo
q’ el P.E. reglamenta las leyes dictadas por el Congreso.
Sin embargo, la existencia de esta atribución reglamentaria no debe inducir a la errónea creencia de q’ el P.E. tiene
facultades concurrentes con las q’ son propias del P.Leg.
Reglamentar es tornar explícita una norma q’ ya existe y a la q’ el P.Leg. le ha dado una sustancia y contornos
definidos; y ello, sólo en la medida q’ sea necesario para su ejecución, cuidando siempre de no alterar su espíritu
con excepciones reglamentarias.
«Para establecer las cosas en un terreno firme q’ impida al P.E. arrogarse atribuciones legislativas al tiempo de
dictar decretos sólo se necesita vigilancia activa de parte del Congreso y de parte de los tribunales, cada uno en su
esfera de acción... Ejecutar las leyes no es dictarlas».
El poder reglamentario se da para hacer posible la ejecución de la ley, por donde resulta evidente q’ todo intento de
reglamentar lo q’ no ha sido materia de ley constituye una pura y simple usurpación de atribuciones legislativas, y
no ejercicio legítimo de la facultad conferida en el art. 83 inc. 2 CN.
Lo q’ no puede hacer el P.E. por sí sólo, tampoco lo puede aunq’ cuente para ello con una autorización legal.
La diferencia entre una indebida delegación de atribuciones legislativas y una simple remisión al poder
reglamentario del presidente para reglar pormenores y cuestiones de detalle, se estableció con toda claridad «Existe
distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al P.E. o a
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un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de aquélla. Lo
primero no puede hacerse, lo segundo es admitido aun en aq’llos países en q’, como EEUU, el poder
reglamentario se halla fuera de la letra de la C.N.».
El Congreso podría autorizar al P.E., no al jefe de Policía, a dictar también un Código Penal, sin otra obstáculo q’ la
fijación del máximo de las penas aplicables; y q’, dada la existencia de una autorización legal, el presidente no
usurparía atribuciones legislativas sino q’ procedería en ejercicio del poder reglamentario.
Evidentemente no se ha reparado en q’ la facultad genérica de reglamentar las leyes acordada por el art. 83 inc. 2,
exige algo más q’ una simple autorización legislativa para q’ su ejercicio resulte válido; q’ es necesaria la existencia
de leyes dictadas por el Congreso lo suficientemente definidas y precisas.
En el caso q’ se examina, ese objeto es la policía de seguridad, q’ entre las facultades de su jefe, prevé la de «emitir
y aplicar edictos, dentro de la competencia asignada por el Cód. Procedimiento Criminal para reprimir actos no
previstos por las leyes, en materia de policía de seguridad; y dictar las reglas de procedimiento para su aplicación».
En una correcta interpretación constitucional la facultad de dictar el Cód. de Faltas debiera considerarse exclusiva
de la rama legislativa y, sin embargo, la Capital Federal cuenta en la actualidad con un auténtico código
contravencional dictado por la sola voluntad del jefe de Policía. Lo q’ no hubiera podido hacer el presidente, ni por
supuesto los ministros del P.E., a quienes la C.N. prohibe tomar resoluciones q’ no conciernan al régimen
económico y administrativo de sus respectivos departamentos, lo ha venido haciendo en cambio un funcionario
administrativo q’, además, reúne los poderes de ejecutar y juzgar en los mismos casos q’ legisla.
La Capital cuenta con un Cód. de Faltas como producto de la actividad legislativa q’ en forma discrecional le ha
sido reconocida al jefe de Policía.
Desde el punto de vista del juego correcto del principio de la división de poderes son objetables los edictos
policiales.
Estos dos principios fundamentales y correlativos en el orden penal, imponen la necesidad de q’ sea el P.Leg. quien
establezca las condiciones en q’ una falta se produce y la sanción q’ le corresponde, ya q’ el P.E. solamente puede
reglamentar la ley, proveyendo a su ejecución, pero cuidando siempre de no alterar su sentido.
Por lo expuesto, opino q’ los edictos policiales sobre «desórdenes» y «escándalo», son violatorios de la garantía
establecida en el art. 29 CN. y del principio de la separación de poderes en q’ se funda el régimen republicano de
gobierno. Correspondería, revocar la sentencia apelada en cuanto pudo ser materia de recurso extraordinario.
El secretario general del Sindicato de Encargados Apuntadores Marítimos promovió acción de amparo contra el
ESTADO y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, a fin de q’ se decretara la
inconstitucionalidad arts. 34 a 37 del dec. 817/92.
Entendió q’ con arbitrariedad manifiesta el P.E. cercenó las garantías establecidas en el art. 14 bis q’ aseguran al
trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, organización sindical libre y democrática; y a los gremios, la
concertación de convenios colectivos de trabajo.
En su opinión, tales derechos pueden ser reglamentados legalmente, pero su "limitación o vulneración" resulta
inconstitucional. Argumentó q’ frente a la emergencia económica q’ dio origen a las medidas sancionadas por los
otros poderes, corresponde al P.Jud. el control de la razonabilidad de tales actos.
Entendió q’ mediante el decreto cuestionado, se había omitido tener en cuenta q’ la ley 23.696 había establecido
también la protección de los derechos del trabajador.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar al amparo y, al confirmar la sentencia de 1 ins, declaró
la inconstitucionalidad arts. 34, 35, 36 y 37 del dec. 817/92. Entendió q’ las disposiciones del decreto no guardaban
relación alguna con la reforma del Estado ni la situación de emergencia y q’, el P.E. había excedido sus facultades
constitucionales. Sostuvo también q’ un convenio colectivo no podía ser modificado por una decisión
administrativa. Contra ese fallo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dedujo recurso extraordinario.
Situaciones de grave crisis o de necesidad pública, q’ obligan al Congreso a la adopción de medidas tendientes a
salvaguardar los intereses generales: el órgano legislativo puede, sin violar ni suprimir las garantías q’ protegen los
derechos patrimoniales, sancionar la legislación indispensable para armonizar los derechos y garantías individuales
con las conveniencias generales, de manera de impedir q’ los derechos amparados por esas garantías corran el
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riesgo de convertirse en ilusorios por un proceso de desarticulación de la economía estatal, el q’ frente a la grave
situación de perturbación social q’ genera, se manifiesta con capacidad suficiente para dañar a la comunidad
nacional toda.
Sin embargo, aun en situaciones de esa naturaleza y frente a la invocación de derechos subjetivos o agravios
concretos dignos de la tutela judicial, corresponde a los jueces controlar si los instrumentos jurídicos
implementados por los otros poderes del Estado no son contradictorios con la normativa constitucional.
La C.N. establece un reparto de competencias y medios para su control y fiscalización, por los q’ se busca afianzar
el sistema republicano de gobierno; atribuye a los distintos órganos facultades determinadas, necesarias para la
efectividad de las funciones q’ se les asigna, y se asegura una relación de equilibrio, fijando órbitas de actividad y
límites de autonomía q’ no dejan de estar vinculadas por su natural interrelación funcional.
Frente a estas situaciones debe tenerse presente q’ como principio la interpretación de la norma y su aplicación al
caso, debe ser favorable a su validez, privilegiando la solución q’ mejor respete la respuesta dada a la emergencia
por el legislador, siempre q’ tal interpretación o aplicación no resulte manifiestamente contradictoria con la C.N, y
cabe tener presente q’, el legislador, reservó para sí el control y resguardo del interés público comprometido en la
instrumentación de determinadas políticas de emergencia, y no incumbe a los jueces en el ejercicio regular de sus
atribuciones, sustituirse a los otros poderes del Estado en las funciones q’ les son propias.
Al contrario de lo sostenido en la sentencia apelada, se advierte q’ en la estructura central del sistema se destaca la
común participación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Ninguna empresa o actividad puede ser privatizada si
no media la previa declaración de "sujeta a privatización" por ley del Congreso, es decir por decisión de los
representantes del pueblo (arts. 8° y 9°, ley 23.696) pero establecida esta calificación legal, le corresponde al
Ejecutivo su implementación concreta, con una amplia atribución de competencias, entre las q’ se destacan las
previstas en los arts. 10 y 61 de esa misma ley.
Es una clara definición de política legislativa, q’ el ordenamiento jurídico interno no puede contradecir, dificultar u
omitir en su implementación práctica y a cuya luz igualmente deben valorarse tanto el decreto cuya
constitucionalidad aquí se desafía, como la situación normativa y práctica q’ aquél viene a corregir.
El P.Leg. sancionó ley 24.093, q’ reglamentó la administración y operatoria portuaria y facultó al P.E. a ceder el
dominio y/o la administración de los puertos a las provincias, o su transferencia a la actividad privada mediante el
régimen q’ allí se determina. Respecto de las funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación, dispuso
eficacia y economicidad de cada uno de los puertos, y estimular y facilitar la inversión privada en la explotación y
administración de los mismos.
En síntesis, se presenta ante el juzgador un sistema jurídico integrado por las normas citadas en especial, el Tratado
de Asunción y las leyes 23.696 y 24.093 q’ definen una clara política legislativa, cuya conformidad con la C.N. no
fue cuestionada, y sobre la cual no hay argumentaciones de la actora, ni en la sentencia apelada q’ demuestren q’ el
dec. 817 fue dictado en contradicción o exceso, o con desproporción o inadecuación de medios.
El decreto 817/92 es uno de los instrumentos cuya implementación el legislador confió en el P.E. para llevar a cabo
la política de reforma del Estado por aquél decidida prueba de ello es su puesta en conocimiento de la Comisión
Bicameral creada por el art. 14 de la ley 23.696 lo q’ implica también su suficiente control legislativo y ratificada
en la práctica por la ley de regulación y privatización de puertos sancionada a posteriori del decreto en cuestión sin
q’ el legislador, con la asistencia de su propia Comisión Bicameral de Control de las Privatizaciones, lo dejara sin
efecto.
En "Peralta" -decreto de necesidad y urgencia-, de ejercicio de competencias del P.Leg. sin ley q’ lo autorizara esta
Corte reconoció la validez constitucional de aq’lla norma de excepción con argumentos q’, pueden aplicarse al
presente caso. Esto implica q’ el Congreso ha tenido un conocimiento de modo y por un lapso suficiente de la
situación planteada en autos, sin q’ haya mediado por su parte rechazo de lo dispuesto por el P.E., ni repudio de
conductas análogas por parte de aquél, q’ por el contrario ratifica.
Resulta preciso, analizar la naturaleza del decreto cuya constitucionalidad se cuestiona. De esta manera se podrá
decidir acerca de la competencia o no del P.E. en cuanto a su sanción, es decir, si el dec. 817/92 se encuentra
afectado en su constitucionalidad por razón de su origen orgánico.
En nuestro sistema no puede considerarse la existencia de "reglamentos delegados" o de "delegación legislativa" en
sentido estricto, entendiendo por tal al acto del órgano legislativo por el cual se transfiere aun con distintos
condicionamientos en beneficio del "ejecutivo", determinada competencia atribuida por la C.N. al primero de tales
órganos constitucionales.
En nuestro sistema amén de los reglamentos "autónomos", del art. 86, inc. 1° de la C.N., y de los reglamentos de
emergencia, originados en el presupuesto constitucional de la subsistencia misma del sistema-el inc. 2° norma
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establece, como competencia del Ejecutivo, la de expedir "las instrucciones y reglamentos q’ sean necesarios para
la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias".
Esta competencia del Ejecutivo no es autónoma, ni de ejecución adjetiva de la ley, q’ puede ser de necesaria
implementación aunq’ el legislador no la hubiese previsto. Por el contrario precisa de la expresa decisión del
Congreso, el q’ quiere y ésta es una decisión q’ puede tener diversos fundamentos, entre ellos, estrictamente
políticos q’ cierto aspecto de la cuestión tratada en la ley sea regulado por el P.E..
Al actuar de esta forma, el Congreso no viola la C.N., ya q’ el constituyente le confirió tal competencia en el art.
67, inc. 28.
El decreto en cuestión es, una norma reglamentaria, q’ ejecuta la ley en las materias q’ridas por el Congreso y q’
encuentra su fundamento constitucional en los arts. 67, inc. 28 competencia del Congreso para atribuir
competencias al Ejecutivo y 86, inc. 2° C.N: competencia del Ejecutivo para llevar a cabo la competencia q’ le fue
atribuida por el Congreso. Esa función del Estado es la q’ ha sido controvertida en el caso.
En el sistema constitucional argentino el convenio colectivo debe sujetarse a la reglamentación impuesta por el
legislador.
El Estado, por medio de sus autoridades legítimamente elegidas, tiene la facultad y el deber de determinar la
política económica y social y q’ cabe reconocer a aquéllas una razonable amplitud de criterio en aras del bienestar
general y en concordancia con los lineamientos generales q’ la inspiran
Corresponde, declarar q’ el art. 36 del dec. 817/92 en cuanto limita al sindicato actor a celebrar nuevos convenios
colectivos de trabajo sin apartarse de las condiciones mínimas fijadas en la ley de contrato de trabajo en lo referido
a remuneraciones, vacaciones descansos, despido y sueldo anual complementario y en lo referido a la legislación
general en materia de accidentes del trabajo es contrario a la cláusula contenida en el art. 14 bis q’ garantiza a los
gremios concertar convenios colectivos de trabajo, violatorio del art. 42 ley 23.696, y por lo tanto, inconstitucional.
Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario concedido, se revoca parcialmente la sentencia- Costas en
el orden causado.
La queja q’ formula el ESTADO sí torna admisible el remedio intentado, pues remite a la interpretación q’ cabe
otorgar a normas de carácter federal, cuya constitucionalidad se ha puesto en tela de juicio y la sentencia definitiva
del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho q’ fundó en ella.
72
El P.E. estableció, mediante decreto 360/95, las tasas q’ debía percibir la Inspección General de Justicia por los
servicios prestados en el ejercicio de las funciones y facultades atribuidas en la ley 22.315 y su decreto
reglamentario 1493/82, es decir, por la inscripción de sus actos constitutivos; de poderes, actos o documentos; por
otras prestaciones, a la vez q’ determinó las sanciones q’ acarrea la falta de pago.
Finalmente, a través de la disposición administrativa nº 55/00, la dependencia del P.E. determinó los servicios por
los cuales se debe abonar una tasa, y sus montos y consecuencias sancionatorias de su falta de pago en tiempo y
forma. Esta disposición luego fue modificada por la nº 46/01.
El tributo discutido es una tasa, en tanto establece de modo coactivo -no voluntario- una contraprestación
pecuniaria por un servicio brindado y su presupuesto de hecho consiste en una situación q’ determina, o se
relaciona, necesariamente, con el desenvolvimiento de una cierta actividad de un ente público relativa, en forma
individualizada, a la persona obligada a su pago -sujeto pasivo contribuyente-.
La tasa es una "categoría tributaria también derivada del poder de imperio del Estado, con estructura jurídica
análoga al impuesto y del cual se diferencia únicamente por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, q’ en este
caso consiste en el desarrollo de una actividad estatal q’ atañe al obligado.", por ello desde el momento en q’ el
Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar el pago aún cuando no
haga uso de aquél, o no tenga interés en el mismo, ya q’ el servicio tiene en mira el interés general.
En forma paralela, se ha afirmado q’ "El primer principio fundamental del Derecho Tributario Constitucional, es el
principio de legalidad, principio análogo al q’ rige en el Derecho Penal llamado principio de reserva de ley."
Se llega a concluir, q’ el tributo pretendido es inconstitucional. Por una parte, en lo q’ hace al decreto 67/96, en
tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación al principio de
legalidad en la materia, resulta contrario a la CN, sin q’ sea válido exigir el pago de una tasa con apoyo en él.
La pretendida ratificación ex tunc realizada en el primer párrafo del art. 59 de la ley 25.237, resulta inhábil para su
objetivo la posterior ratificación de un decreto mediante una ley del Congreso es inhábil para justificar la
aplicación retroactiva de un tributo.
La delegación realizada en la Jefatura de Gabinete de Ministros resulta inadmisible bajo el prisma constitucional
ya q’, se ha establecido la alícuota aplicable, q es por sí suficiente para invalidar el gravamen, atento a la falta de
uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria.
La conducta del P.E. resulta inconstitucional a todas luces al infringir el principio formal de reserva de ley en
materia tributaria. En virtud de lo expuesto, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario en los
términos precisados y se confirma la sentencia apelada. Con costas.
El argumento central de la decisión judicial radicó en q’ el Presidente no se encontraba habilitado por el Congreso
para dictar disposiciones de carácter legislativo contrarias a la ley nacional 23187. Rechazó la pretensión de q’ tal
autorización pudiese hallarse en el art. 1 ley 25414 -de delegación de atribuciones legislativas y emergencia
pública-, puesto q’ no se ha demostrado en qué afecta la eficiencia de la administración q’ los profesionales
pertenecientes al Cuerpo de Abogados del Estado cumplan con la obligación legal de matricularse en el distrito. Por
otro lado, consideró el tribunal q’ la exención a los abogados del Estado de pagar el derecho fijo por su actuación
judicial no es transitoria, como deben serlo las medidas de emergencia, sino q’ es definitiva irrazonable.
Ante esta Corte, la demandada solicito revocación del fallo y defendido la validez del decreto 1204 basándose en
argumentos encontrados en cuanto al carácter propio o delegado de la competencia ejercida por el Presidente al
dictar el decreto - inconsistencia q’ adquiere especial relevancia al tomarse en cuenta q’ el ejercicio de uno y otro
tipo de atribución está sujeto por la C.N. a diferentes condiciones de validez.
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La confirmación del fallo de la Cámara de Apelaciones se basa en q es incorrecto afirmar q’ el Presidente, al dictar
el decreto haya hecho uso de una competencia exclusiva; por el contrario, el régimen de los abogados del Estado es
una materia q’ ha sido regulada por leyes del Congreso cuya validez no es materia de controversia. Segundo, los
arts. 3 y 5 decreto 1204/2001 no encuentran convalidación en la delegación de facultades legislativas.
Q’ hay poderosas razones q’ refutan la tesis sostenida por la recurrente. La primera radica en q’ el ejercicio de la
abogacía -sea a favor del Estado, sea de particulares- ha sido materia reglada por el Congreso. Por otra parte, las
leyes q’ han establecido un marco para el desempeño de los abogados del Estado no han sido cuestionadas por
invadir una esfera reservada al Ejecutivo, sino q’, por el contrario, la ley sancionada por el Congreso n. 12954 fue
invocada por la demandada en su favor.
Por último, ley 23187 no hace en su texto la distinción pretendida por la recurrente entre abogacía privada y
pública.
La cuestión a tratar por esta Corte q’da circunscripta a la de si el decreto 1204/2001 puede ser justificado como el
ejercicio válido de las atribuciones legislativas delegadas al Presidente por el Congreso a través del art. 1. ley
25414.
La C.N. prohíbe al Presidente, como regla general emitir "disposiciones de carácter legislativo", sea a iniciativa
propia (art. 99, inc. 3), sea por virtud de la delegación q’ en su favor, haga el Congreso (art. 76 parte 1).
Ambas cláusulas establecen luego de formular el principio, las condiciones o límites bajo los cuales ha de operar el
caso excepcional en q’ el Presidente se encuentra habilitado para dictar decretos legislativos q’, se denominan
"decretos de necesidad y urgencia" o "decretos q’ ejercen facultades delegadas" (art. 100, incs. 13 y 12
respectivamente).
En lo q’ se refiere a los decretos dictados en uso de facultades delegadas (o "decretos delegados"), el art. 76 CN.
establece tres requisitos básicos:
1. q’ se limiten a "materias determinadas de administración o emergencia pública"; 2. q’ se dicten dentro del plazo
fijado para su ejercicio y 3. q’ se mantengan "dentro de las bases de la delegación q’ el Congreso establezca".
El art. 100, inc. 12 añade 4 requisito, q’ los decretos así dictados sean refrendados por el jefe de gabinete de
ministros y sometidos al control de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación.
Refiriéndose al régimen constitucional de la delegación legislativa, el convencional remarcó q’ la delegación
constituía "una excepción al principio general sentado en art. 99, inc. 3 q’ no es otro q’ la ya señalada prohibición
al Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo.
Un factor central de la validez de la actividad llevada a cabo en ejercicio de facultades delegadas es, la formulación
por el Congreso de un patrón o directriz inteligible y clara a la cual debe sujetarse el Presidente. "El principio
fundamental de la doctrina de delegación es q’ la función legislativa pertenece al Congreso...y no puede ser
transferida a otra rama del gobierno u organismo. Este principio no significa, q’ solamente el Congreso puede dictar
reglas de seguimiento obligatorio. Imponer al Congreso la carga de diseñar toda norma federal, implicaría distraerlo
de temas más apremiantes y malograr el designio de los constituyentes de un gobierno Nacional efectivo".
Conceptos contenidos en el art. 76 CN: el carácter determinado de las materias de administración y la exigencia de
q’ la actividad delegada se mueva "dentro de las bases q’ el Congreso establezca.
Por ello: 1. la delegación sin bases está prohibida y 2. cuando las bases estén formuladas en un lenguaje demasiado
genérico e indeterminado, la actividad delegada será convalidada por los tribunales si el interesado supera la carga
de demostrar q’ la disposición dictada por el Presidente es una concreción de la específica política legislativa q’
tuvo en miras el Congreso al aprobar la cláusula delegatoria de q’ se trate.
La delegación sin bases está prohibida precisamente porq’ bloq’a la posibilidad de controlar la conexión entre la
delegación del Congreso y la actividad desplegada por la autoridad administrativa. Así, por ser amplia e imprecisa,
la delegación no confiere atribuciones más extensas, sino, al revés, a mayor imprecisión, menor alcance tendrá la
competencia legislativa q’ podrá el Ejecutivo ejercer válidamente.
El principio constitucional contrario al dictado de disposiciones legislativas por el Presidente tiene, en el plano de
las controversias judiciales, una consecuencia insoslayable: quien invoq’ tales disposiciones en su favor deberá al
mismo tiempo justificar su validez, o sea, demostrar q’ se hallan dentro de alguno de los supuestos excepcionales
en q’ el Ejecutivo está constitucionalmente habilitado. En materia de delegaciones legislativas, dicha carga se habrá
cumplido si los decretos son consistentes con las bases fijadas por el Congreso (conf. arts. 76 y 100, inc. 12 CN.).
La demandada ha actuado con una lógica diametralmente contraria a la q’, según el análisis hecho más arriba,
subyace a las reglas constitucionales sobre la delegación legislativa: en efecto, a fin de demostrar q’ el Presidente se
mantuvo dentro de las bases de la delegación, la parte demandada se limitó a argumentar q’ el decreto 1204/2001
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permitiría una reducción del gasto público y q’, se cumplía con el fin de aumentar la eficiencia de la
administración.
Los arts. 3 y 5 decreto 1204/2001 encuentran, serias dificultades para amoldarse a la delegación legislativa de la ley
25414 ninguno de ellos dispone la derogación de una norma específica, sino la aprobación, para los abogados
del Estado, de todo un régimen alternativo e incompatible con el establecido en la ley 23187 q’ se encuentra
vigente Y ambos arts relevan a los referidos abogados del cumplimiento de sendos deberes hacia el colegio -aporte
y matriculación- q’ son propios y sólo afectan a la Administración Pública de manera indirecta, como consecuencia
de resoluciones tomadas por esta misma invocando razones de conveniencia.
El deber q’ tienen los abogados de contribuir económicamente al sostenimiento del colegio profesional es una
obligación propia del abogado para con el Colegio Público.
La conclusión q’ corresponde arribar es q’ la Cámara de Apelaciones ha fallado con acierto al concluir q’ el decreto
1204/2001 constituye una disposición de carácter legislativo dictada por el Presidente de la Nación fuera de las
bases de la delegación de facultades contenida en el art. 1 apart. 1, inc. f, ley 25414 y, por consiguiente, violatorio
de la prohibición establecida en el art. 99, inc. 3 párr. 2º CN.
En atención a lo expresado corresponde desestimar la presentación directa. Por ello, resuelve: Declarar concedido
el recurso extraordinario interpuesto por el ESTADO y confirmar la sentencia apelada. Con costas. Desestimar el
recurso de hecho Intímase al ESTADO para q’ en el ejercicio financiero q’ corresponda haga efectivo el depósito
previsto en art. 286 CPCCN.
Ante la necesidad de tomar medidas contundentes, el P.E. dictó Decreto 36/90 (Plan Bonex) por el q’ dispuso q’
todas las entidades financieras del país satisficiesen las obligaciones derivadas de los depósitos en australes a plazo
fijo, mediante la entrega de bonos externos, así como también el canje de las obligaciones de la deuda pública
interna vigentes.
Peralta interpuso acción de amparo contra esta medida a fin de proteger sus ahorros, caso q’ llegó a la Corte con su
nueva integración de nueve miembros, conocida como la Corte de mayoría automática.
Trascendencia del fallo: en haber reconocido al P.E. amplias facultades para legislar en situaciones de
emergencia, con fundamentos sumamente endebles y q’ merecieran la crítica generalizada del espectro político y de
la doctrina.
Principales argumentos expresados por la Corte para justificar las medidas del P.E. nacional + crítica doctrinaria:
Afirma la Corte q los derechos constitucionales no son absolutos y están limitados, art. 14 de la CN.
El derecho de propiedad q’ los actores consideran vulnerado, es también un derecho no absoluto y por consiguiente
no está eximido de limitación - La CSJN lo sostiene desde “Ercolano y Avico c/ de La Pesa”: el derecho de
propiedad puede ser limitado en el ejercicio del poder de policía.
El fallo omite referirse al plazo de 10 años durante el cual los depositantes de plazos fijos no podrán disponer de
sus ahorros. Si este extenso plazo es admitido, en el futuro se podrían suspender derechos constitucionales sine die.
Al convalidar la Corte la constitucionalidad del “canje forzoso”, q’ es una medida extrema, no q’dan casi
restricciones para q’ en el futuro el Ejecutivo pueda imponer otras nuevas.
El fallo sostiene q’ los decretos de necesidad y urgencia son válidos en la medida en q’ se comuniq’ su dictado
al Congreso y éste no se expida en contrario.
Agrega la Corte: La emergencia económica obliga a interpretar la C.N. para adecuarla a circunstancias
impensadas por los constituyentes: Es difícil sostener q’ las crisis económicas fuesen circunstancias impensadas
por los constituyentes. Es precisamente en las emergencias donde los gobernantes avasallan los derechos
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individuales y, por ello los constituyentes quisieron ponerles límites, por ejemplo estableciendo la inviolabilidad de
la propiedad privada en el art. 17, la garantía del art. 18. contra la confiscación o el 29 q’ prohíbe el otorgamiento
de facultades extraordinarias a los gobernantes.
Sigue el fallo afirmando q’ la norma del PEN es razonable porq’ los medios arbitrados no parecen
desmedidos en relación a la finalidad q’ persiguen, ni son, en sustancia, novedosos: Error: la Corte valoró los
motivos del PEN para dictar el decreto de necesidad y urgencia solamente en relación a la situación coyuntural,
pasando por alto otros fines esenciales del Estado.
Prima facie existían otras medidas menos restrictivas de los derechos constitucionales para lograr los mismos fines.
El decreto de necesidad y urgencia contempla una solución desmedida porq’ con ella el Estado se deshizo de parte
de su deuda (entregando los bonos a cambio de dinero efectivo); condenó a un sector casual de la sociedad (los
depositantes) a soportar la carga de dicha deuda y, pudiendo optar por un plazo de devolución de los depósitos
menos exagerado, lo hizo por todo el tiempo del mandato constitucional del Presidente.
Lo dispuesto por el Decreto impugnado es una medida esencialmente monetaria, cuyo manejo ha sido delegado por
el Congreso al P.E., desde hace larga data.
No es una medida monetaria: afecta el derecho de propiedad.
Las facultades del PEN en la materia no son discrecionales.
Si se admiten tales facultades, en el futuro el Ejecutivo podrá dictar otras medidas directas de confiscación,
alegando q’ son simplemente monetarias.
El P.E. dictó decretos de necesidad y urgencia mediante los q suprimió las asignaciones familiares a los
trabajadores cuyas remuneraciones superaran los $1.000. Verrochi presentó una acción de amparo aduciendo de
inconstitucionalidad los decretos por resultar violatorios de la garantía de protección integral de la familia - Art. 14
bis de la C.N. Alegó además q’ el decreto no estaba fundado en una situación de necesidad y urgencia.
El amparo resultó procedente en primera y segunda instancia, por lo q’ el fisco interpuso recurso extraordinario
federal.
76
Corte confirmó la inconstitucionalidad de los decretos impugnados, disponiendo q’ el P.E. no estaba facultado para
dictar disposiciones de carácter legislativo. Agregó q’ para q’ fuera procedente la emisión de los decretos de
necesidad y urgencia debían concurrir circunstancias excepcionales: q’ el Congreso no pudiera reunirse por razones
de fuerza mayor o q’ la situación q’ requiriera solución legislativa fuera de tal urgencia q’ no permitiera aguardar el
dictado de una ley por el Congreso, causales q’ no se encontraban en el presente caso.
Además alegó q’ el P.Jud. estaba facultado para controlar q’ en el caso concreto existieran las circunstancias
excepcionales alegadas por el P.E.
Concurrencia de Petracchi - Declara la inconstitucionalidad de los decretos en cuestión en base a q’ el art. 99 inc. 3
de la C.N. exige como requisito de validez de los decretos de necesidad y urgencia la intervención de una comisión
bicameral permanente como fase de control, q’ debía ser creada mediante una ley especial, aún no dictada.
Por ello los decretos en examen no podían ser emitidos porq’ de lo contrario dejarían de ser actos concurrentes de
dos poderes para ser actos unilaterales y discrecionales del P.E.
Concurrencia de Boggiano - Señala q’ el P.Leg. dictó la ley 24.714 q’ derogó los decretos en cuestión como
manifestación de su disconformidad con las normas en examen.
Relató q’ el decreto 285/1999 concede a la Zona Franca La Pampa determinadas prerrogativas, ausentes en la
legislación aplicable a la materia o prohibidas por ella.
Adujo q’ este reglamento es violatorio del art. 591 CA. de la ley 24331 de Zonas Francas y q’, al versar sobre
materia tributaria, el P.E. está impedido de dictarlo por el inc. 3 del art. 99 CN.
Además, de q resulta lesivo de derechos adquiridos por concesionarios de otras zonas francas del país, del principio
de igualdad ante la ley, de la libertad de comercio y la libre concurrencia.
Agregó, q’ no se dan los presupuestos de "necesidad y urgencia" para el dictado de este reglamento y q’, el
Congreso estaba en período de sesiones ordinarias, razón por la cual el P.E. no se hallaba habilitado para dictarlo.
Mencionó q’ tiene derecho adquirido al mantenimiento de las condiciones establecidas en la ley convenio 24331 lo
cual le brinda el derecho a exigir q’ no se concedan a otras zonas beneficios q’ ella no posee.
Se presentó el fiscal de Estado de la provincia de La Pampa y requirió ser tenido por parte como tercero, al aducir
q’ aquélla se verá afectada por el resultado del fallo a dictarse en autos. Rechazó el planteo de la actora e indicó q’
ésta pretende inmiscuirse indebidamente en temas institucionales atinentes, con exclusividad, al gobierno nacional
y a su provincia.
Expresó q’ su mandataria adhirió a la Ley de Zonas Francas mediante la ley provincial 1622. Recordó q’, se
consideró de provecho insertar el proceso licitatorio de la zona franca de q’ aquí se trata dentro del marco de la
privatización del Sistema Nacional de Aeropuertos, establecido mediante decreto 375/1997 y concs. del P.E.
Nacional, para lo cual suscribió el pertinente convenio de cesión de derecho de uso con el ESTADO.
Señaló q’ tras el citado procedimiento licitatorio resultó adjudicataria de la zona franca de su provincia la empresa
Aeropuertos Argentina 2000, quien ya ha comenzado a realizar las obras civiles de acuerdo con el contrato vigente
y ha celebrado importantes compromisos con futuros usuarios del predio.
Agregó q’ La Pampa carece de incentivos promocionales por parte del ESTADO y q’ ha cifrado legítimas
esperanzas en q’ la zona franca sea un motor para el reacomodamiento de la actividad económica en su territorio.
Sostuvo q’ el decreto 285/1999 se enmarca en el ordenamiento legal aplicable y q’ se han seguido a su respecto
todos los pasos pertinentes para dictarlo, sin q’ se haya causado perjuicio alguno a terceros ni a la amparista.
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El fiscal federal de Córdoba, solicitó el rechazo de la acción. Dijo q’ el decreto impugnado fue emitido en uso de
las facultades conferidas por los incs. 1 y 3 del art. 99 CN. y en el art. 765 ley 22415 para otorgar un tratamiento
diferencial a la zona franca de La Pampa respecto de las demás creadas en función de la ley 24331.
Sostuvo la improcedencia de la acción de amparo pues se trata de un decreto de necesidad y urgencia, norma cuyo
control incumbe sólo al Congreso Nacional. Expresó q’ la actora no ha experimentado una lesión real y efectiva en
sus derechos, sino q’ se refiere meramente a hipotéticos daños y perjuicios producto de una situación de desventaja
comparativa con la zona franca de La Pampa.
La actora denunció, como hecho nuevo, la ratificación del decreto 285/1999 por el art. 86 ley 25237 de
Presupuesto General para la Administración Pública Nacional para el año en curso, sin q’ fuera observado por el
P.E. Nacional. Sostuvo q’ esta ratificación no ha podido convalidar las graves violaciones constitucionales
contenidas ex origine en el decreto impugnado.
Expresó q’ el decreto de necesidad y urgencia no fue analizado por la comisión bicameral, ni objeto del debate
necesario q’ presupone el art. 99 inc. 3 de la Carta Magna, además, es una norma ajena a la materia presupuestaria
q’, conforme al art. 20 ley 24156 no puede ser contenida en la Ley de Presupuesto General.
Contrariamente a lo afirmado por la demandada, corresponde al P.Jud. el control de constitucionalidad sobre las
condiciones bajo las cuales el P.E. dicta decretos de necesidad y urgencia, como asimismo el control de legitimidad
y razonabilidad intrínseca de las medidas adoptadas - ha sostenido el tribunal q’ "la falta de sanción de una ley
especial q’ regule el trámite y los alcances de la intervención del Congreso (art. 99 inc. 3) no hace sino reforzar la
responsabilidad por el control de constitucionalidad q’ es inherente al P.Jud. de la Nación".
Concluyo q’ el decreto 285/1999 resultó insanablemente nulo por oponerse al precepto del art. 99 inc. 3 CN, por
ende, q’ se encuentra privado de todo efecto jurídico.
Por ello se resuelve: Hacer lugar parcialmente a la demanda de amparo deducida por Zofracor S.A. contra el
ESTADO y declarar la nulidad del decreto 285/1999 (art. 99 inc. 3 párr. 2º CN.); II) Rechazar planteo de
inconstitucionalidad contra el art. 86 ley 25237. Las costas se imponen un 60% al ESTADO y un 40% a la actora.
A partir de "Peralta" el tribunal ha elaborado dos líneas de argumentación diferenciables en materia de decretos de
necesidad y urgencia. Una de ellas, más firme, se refiere al principio de legalidad tributaria y a la veda absoluta al
P.E. de incursionar en esta materia. La otra línea, es la relativa a las condiciones en q’ un decreto de necesidad y
urgencia puede ser válidamente emitido cuando éste no aborda las materias expresamente prohibidas por la C.N.
Hay imposibilidad de definir un criterio jurisprudencial claro sobre los aspectos q’ hacen a la validez de los
decretos de necesidad y urgencia, distintos de las materias expresamente prohibidas: las circunstancias fácticas q’
habilitan su emisión, la urgencia en adoptar las medidas y la imposibilidad de su dictado por el Congreso, la
generalidad de las medidas, los límites temporales de este tipo de normas y la intervención posterior del Congreso.
LA LUZ: EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA Y LOS DECRETOS DE
NECESIDAD Y URGENCIA
La Corte ha elaborado el principio de legalidad en materia tributaria, definiendo la veda al P.E. respecto de la
creación y modificación de tributos -en el sentido amplio q’ el tribunal asignó al vocablo en el contexto
constitucional.
"Peralta" - la Corte anticipó en un obiter dictum q’ "en materia económica, las inquietudes de los constituyentes se
asentaron en temas como la obligada participación del P.Leg. en la imposición de contribuciones (art. 67 inc. 2)
consustanciada con la forma republicana de gobierno".
"Video Club Dreams" - la Corte debió decidir una impugnación de un decreto de necesidad y urgencia q’ había
incursionado en materia tributaria. Los decretos habían ampliado el hecho imponible creado por ley. La Corte
evaluó la constitucionalidad de los decretos desde dos enfoq’s. Primero, el principio de legalidad en materia
tributaria. El segundo se refirió a la situación fáctica q’ habilita la emisión de este tipo de decretos.
78
Con respecto al enfoq’ tributario, "... de las normas surge con claridad q’ el P.E. (...) ha extendido el hecho
imponible creado por una ley a otro hecho imponible q’ es distinto y nuevo, aun cuando guarda relación con el
primero, pues ambos se vinculan con la actividad cinematográfica".
Así se sostuvo, enunciando los límites impuestos por el principio de legalidad en materia tributaria, q’ "cualquier
extensión analógica, aun por vía reglamentaria, de los supuestos taxativamente previstos en la ley se exhibía en
pugna con el principio constitucional de legalidad del tributo y q’ ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la
preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales"
En este caso la mayoría evaluó, además del problema tributario, la situación fáctica q’ permitía -según "Peralta" q’
el PEN. dictara decretos de contenido legislativo.
Es el primer caso en q’ se utiliza el principio de legalidad tributaria como fundamento para declarar la
inconstitucionalidad de un decreto de necesidad y urgencia. Constituye el punto de partida para su uso consistente y
evolutivo en las siguientes oportunidades q’ debió decidir a la Corte Suprema.
En "Video Club Dreams" la mayoría aplicó un criterio amplio en la aceptación de la legitimación activa,
admitiendo la acción promovida por el titular de un video club, q’ si bien no era el obligado al pago, sí se
encontraba emplazado como agente de percepción, y, como tal, sujeto de ciertas obligaciones cuyo incumplimiento
era susceptible de acarrear una sanción.
"Video Club Dreams" - El precedente dictado luego de la reforma constitucional donde se advierte q’ la actividad
de fomento de un sector no configura la situación de grave riesgo social -aludida en "Peralta"- q’ hace necesario el
dictado de medidas súbitas por parte del P.E.
"PROVINCIA DE SAN LUIS" - Con posterioridad a "Zofracor", la Corte declaró la inconstitucionalidad del
decreto de necesidad y urgencia 214/2002.
Dictamen del Procurador General de la Nación: San Luis promovió amparo contra el ESTADO (P.E. Nacional),
Banco Central de la República Argentina y Banco de la Nación Argentina en su carácter de entidad responsable del
pago de los certificados a plazo fijo q’ reclama, con el objeto de obtener q’ se declare la inconstitucionalidad del
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art. 12 del decreto de necesidad y urgencia 214/2002, del dec. 1570/2001 y del art. 2° del mencionado 214/02, en
cuanto dispone convertir a pesos los depósitos en dólares y se ordene al B.C.R.A. y al BNA q’ le devuelvan el
importe de los plazos fijos en la misma moneda en q’ fueron impuestos o, a su opción, en pesos al valor en el
mercado libre de cambios, al tipo vendedor del día anterior al vencimiento de la obligación.
Describe la legislación vigente q’ los fondos públicos provinciales depositados en dólares fueron "pesificados",
conforme al art. 2° del decreto 214/2002 al valor de $ 1,40 por dólar.
Afirma q’ las medidas cuestionadas -el "corralito financiero" y la "pesificación compulsiva"- son inconstitucionales
por violar los arts. 14 y 17 de la C.N. y el art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Discute q’ los obstáculos para disponer de los recursos representan un acto normativo del ESTADO q’ atenta contra
el normal desenvolvimiento del gobierno de la provincia de proveer al desarrollo económico y al bienestar local,
aspectos resguardados por la garantía del principio federal y la autonomía provincial, y considera q’ a sus depósitos
en dólares le son aplicables iguales principios q’ los q’ reconocen el dominio originario de los recursos naturales y
aq’llos caracteres q’ definen al dominio público estatal, así como también el tratamiento q’ se les da a los fondos
depositados por los estados extranjeros a través de sus representaciones diplomáticas y por los organismos
internacionales, q’ fueran excluidos del "corralito" y de la "pesificación".
El ESTADO, por medio del Procurador del Tesoro de la Nación, dijo desconocer los términos de la demanda como
para arrimar alguna propuesta conciliatoria, la provincia presentó una propuesta q’ no fue aceptada, al entender el
representante del ESTADO q’ no podía ni debía ejercer o aceptar proposición alguna, porq’ resultaría violatorio del
bloq’ de legalidad, aunq’ no descartó la posibilidad de escuchar una propuesta del Tribunal.
El Tribunal requirió al BNA, al B.C.R.A. y al P.E. Nacional, informe circunstanciado del art. 8° de la ley 16.986.
El B.C.R.A., el Ministerio de Economía y el BNA presentaron los informes; sostienen la improcedencia formal de
la vía, toda vez q’ la provincia no logra justificar q’ el camino elegido sea el único idóneo para resguardar sus
derechos; máxime, al haber consentido el trámite inusual q’ la Corte asignó a la acción q’ se supone expedita.
Tampoco demostró -aducen- q’ no pueda obtener por otro medio la reparación de los perjuicios q’ invoca. Afirman
q’ la provincia intenta mantenerse ajena a la conmoción económica existente en el país, al soslayar la situación de
gravedad institucional reinante, y q’ no sufre indisponibilidad alguna de su dinero, desde el momento en q’ con los
depósitos existentes en el BNA abonó sueldos a sus empleados y pagó a sus contratistas.
Afirman q’ la modificación de la paridad cambiaria es una facultad de política económica implementada por el P.E.
Nacional por delegación expresa del órgano legislativo, cuyo mérito y oportunidad no son susceptibles de revisión
judicial. Entienden q’ las medidas adoptadas tienen como finalidad resguardar el sistema financiero, pero no en
protección directa de los bancos, sino por la necesidad de q’ en la república exista un sistema financiero sin el cual
ningún país es viable.
Aducen q’ en situaciones de emergencia como las q’ vive el país, el interés general debe primar sobre el particular
y q’, dado q’ los derechos reconocidos en la C.N. se ejercen conforme las leyes q’ los reglamentan, pueden ser
válidamente suspendidos en su uso y goce.
Indican q’ la Provincia recaudó el dinero de sus contribuyentes en pesos y los convirtió a dólares, lo cual fue
claramente una ficción; es decir, no depositó dólares sino pesos convertidos. La necesidad del Estado local de pagar
sus gastos y deudas es en pesos.
El ESTADO ha reconocido al Estado provincial, y éste la aceptó, una relación especial, de Estado a Estado. La
provincia actora no se encuentra en las mismas condiciones q’ cualquier otro ahorrista afectado por las medidas
económicas adoptadas a partir del decreto 1570/2001 sino, por su carácter de Estado provincial, ha sido objeto de
un tratamiento diferenciado en tanto y en cuanto, además de haber sido excluida de la reprogramación de los
depósitos.
La provincia limita sus pretensiones, a reclamar las diferencias resultantes entre el monto originario de los plazos
fijos q’ constituyó en la entidad bancaria codemandada y los q’ corresponden por la aplicación de la legislación q’
aquí impugna, a fin de cumplir con las obligaciones q’ contrajo con proveedores, contratistas y empleados públicos
provinciales o, eventualmente, a recibir una compensación por el súbito q’brantamiento del ordenamiento jurídico
q’ produjo el ESTADO al adoptar las medidas económicas q’ cuestiona.
La solución q’ propicio es, misma q’ sostiene la Corte Suprema, quien no sólo tuvo en cuenta la diferente situación
de la Provincia de San Luis en relación a los demás ahorristas, sino q’, desde el momento en q’ llamó a una
conciliación y encauzó el trámite dentro del marco del art. 36 inc. 2° del CPCC, comprendió q’ el modo necesario
para arribar a una decisión de mayor provecho era concientizar a las partes litigantes de las ventajas de la
elaboración de una propuesta q’ conciliara los intereses de ambas.
80
Corresponde, dirimir el presente pleito, armonizando y resguardando los derechos de ambas partes: evitando q’ se
prive al Gobierno Federal de tomar las medidas q’ se consideren apropiadas para conjurar la gravedad de la
situación económica, financiera y social en la q’ se encuentra inmersa la República en tanto las mismas sean
razonables para q’, por otro lado, proteja sustancialmente los derechos y garantías constitucionales, en especial el
derecho de propiedad, de la Provincia de San Luis.
Por ello se resuelve: I. Declarar la inconstitucionalidad de las normas impugnadas; II. Ordenar al Banco de la
Nación q’ reintegre a la Provincia de San Luis las sumas depositadas en dólares estadounidenses, o su equivalente
al valor en pesos según la cotización del mercado libre de cambios tipo vendedor al día del pago. De dichas sumas
deberán deducirse las extraídas por el Estado provincial - III. Fijar 60 días para q’ las partes convengan o
determinen la forma y plazos de devolución q’ no alteren la sustancia de la decisión.
Para así resolver consideró el a quo q’ no era razonable excluir al accionante de los cursos de capacitación docente
por la causal cuestionada y q’, si bien es admisible una determinada exigencia psicofísica para acceder a esa carrera
y cursarla, recaudos de tal índole no deben traducirse en pautas inflexibles, debiéndose alcanzar dicha finalidad por
medio de un juicio concreto y ponderando acerca de todos los factores personales de los postulantes.
Contra dicho fallo la representación estatal interpuso recurso extraordinario, y cuestiona la interpretación de normas
federales y la sentencia definitiva del superior tribunal de la causa es contraria al derecho.
Se agravia la demandada en razón de considerar inadecuada la vía elegida, ante la existencia de remedios
administrativos idóneos y, dado q’ la norma impugnada, fue dictada con la finalidad de evitar una excesiva
discrecionalidad en el manejo de dicho tópico, por lo q’ se juzgó imprescindible fijar un tope mínimo sobre la base
de lo q’ constituye la talla normal promedio.
Afirma, q’ la sentencia atacada importa la indebida injerencia en un campo propio del poder administrador,
implicando además una tácita declaración de inconstitucionalidad.
Esta Corte tiene declarado q’ siempre q’ aparezca de manera clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción
cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, así como el daño grave e irreparable q’ causaría
remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos administrativos o judiciales, corresponderá q’ los jueces
restablezcan de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo.
El tribunal comparte el criterio del a quo y considera q’ la vía elegida por la actora para asegurar su derecho es la q’
mejor se aviene con las circunstancias del caso, pues la negativa de extender el certificado de aptitud psicofísica,
fundamentada únicamente en la estatura del actor -1,48 m.- no guarda razonable relación con el objetivo de estudiar
el profesorado de matemática y astronomía e importa una limitación arbitraria a los derechos de enseñar y aprender,
contemplados en art. 14 CN, q’ excede la facultad reglamentaria de la administración.
La Delegación local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tenía un programa radial 'Por la vida y
la libertad' q’ se emitía por LRA 13 q’ fue levantado por decisión del director de la emisora sin expresión de causa
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ni aviso previo; un funcionario les manifestó q’ había resuelto el levantamiento del programa porq’ consideraba
llegado el momento de pacificar y el contenido del mismo resultaba irritativo para mucha gente.
En esas condiciones, la cámara justificó la procedencia elegida por los actores al considerar q’ mediante una vía de
hecho administrativa se había vulnerado el derecho constitucional a la libertad de expresión de las ideas sin censura
previa. Consideró q’ la posterior invocación por parte de la dirección de la emisora de "razones de programación"
q’ no fueron explicitadas ni surgían de las constancias de la causa.
Contra esa decisión se agravia la recurrente.
Reconocida por ambas partes la naturaleza discrecional del acto impugnado, corresponde examinar los límites q’
presenta en tales supuestos el obrar administrativo a fin de evaluar, si se han violados en el sub examine.
Mientras en algunos supuestos el ordenamiento jurídico regula la actividad administrativa en todos sus aspectos
-reemplazando así el criterio del órgano estatal al predeterminar qué es lo más conveniente para el interés público y
reducir sus actividad a la constatación del presupuesto fáctico definido por la norma en forma completa y la
aplicación de la solución q’ la ley ha establecido (poderes reglados o de aplicación legal automática)-, en otras
ocasiones el legislador autoriza a quien debe aplicar la norma en el caso concreto para q’ realice una estimación
subjetiva q’ completará el cuadro legal y condicionará el ejercicio para ese supuesto de la potestad atribuida
previamente o de su contenido particular al no imponerle, por anticipado, la conducta q’ debe necesariamente
seguir (facultades o potestades discrecionales).
Superada en la actualidad la antigua identificación entre discrecionalidad y falta de norma determinante o laguna
legal -por considerarse q’ la libertad frente a la norma colisionaría con el principio de legalidad-, se ha admitido q’
la estimación subjetiva o discrecional por parte de los entes administrativos sólo puede resultar consecuencia de
haber sido llamada expresamente por la ley q’ ha configurado una potestad y la ha atribuido a la Administración
con ese carácter, presentándose así en toda ocasión como libertad de apreciación legal, jamás extralegal o
autónoma.
Hay q recordar q’ la naturaleza eminentemente subjetiva del vicio de desviación de poder exige un esfuerzo para su
acreditación, admisible, aun por vía de presunciones en tanto condicionamientos mayores se traducirían, dada la
naturaleza del defecto referido, en una "prueba diabólica". Ello es así, pues la gravedad del vicio invocado -cuya
acreditación se ve dificultada en procedimientos tales como la acción de amparo ante el limitado debate y prueba
permitido en él- impide considerarlo configurado únicamente sobre la base de la declaración de un testigo ligado
profesionalmente a la actora.
Por último y frente a la presunta violación del derecho constitucional a la libertad de expresión de las ideas sin
censura previa (arts. 14 y 31 de la C.N. y 13 de la ley 23054) invocada por los demandantes, cabe señalar q’
resulta imposible deducir de él la existencia de un derecho adquirido a un espacio periodístico -cuyo costo debía, en
el caso, solventar el Estado- en tanto ello obligaría a garantizar a todas aq’llas personas o asociaciones con
cometidos sociales, políticos, jurídicos o religiosos un espacio equivalente al reclamado por el Consejo de
Presidencia de la Delegación Bahía Blanca … pretensión esta q’ por más loable q’ fuera la labor de la persona o
entidad solicitante- resultaría materialmente imposible de satisfacer.
La garantía constitucional invocada implica, por el contrario, la posibilidad con q’ cuentan todos los habitantes de
la Nación de expresar libremente sus ideas sin restricciones irrazonables previas o posteriores y en igualdad de
condiciones con los restantes habitantes de la República. Y, en este aspecto, el Tribunal no observa q’ se haya
producido en el sub examine lesión alguna a la garantía constitucional señalada q’ merezca la protección judicial
perseguida. Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario interpuesto, se revoca la sentencia apelada y se
rechaza la acción de amparo deducida.
Cámara, al confirmar en lo principal lo decidido en la instancia anterior, declaró la nulidad del mencionado decreto
sobre la base de la falta de causa del acto administrativo por el q’ se declaró la cesantía de los actores. Asimismo,
modificó el monto de la indemnización en concepto de daño moral. Contra tal pronunciamiento el ESTADO
interpuso recurso extraordinario.
El presidente por definición constitucional, es el órgano encargado de valorar la "buena conducta" de las personas
enumeradas en art. 2º ley 21383, la segunda cuestión relevante consiste en determinar si el acto por el q’ se dispuso
la separación de los actores contó con una motivación adecuada a ese marco o por el contrario, esa exigencia no fue
satisfecha, apreciación para la cual es esencial atender a las circunstancias comprobadas en esta causa.
Si el art. 2º ley 21383 supedita la remoción de los fiscales adjuntos a la comprobación de su mala conducta, no
puede válidamente sostenerse q’ las facultades discrecionales del presidente para decretar cesantías lo eximan del
cumplimiento de los recaudos q’ para todo acto administrativo exige la ley 19549, como así también del sello de
razonabilidad q’ debe acompañar a toda decisión de las autoridades públicas.
El control judicial de los actos discrecionales o de pura administración encuentra su ámbito de actuación, en los
elementos reglados de la decisión -entre los q’ cabe encuadrar, la competencia, la forma, la causa y la finalidad del
acto y por otro, en el examen de su razonabilidad.
Admitido el control de los elementos reglados en actos donde se ejercitan potestades discrecionales, cabe examinar
si se ha acreditado debidamente la existencia de los vicios denunciados por los actores.
Los fiscales adjuntos, permanecerían en sus funciones mientras durase su buena conducta y por lo tanto sólo podían
ser dejados cesantes por la objetiva comprobación de haber incurrido en "mala conducta" en el desempeño de sus
cargos. Tal conducta no se probó y por otra parte, en el sumario se ponderó q’ la conducta de aquéllos había
importado el cumplimiento de un deber, destacando "q’ el cumplimiento de una obligación legal no podía constituir
como ilícito acto alguno.
Con posterioridad a ese acto se dictó el decreto de cesantía impugnado en el q’ no se invocó hecho concreto alguno
para atribuir "mala conducta" a los actores, como tampoco imputaciones diferentes de las ponderadas en el sumario.
Ello conduce a descalificarlo por vicio grave en la causa ya q’ aquel acto sólo se fundó en una "situación de
conflicto" como presunta causa de remoción q’ por sí misma no habría autorizado a adoptar tal medida, salvo q’ se
hubiera responsabilizado de ella a los actores por haber incurrido en conductas sancionables.
Respecto del agravio fundado en la innecesariedad del sumario disciplinario para enjuiciar administrativamente la
conducta de los actores resulta irrelevante, lo cierto es q’ aquél se llevó a cabo y culminó de la forma antes
señalada. Por lo demás, el planteo resulta ineficaz para alterar, la solución q’ se adopta, toda vez q’ la decisión
administrativa de cesantía - precedida o no de un sumario- no puede q’dar exenta de cumplir con los recaudos de
legitimidad q’, en el caso, han sido vulnerados.
83
La circunstancia de q’ la administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna pudo
constituir un justificativo de su conducta arbitraria como tampoco de la omisión de los recaudos q’ para el dictado
de todo acto administrativo exige la ley 19549. Es la legitimidad -constituida por la legalidad y la razonabilidad-
con q’ se ejercen tales facultades, el principio q’ otorga validez a los actos de los órganos del Estado y q’ permite a
los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dichas exigencias, sin q’ ello
impliq’ la violación del principio de división de los poderes q’ consagra la C.N.
El agravio relativo a la condena q’ por daño moral admitió la cámara, remite a cuestiones de hecho, prueba y
derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas al recurso extraordinario, máxime cuando la sentencia se
apoya en fundamentos suficientes q’ descartan la tacha de arbitrariedad invocada. Se hace lugar al rec. ext y se
confirma la sentencia.
El representante de la Nación contesta demanda: dice q’ cabe puntualizar q’ no se han acompañado a la misma
documentos o justificativos de los gastos o perjuicios demandados, omitiendo así cumplir lo dispuesto por el art. 10
ley 50, circunstancia q’ deberá tenerse presente para no admitirlos posteriormente. Como ellos tampoco constan en
las actuaciones administrativas agregadas, niega q’ se hayan producido.
Agrega, q tampoco está acreditada la culpabilidad del conductor del automóvil q’ ocasionó el accidente, razón q’ lo
obliga a atenerse a la prueba q’ se produzca.
Niega q’ el Estado sea responsable de las consecuencias del accidente por la naturaleza del hecho y por las
circunstancias en q’ se ha cometido y por consiguiente, niega q’ esté obligado a indemnizar. Para el supuesto q’ la
tesis del actor prosperara niega q’ los daños y perjuicios alcancen la suma demandada y niega también todo derecho
a reclamar daño moral. En mérito de todo lo cual, solicita se rechace la demanda, con costas.
Considerando: q’ alegada la exención de responsabilidad por parte de la Nación en los casos de hechos ilícitos
cometidos por sus dependientes, corresponde en primer término el examen de esta cuestión. La jurisprudencia de la
Corte, tiene decidido al respecto q’, tanto la intervención como la responsabilidad de la Nación en actos regidos por
el derecho común, no son actos q’ realice en su carácter de poder público, como lo es en el caso, un accidente de
tráfico y daño consiguiente causado por un vehículo al servicio del Ministerio de Guerra, hecho q’, tampoco
configura un delito, para q’ sea aplicable el art. 43 CCiv.
Establecido el principio de imputabilidad del Estado, de la responsabilidad civil emergente de los hechos ilícitos
cometidos por sus dependientes, consecuencia de ello es el correlativo derecho de los particulares lesionados a
reclamar la indemnización q’ pueda legítimamente corresponderles, por lo q’ en el sub lite así se resuelve.
Entrando a examinar la responsabilidad imputada como derivación del accidente de tráfico de q’ instruye el
sumario criminal respectivo y las pruebas aportadas cabe declarar q’ la misma deriva de los arts. 902, 1109 , 1113
y 1198 y concs. CCiv.
Negada por la demandada la culpa del conductor del vehículo de su propiedad y siendo condición esencial para
responder a las consecuencias del hecho ilícito, q’ el daño sea consecuencia de la culpa o negligencia del imputado
ejecutor del hecho para decidir la responsabilidad cuestionada, corresponde examinar las pruebas aportadas a fin de
establecer si el actor ha probado los extremos legales.
84
En principio, el dictamen del auditor General de Guerra y Marina establece q’ del sumario levantado surge q’ el
conductor del coche oficial lo dirigía a excesiva velocidad, de donde se desprende la obligación de indemnizar el
daño causado condicionándolo a la decisión de la justicia en la imposibilidad de realizarlo administrativamente. Q’
a mayor abundamiento, debe tenerse presente q’ el conductor del vehículo oficial fue condenado por la justicia
criminal como único responsable. Lo expuesto exime al suscripto de extenderse en mayores consideraciones
respecto a la culpabilidad de la demandada y dar por establecida la misma.
Los gastos originados del accidente se hallan acreditados, como también el lapso en q’ se vio impedido de trabajar.
Fallo: Declarar q’ la Nación debe abonar al actor Belleza, la cantidad de m$n 6000, como total indemnización por
todos los rubros pedidos, con motivo de este juicio. Con intereses y la mitad de las costas, en mérito al resultado a
q’ se llega en la sentencia.
2ª INSTANCIA.- Se confirma la sentencia apelada, modificándosela en cuanto a las costas q’ deberán ser
satisfechas por la demandada en ambas instancias. Considerando: q’ por no haberse desconocido formalmente la
relación de dependencia q’ mediaba entre el conductor conscripto Emilio Cros y la demandada, no requiere mayor
análisis del tribunal la sentencia recurrida en la parte q’ la tiene por acreditada a los efectos del pleito.
La culpa de Cros en el suceso q’ motiva el juicio no admite duda. Existe, condena criminal q’ la declara.
Tampoco cabría argüir q’ el hecho motivo del juicio no ocurrió "en el desempeño de las tareas" encomendadas al
conscripto ya q’ fue cometido dentro de los límites y objeto de las mismas.
La circunstancia de q’ el accidente sobreviniera en el curso del cumplimiento tardío y defectuoso de la orden
impartida al dependiente no exime al principal.
Por lo contrario, la responsabilidad indirecta supone generalmente el desempeño incorrecto de las tareas
encomendadas a aquél. En estas condiciones, la sentencia q’ admite la demanda y declara responsable a la Nación.
Se confirma la sentencia apelada.
Manifiesta q’ cumplió el proceso de registro y autorización ante el SENASA de los productos de origen animal q’
elabora, por lo q’ tiene el derecho de comercializarlos en todo el país, sin perjuicio de q’ las autoridades de las
jurisdicciones de destino ejerzan la facultad de verificar sus condiciones higiénico-sanitarias y el control de rótulos.
Señala q’ la Dirección del Laboratorio Central de Salud Pública, q’ depende del Ministerio de Salud Pública y
Acción Social de la demandada, se niega a acatar el citado decreto de carácter federal, pretendiendo efectuar dicha
registración, bajo amenaza de aplicarle sanciones, con lo cual se arroga funciones q’ no tiene y viola los principios
de razonabilidad, seguridad y legalidad, así como el derecho de propiedad, garantizados por la C.N.
Provincia de Buenos Aires contesta demanda y solicita su rechazo. Ratifica y reivindica la aplicación del Código
Alimentario Argentino armonizando su implementación entre ambos niveles de gobierno, con el debido respeto de
las atribuciones y competencias q’ a cada uno le han sido asignadas y reconocidas por el ordenamiento jurídico
vigente, sin q’ ello signifiq’ admitir, en su ámbito jurisdiccional, la aplicación de normas q’ limiten su competencia.
Sostiene q’ la excepción del art. 18 decreto 815/1999 resultaría ilegítima si mediante ella se pretendiera limitar sus
facultades para registrar, controlar y fiscalizar los productos de origen animal q’ ingresan y circulan por su
territorio.
Aduce q’ la interpretación q’ la actora hace del decreto limita el ejercicio pleno del poder de policía sanitaria sobre
los establecimientos elaboradores de alimentos radicados en la provincia de Buenos Aires, cuyos productos hacen
al tránsito federal o interjurisdiccional, al mismo tiempo q’ restringe la aplicación de políticas de fiscalización y
control orientadas a asegurar la calidad alimentaria y el resguardo de la salud de la población.
En tales condiciones, considera q’ con dicho proceder se tiende a centralizar la burocracia administrativa y de
gestión vinculada a la inscripción y recaudación, mientras q’, se descentralizan las responsabilidades asistenciales
originadas por intoxicaciones alimentarias.
Puntualiza q’, aun en el caso de q’ se mantenga lo dispuesto por el decreto 815/1999 esta doble registración no
resulta inconstitucional ni irrazonable, puesto q’ esa norma nacional debe interpretarse como concurrente con las
disposiciones locales.
85
Finalmente, destaca q’ exigir el registro de los mentados productos por parte de la provincia no viola la ley
nacional, sino q’ aumenta el control estatal sobre el tránsito de productos alimenticios, lo cual se encuentra
justificado cuando está en juego la salud de la población.
Concluye q’ la legislación provincial se adecua al objetivo nacional en orden al control de los productos
alimenticios en tránsito en su territorio y el hecho de q’ exista ese mismo objetivo en el nivel nacional amparado
por el decreto 815/1999 de ninguna manera determina un estado de incertidumbre o colisión q’ justifiq’ esta
acción.
Atento a q’ en autos se plantea un conflicto acerca del ámbito de las competencias de los Estados Nacional y
Provincial en torno de la regulación de productos alimenticios de origen animal de circulación nacional, q’ se
comercializan en más de una jurisdicción, se impone la necesidad de recordar las enseñanzas de los precedentes de
la Corte en esta materia.
En tal sentido, el tribunal ha señalado q’ la interpretación constitucional debe atender al desenvolvimiento
armonioso de las autoridades locales y federales y no al choq’ y oposición entre ellas.
Considero q’ el SENASA es el organismo competente para registrar los productos de origen animal, de tránsito
federal o interjudisidiccional, mientras q’ corresponderá a las autoridades sanitarias provinciales hacer lo propio
con los productos y establecimientos q’ soliciten autorización para industrializar, elaborar, almacenar, fraccionar,
distribuir y comercializar alimentos, pero siempre con las excepciones del art. 13 del decreto aludido.
En efecto, es posible deducir q’ por su intermedio se buscó fortalecer el sistema de control sanitario previendo de
esta forma q’ los productos de origen animal de tránsito federal sean autorizados por el organismo nacional.
En efecto, contrariamente a lo sostenido por la demandada, considero q’ su pretensión de q’ se registren
nuevamente en su territorio los productos q’ se comercializan en el ámbito de la Nación -q’ ya fueron autorizados,
certificados o fiscalizados por la autoridad nacional-, trasciende los límites de la provincia para proyectarse al
comercio interprovincial, en violación a la legislación nacional.
Por ello y concordemente con lo dictaminado por la procuradora fiscal, se resuelve: Hacer lugar a la demanda,
declarar aplicable el decreto nacional 815/1999 y, la improcedencia de la pretensión de la Dirección de Laboratorio
Central de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires. Con costas a la vencida.
2DA PARTE
GANADERA LOS LAGOS SA demanda al GOBIERNO DE LA NACION por nulidad del decreto del 21/4/1917
que declaró caduco el dominio sobre diversas tierras y mandando a anotar en el Registro de la Propiedad la
anulación respectiva. Sostiene q decreto es ilegal y nulo, en cuanto el E no ha podido optar por otro procedimiento
que el de la vía judicial reivindicatoria autorizada por los arts. 2758 y ss. CCiv., y que ha violado el art. 2511 CCiv.,
respaldado por el texto de la CN de que nadie puede ser privado de su propiedad, sino por causa de utilidad pública,
previa desposesión y justa indemnización.
Poder Ejecutivo dice: Que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 10 ley 4167 y art. 35 inc. 5 decreto reglamentario el
PE ha podido dentro de las facultades, disponer la caducidad de los títulos cuestionados ya q se ha comprobado que
en la adquisición de todos los lotes cuestionados han intervenido personas prestanombres que han facilitado la
violación de la ley en cuanto prohíbe la acumulación de grandes extensiones de tierra en manos de una sola
persona. Y además opone la defensa de prescripción (arts. 4023 y 4030 CCiv.).
2ª INST. El Superior Tribunal dijo en fallo precedente que siendo de carácter absoluto la nulidad imputada por la
parte actora al referido decreto, no podía declararse prescripta la acción deducida para obtener la anulación del
mismo, sin determinar antes la verdadera naturaleza de aquella, es decir, de la nulidad alegada. Por ello, revócase la
sentencia; declárase prescripta la acción deducida en la demanda.
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Que las reglas de los arts. 1037 y ss. CCiv. acerca de las nulidades de los actos jurídicos, si bien han sido
establecidas para aplicarlas al Derecho Privado, nada obsta para que representando aquellas una construcción
jurídica basada en la justicia, su aplicación se extienda al Dho Administrativo.
En el presente caso, por extensión las reglas de la prescripción se aplican, también, a las relaciones del E con los
particulares cuando se halla en juego la propiedad privada de los últimos, aunque aquel actúe mediante decretos
administrativos, el Poder Judicial está autorizado para analizar la validez o nulidad de un acto de autoridad en
cuanto se afirme que mediante él se han desconocido o allanado garantías o preceptos constitucionales y, cuando
ese análisis es indispensable y en cierto modo previo para saber si la prescripción está o no producida.
Las nulidades en el Dcho Administrativo, se consideran respecto de los distintos elementos que concurren a la
formación del acto considerado, esto es, a la competencia del funcionario que lo otorgó, al objeto o finalidad del
mismo y a las formas de que debe hallarse revestido. La falta de aptitud del Poder Ejecutivo, derivada de carecer de
facultades para poner en movimiento su actividad en un sentido determinado o la prohibición de realizar ciertos
actos que, por motivos especiales, chocarían con la organización y contenido de las ramas del Gobierno o con las
garantías individuales; o la omisión de aquellos requisitos de carácter formal prescriptos por las leyes y los
reglamentos, constituirían otras tantas causas esenciales de invalidez en la apreciación y examen de un acto
administrativo.
Un acto debe ser de nulidad absoluta cuando le falta alguno de los elementos esenciales para nacer, como la
capacidad, la forma o el objeto demuestran que lo que no llegó a formarse por falta de un de éstos es insubsistente.
A pesar de ser anulable el acto y, por consiguiente, de no poder ser declarada por el juez tal nulidad sino a petición
de parte, debe reputárselo de nulidad absoluta e insusceptible de confirmación aunque su invalidez sólo pueda ser
declarada a petición de parte.
El decreto de cuya nulidad se trata es un acto administrativo, (acto de autoridad emanado del PE que determina lo
que para el actor debió ser el dcho). Esos actos administrativos, tienen en su favor la presunción de constituir el
ejercicio legítimo de la actividad administrativa y, x consiguiente, toda invocación de nulidad contra ellos debe
necesariamente ser alegada y probada en juicio.
El Acto administrativo otorgado por el PE, sin competencia para hacerlo, a causa de una prohibición expresa o
virtual de la CN o ley, los jueces no pueden declararlo nulo de oficio, sin una demanda judicial directa o
indirectamente relativa al acto en el cual las partes hayan alegado tal nulidad.
Que aplicando estas conclusiones a la nulidad solicitada por la actora al decreto del año 1917 sobre enajenación de
tierra pública, resultaría: a) que ese decreto ha sido dictado por el PE desconociendo la disposición concluyente del
art. 95 CN., que veda al presidente de la Nación el ejercicio de funciones judiciales; b) que ese mismo decreto, al
ordenar la cancelación en el Registro de la Propiedad de las anotaciones del dominio hecha en favor de la actora
como consecuencia de los actos de transmisión por escritura pública subscriptos por el propio Gobierno, ha
desconocido la garantía del art. 17 CN tal cancelación hecha efectiva x comporta para el propietario la
imposibilidad de disponer de los bienes transmitidos en propiedad.
Promediando en la especie una nulidad absoluta no le sería aplicable la prescripción de dos años autorizada por el
art. 4030 CCiv., pues éste, no comprende ninguna de las hipótesis de nulidad previstas por los arts. 18 y 1044, entre
las cuales se encuentra la examinada en este juicio. La nulidad manifiesta y absoluta y la absoluta que requiere una
investigación de hecho para determinar su verdadera naturaleza, son insusceptibles de prescripción.
En su mérito se revoca la sentencia de la Cámara, desestimándose la excepción de prescripción y se declara la
nulidad del decreto de 21/4/1917 en cuanto afecta el dominio de la sociedad actora sobre las tierras enumeradas en
la demanda y, la caducidad de las inscripciones de dominio sobre dichas tierras.
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La autorización para construir no tenia vicios manifiestos de gravedad judicial, osea era un acto regular sin vicios
en su origen de ilegitimidad evidente pero eso fue indebidamente calificada de irregular.
El PJ no puede calificar en forma retroactiva de irregular un acto q es aparentemente valido y regular al momento
de dictarse, porq se estarían desconociendo la presunción de acto legitimo y regular hasta q la invalidez sea
judicialmente manifestada.
Se revoco la sentencia apelada q decía q el decreto municipal revocaba la resolución del secretario de obs publicas
por ser ilegitima y q el decreto la revoco por motivos de oportunidad merito o conveniencia (donde si se debe
indemnizar).
Aquí, se admitió la revocación x razones de oportunidad en permisos, encontrándose iniciada la construcción.
Se trata de saber si los actos o resoluciones administrativos hacen "cosa juzgada", y "causan estado", o son
revocables total o parcialmente, en cualquier término que el poder administrador o la institución autárquica lo
considere conveniente. Es lógico que cuando se obra en virtud de facultades discrecionales la revocación sea
procedente y lo mismo puede ocurrir cuando, aun actuando y decidiendo en virtud de facultades regladas, el interés
público que, puede confundirse con el orden público, reclame una modificación del "status" creado al amparo del
acto administrativo, aunque podría surgir la obligación de indemnizar al particular afectado por la revocación. La
ley ordena el derecho, para hacerlo cierto. Pero en su aplicación a los casos individuales, este dcho puede resultar
incierto. Es el juez quien tiene la misión de darle esa certidumbre para el caso individual; cuando él haya realizado
esa misión en la forma prescripta, con el concurso de la parte interesada, el interés público exige que no se deje
renacer la duda sobre el resultado obtenido.
La doctrina consagra como postulado, que el acto administrativo es irrevocable: a. Cuando declara un derecho
subjetivo- b. Cuando causa estado.
Se parte de la base de que el acto es regular (q reúne las condiciones esenciales de validez “forma y competencia”).
Se aplica el ppio de la estabilidad del derecho mediante la resolución administrativa en el caso concreto y para la
persona q lo plantea. El acto adm es irrevocable cuando declara un derecho subjetivo y cuando causa estado por lo
q la jubilación no puede ser revocada luego cuando hay derechos pensionarios de su viuda.
FURLOTTI SETIEN HNOS v INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA S/ RECURSO DE
APELACION
Contra la sentencia de la Cámara de Mendoza que -al confirmar el fallo de 1º inst dejó sin efecto la sanción
administrativa impuesta a la actora, interpuso recurso extraordinario.
La alzada sostuvo, que el procedimiento q derivó en la citada sanción debía reputarse inválido toda vez que al dejar
el I.N.V. sin efecto, mediante disposición, violó lo dispuesto en el art. 17 in fine ley 19549 y el ppio de estabilidad
de los actos administrativos.
La recurrente defiende, la validez del acto impugnado destacando que al contestar la acción instaurada dejó
planteado en subsidio el pedido a fin de que se declarara judicialmente la nulidad de su propio acto.
La cuestión central debatida gira alrededor de las facultades con que cuentan los órganos estatales - el Instituto
Nacional de Vitivinicultura- para dejar sin efecto sus actos irregulares y los alcances que cabe otorgar a la
pretensión deducida subsidiariamente por éste al responder la acción entablada.
El art. 17 ley 19549 establece la obligación de la administración pública de revocar en sede administrativa sus actos
irregulares, salvo que el acto se encontrara "firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén
cumpliendo", supuesto en el cual "sólo se podrá impedir su subsistencia y la de sus efectos aún pendientes mediante
declaración judicial de nulidad".
88
Supuesta la irregularidad del acto por conllevar un vicio (determina su nulidad abs), resulta en ppio legítima la
actividad revocatoria de la propia administración, salvo que q se encontrare firme y consentido y genero dchos
subjetivos.
El I.N.V. no se encontraba habilitado para revocar en sede administrativa la disposición, como lo hizo mediante la
resolución, en tanto de aquélla se habían derivado derechos subjetivos en favor de la actora. Debió, a tal efecto,
requerir el auxilio judicial, mediante el proceso de lesividad de arts. 17 in fine y 26 de la ley 19.549.
Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los autos
al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí
declarado.
Las excepciones a la regla de la estabilidad en sede administrativa del acto regular previstas en el art. 18 -entre
ellas, el conocimiento del vicio por el interesado- son igualmente aplicables al supuesto contemplado en el art. 17 .
De lo contrario, el acto nulo de nulidad absoluta gozaría de mayor estabilidad que el regular, lo cual no constituye
una solución razonable ni valiosa. Una inteligencia meramente literal y aislada de las normas antes indicadas
llevaría a la conclusión de que habría más rigor para revocar un acto nulo que uno regular cuya situación es
considerada por la ley como menos grave.
Si de acuerdo con dicho régimen es válido el ejercicio de la potestad revocatoria cuando el interesado hubiera
conocido el vicio del acto, resulta entonces inadmisible sostener que el tribunal no se encontraba habilitado para
examinar si las agentes tenían o no ese conocimiento, pues ello comporta una interpretación parcial de las normas
que rigen el caso o, dicho de otro modo, un estudio incompleto sobre la legalidad del acto impugnado.
Se hace lugar la queja, se declara procedente el recurso y se revoca la sentencia apelada. Vuelvan los autos al
tribunal de origen a fin de que, se dicte un nuevo fallo con el alcance indicado.
El juez de grado rechazó la acción interpuesta. Contra tal pronunciamiento dedujo apelación la accionante.
Fue despedido en 1989 y que a raíz de su solicitud de pago de la debida indemnización, recién en 1998 mediante
resolución 177 se ordenó la cancelación del crédito existente a su favor por la suma de $ 81.166,80.
Afirma que la citada resolución es un acto administrativo regular que fue notificado y consentido con la firma por
parte del acreedor y del deudor de los respectivos formularios de requerimiento de bonos el 11/6/1998, generando
derechos subjetivos a su favor, razón por la cual no podía ser revocado en sede administrativa.
Sostiene que tomó conocimiento de la resolución 261/2000 que revocó la 177/1998 cuando la accionada contestó
demanda y no pudo impugnarlo en sede administrativa. Manifiesta que el fallo apelado lo deja sin más alternativa
que iniciar otra acción judicial para obtener el cobro de la indemnización, pues si bien el a quo entiende que le
correspondería la suma prevista en la resolución 261/2000 , concluye por rechazar la demanda.
Gordillo solicitó en sede administrativa que se hiciera efectiva la indemnización debida en razón de la baja, planteo
que fue rechazado hasta tanto hubiera pronunciamiento definitivo en la causa judicial iniciada por el ex agente. Éste
ocurrió el 10/12/1996 con el fallo de la Corte.
89
Por resolución DE. 177/1998 estimó que le correspondían la cantidad de Bonos equivalentes a $ 81.166,80 razón
por la cual requirió a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, a través
de la Oficina Nacional de Crédito Público, la cancelación de la citada deuda en la forma indicada.
El argumento dirimente la actora tiene un dcho adquirido en virtud del acto administrativo que dispuso que debía
cobrarse en bonos la suma allí liquidada, en concepto de indemnización por cese.
El citado acto fue revocado por la resolución DE. 261/2000. Sin embargo, teniendo en cuenta que aquélla nunca fue
notificada formalmente y que la parte recién pudo tomar conocimiento de su existencia al incorporarse el
expediente administrativo como prueba de esta causa, la decisión del caso requiere determinar si el órgano
administrativo ejerció legítimamente la potestad revocatoria.
LNPA consagra como garantía a favor del administrado la estabilidad del acto administrativo. Si éste pudiera ser
revocado sin más, el acto revocatorio habría desconocido la situación jurídica subjetiva creada a su amparo;
produciendo una peligrosa inestabilidad.
De tal forma, el acto regular del que hubiesen nacido dchos subjetivos a favor de los administrados no puede ser
revocado, modificado o sustituido por la administración una vez notificado, salvo los supuestos previstos en el art.
18 LNPA (conocimiento del vicio, derecho otorgado a título precario, beneficio para el administrado y razones de
oportunidad, mérito y conveniencia).
Este ppio parece invertirse en el caso del acto irregular, pues debe ser revocado o sustituido por razones de
ilegitimidad aun en sede administrativa, salvo cuando estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos
subjetivos a favor del particular que se estén cumpliendo (conf. art. 17).
Frente al acto irregular la administración no podría revocarlo en su sede cuando los derechos emanados de su
pronunciamiento se estén cumpliendo, o dicho en otras palabras, se requiere que el acto haya sido ejecutado o haya
comenzado a ejecutarse. La limitación del art. 17 in fine ley 19549, en cuanto constituye una excepción a la
potestad revocatoria de la administración, establecida como ppio general en la primera parte de su texto, debe ser
interpretada con carácter estricto toda vez que su aplicación acarrea la subsistencia en el mundo jco de un acto
viciado de nulidad hasta tanto se produzca la declaración judicial pertinente .
A mi juicio, no hay duda en que la resolución 177/1998 se encontraba aquejada de un vicio grave en su causa legal
y que, por ende, estuvo correctamente revocada por la administración en su propia sede.
El derecho subjetivo a cobrar una determinada cantidad en títulos de deuda no estaba cumplido al momento de la
revocación. El requerimiento de pago suscripto por el actor es insuficiente a tales efectos, pues es uno de los pasos
que exige el procedimiento de cobro del crédito consolidado, sin embargo éste no se encontraba perfeccionado,
estaba en trámite.
La resolución pudo ser revocada en sede administrativa por razones de ilegitimidad, y no cabe reconocer derecho
alguno derivado de aquélla. Debe confirmarse el rechazo de la demanda interpuesta por la actora para que se le
entreguen la cantidad de bonos de consolidación prevista en la resolución.
Se resuelve 1) confirmar la sentencia apelada; 2) declarar el derecho de la actora a que se le entreguen la cantidad
de bonos de consolidación ley 23982 en pesos, representativos de la suma señalada en la resolución 261/2000 ,
actualizada a instancias de la Unidad de Auditoría Interna que arrojó un resultado más favorable para el
administrado; 3) ordenar al Estado Nacional que por conducto de la ANSeS., prosiga sin dilaciones el trámite de
requerimiento de pago de la deuda consolidada a cuyo efecto deberá instar a los organismos administrativos y de
control a tomar la intervención que les corresponde hasta la efectiva conclusión del trámite y puesta a disposición
de los bonos de consolidación previstos en la ley 23982 y normas complementarias en el plazo de sesenta días
contados a partir de quedar firme el presente fallo.
La actora, sostiene que es equivocada la conclusión del a quo pues la demanda persigue la reparación de los daños
y perjuicios sufridos como consecuencia de hechos y actos imputables a Obras Sanitarias de la Nación, y se basa en
la doctrina de la responsabilidad del Estado por sus actos lícitos, los que no están sujetos a controversia judicial.
90
En cuanto a los rubros rechazados, considera que respecto del reclamo por lucro cesante, el a quo se ha basado en
los considerandos de un decreto y no en su parte dispositiva, impidiéndole así probar que no hubo falta de acuerdo
entre las partes, o en todo caso, que el lucro cesante no es una penalidad sino una indemnización derivada de la
compatibilidad entre el ejercicio de la potestad revocatoria con la intangibilidad del derecho de propiedad
consagrado por la Constitución Nacional.
Mediante la demanda la actora reclama la indemnización integral y actualizada de los daños y perjuicios producidos
como consecuencia de la rescisión del contrato de obra pública, con fundamento en el art. 17 de la CN. Expresa
que la actividad de la Administración -aún la legítima basada en razones de oportunidad, mérito o conveniencia-
genera responsabilidad del E, y que la indemnización que se demanda reconoce su causa en la ejecución parcial del
contrato, su paralización y la rescisión "tal y como fue dispuesta".
Por ello entiende que no estaba obligada a impugnar, en el plazo del art. 25 de LNPA, el acto administrativo de
rescisión ni que era posible, al momento de agotar la vía administrativa, enervar la eficacia fáctica de la rescisión ni
recuperar la condición de contratista de la obra que por entonces ya había sido contratada y ejecutada por otros. En
estas condiciones, entiende que no corresponde reclamación previa, por tratarse de una de las excepciones
consagradas por el art. 32 de LNPA.
La actora se ampara en la presunta responsabilidad del E por su accionar legítimo, pues no pretende impugnar los
actos de Obras Sanitarias de la Nación, sino que persigue la reparación de daños y perjuicios causados por la
actividad del ente estatal. Cabe distinguir entre la vía impugnatoria -que presupone el agotamiento de las instancias
administrativas reglamentadas en arts. 23 y ss. ley 19549- cuyo resultado sería necesariamente la declaración de
ilegitimidad del acto administrativo, de la reclamación del reconocimiento de un derecho -aun originado en una
relación jurídica preexistente- basada en lo dispuesto por los arts. 30 y concordantes de ese mismo cuerpo legal,
inclusive en los casos en que hubiese mediado reclamación administrativa previa, los que no estarían sujetos al
plazo del art. 25.
Se declara procedente la apelación deducida, se revoca la sentencia en cuanto fue materia de recurso y se declara
habilitada la instancia.
Contra el pronunciamiento, la demandante interpuso el recurso extraordinario, cuya denegación dio origen a la
presente queja. Destaca la recurrente que la sentencia dictada por el a quo lesiona sus garantías constitucionales de
defensa en juicio, igualdad ante la ley y propiedad, toda vez que el juez de 1º instancia rechazó de oficio la
demanda y porque no existe norma legal que determine que los actos administrativos que rechazan una denuncia de
ilegitimidad son irrecurribles judicialmente.
La revisión de oficio in limine litis de los requisitos de admisibilidad antes de correr traslado de la demanda tmb
está establecida en diversas leyes federales que regulan procesos contencioso administrativos especiales, y en la
mayoría de los códigos procesales administrativos provinciales
Dada la condición del plazo de caducidad establecido en art. 25 ley 19549 el juez de 1º instancia estaba facultado
para examinar de oficio su cumplimiento y rechazar en caso contrario in limine la pretensión, pues su falta no
requería la expresa denuncia por parte del demandado.
La decisión administrativa que desestima un recurso extemporáneo, tramitado en el caso como denuncia de
ilegitimidad, no es susceptible de ser impugnada en sede judicial porque, al haber dejado vencer el interesado el
término para deducir los recursos administrativos, ha quedado clausurada la vía recursiva, y la posibilidad de agotar
la vía administrativa, requisito insoslayable para la habilitación de la instancia judicial.
Esta encuentra sustento, en lo dispuesto en el inc. e ap. 6 del art. 1 LNPA: "Una vez vencidos los plazos
establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el dcho para articularlos..."; y, además, en el
carácter perentorio y obligatorio que dicho cuerpo legal confiere a los plazos para recurrir.
El criterio expresado no causa lesión al derecho de defensa de la actora (art. 18 CN. ) pues ésta, no obstante haber
tenido la oportunidad para ejercerlo adecuadamente, no lo hizo, en tanto omitió articular dentro del término
perentorio fijado en el decreto 1759/72 (23) el recurso administrativo pertinente. La garantía de la defensa no
ampara la negligencia de las partes. Quien ha tenido amplia oportunidad para ejercer sus dchos responde por la
omisión que le es imputable.
Que, sería claramente irrazonable otorgar el mismo efecto a la denuncia de ilegitimidad que a un recurso deducido
en término. Ello implicaría colocar en pie de igualdad al particular que se comporta en forma negligente respecto de
aquel que actúa con diligencia para proteger sus dchos.
Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso interpuesto y se confirma la sentencia apelada.
Sostuvieron que las normas impugnadas transgreden las disposiciones de los arts. 18 y 19 CN., en cuanto
establecen, respectivamente, la inviolabilidad de la correspondencia y excluyen de la autoridad de los magistrados
las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral y al orden público; las de la Convención Americana
de Derechos Humanos que reconocen los derechos a la honra y a la dignidad y a que nadie pueda ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio, ni en su correspondencia y
las estipulaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La intromisión estatal en ellos sólo podría justificarse sobre la base de ponderar juicios que sean capaces de
demostrar que las restricciones conciernen a la subsistencia de la propia sociedad.
92
Se agravia de los efectos erga omnes que la alzada asigna a su sentencia. Manifiesta que el a quo omitió examinar
lo establecido en art. 43 CN. con referencia a quiénes se encuentran legitimados para accionar cuando están
involucrados derechos de incidencia colectiva.
El derecho constitucional a la intimidad en juego ha sido definido por la Corte como aquel que protege
jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las
relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las
acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están
reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o
potencial para la intimidad.
Es necesario determinar si el hecho de interceptar y derivar las comunicaciones constituye una injerencia
desmesurada en la privacidad de las personas.
Toda ley debe ser razonable - justificada por los hechos y las circunstancias que le han dado origen y por la
necesidad de salvaguardar el interés público comprometido y proporcionado a los fines que se procura alcanzar, de
tal modo de coordinar el interés privado con el público y los dchos individuales con el de la sociedad.
HECHOS Ernesto Halabi promovió acción de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la
ley 25873 y de su decreto reglamentario 1563/2004 , en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las
gtías establecidas en los arts. 18 y 19 CN., en cuanto autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y
por Internet sin que una ley determine "en qué casos y con qué justificativos".
Alegó que esa intromisión constituye una violación de sus dchos a la privacidad y a la intimidad, en su condición
de usuario, a la par que menoscaba el privilegio de confidencialidad que, como abogado, ostenta en las
comunicaciones con sus clientes.
El E sostuvo que la vía del amparo no resultaba apta para debatir el planteo del actor. Afirmó, que la cuestión se
había tornado abstracta en virtud del dictado del decreto 357/2005, que suspendió la aplicación del decreto
1563/2004 , toda vez que con ello se disipó la posibilidad de que exista un daño actual o inminente para el actor, o
para cualquier usuario del sistema.
1* instancia hizo lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad.
Cámara confirmó dicho pronunciamiento. Sin perjuicio de advertir que el recurso de apelación del E exhibía
defectos técnicos que conducían a declararlo desierto, estimó que, por la trascendencia de la cuestión debatida,
correspondía tratar los argumentos desarrollados en defensa de las normas impugnadas.
Aclaró que la pretensión no se había tornado abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente por el hecho de que
el decreto que la reglamentó sólo había sido suspendido "por tiempo indeterminado" mediante el decreto 357/2005
sin que hubiese sido "expulsado del plexo normativo vigente".
Estimó que la legitimación del actor "no excluía la incidencia colectiva de la afectación a la luz del art. 43 párr. 2º,
CN." por lo que la sentencia dictada en tales condiciones debía "...aprovechar a todos los usuarios que no han
participado en el juicio"
Contra esa decisión, el E el recurso extraordinario. La impugnación del E se dirige exclusivamente a
descalificar el efecto erga omnes que la Cámara atribuyó a su pronunciamiento. Señala que, sin perjuicio de la
indudable dimensión colectiva de los dchos debatidos en el caso, para conferir tal alcance al fallo era necesaria la
participación del Defensor del Pueblo en el proceso, (no se ha producido). La pretensión fue deducida
exclusivamente por un particular.
En materia de legitimación procesal corresponde delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales,
de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos.
Que la regla general en materia de legitimación es que los dchos sobre bienes jcos individuales son ejercidos por su
titular. Ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se trata
de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo
o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación plural.
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Que los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos (art. 43 CN.) son ejercidos por el
Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado.
En estos supuestos existen dos elementos de calificación que resultan prevalentes.
PRIMERO la petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a
toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Sólo se concede una legitimación
extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el
bien ya que no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de
sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva.
SEGUNDO la pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del dcho, porque la lesión a este tipo de
bienes puede tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero
esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera.
La tutela de los dchos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las
asociaciones y a los afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección de los bienes individuales, sean
patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera de disponibilidad en cabeza de su titular.
La CN art. 43 da una tercera categoría conformada por dchos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos dchos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la
competencia, de los dchos de los usuarios y consumidores como de los dchos de sujetos discriminados.
En estos no hay un bien colectivo, ya que se afectan dchos individuales enteramente divisibles. Hay un hecho,
único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea.
Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un sólo juicio con
efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.
No hay en nuestro dcho una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase en el
ámbito específico que es objeto de esta litis.
Debe existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas
acciones, cómo se define la clase homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la
clase o también a organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos
expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos.
La procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una pretensión procesal enfocada en el aspecto
colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente
justificado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un
fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características
de los sectores afectados.
El primer elemento: la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de
dchos individuales.
El segundo elemento: que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada
individuo puede peticionar. De tal manera, la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se
relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tiene
esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho.
Como tercer elemento: es exigible que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción
de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, la acción resultará de
todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias
tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en
su caso, débilmente protegidos.
La pretensión deducida por el abogado Ernesto Halabi puede ser calificada como un supuesto de ejercicio de dchos
de incidencia colectiva referentes a los intereses individuales homogéneos .
Su pretensión no se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que, por la índole de los
derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones
como también de todos los abogados.
De la ley 25837 y su decreto reglamentario revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a todo el
colectivo que en esta causa representa el abogado Halabi.
Hay una clara afectación del acceso a la justicia, porque no se justifica que c/u de los posibles afectados de la clase
de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma.
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parte opuesta del grupo o que, en la práctica, sean dispositivas de los intereses de otros miembros no partes, o que
sustancialmente menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger sus intereses.
2. aquél concerniente a los supuestos en que la contraparte del grupo ha evidenciado una conducta positiva u
omisiva por motivos vinculados a aquél, lo que torna apropiado una resolución condenatoria o declarativa que
involucre a todo el conjunto.
3. cuando el juez otorga primacía a los puntos fácticos o jurídicos comunes a los integrantes del grupo por
sobre cualquier cuestión que afecte sólo a sus miembros individuales, de manera tal que la acción del colectivo es
siempre superior a la acción individual.
Precisiones de la Corte para usar la ACCION COLECTIVA, para resguardar el dcho de la defensa en juicio, de
modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la
posibilidad efectiva de participar. Esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la
verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo
o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que
involucre, por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a
todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la
adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera
de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o
contraparte. Es menester, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la
multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se
dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos.
El tribunal tiene dicho que los motivos que determinan el examen de la correspondencia en el caso de un
delincuente, pueden diferir de los referentes a un quebrado, a un vinculado al comercio, a un sujeto de obligaciones
tributarias, etc.; por ello ha interpretado que el art. 18 CN. no exige que la respectiva ley reglamentaria deba ser
"única y general”
Es evidente que lo que las normas cuestionadas han establecido es una restricción que afecta una de las facetas del
ámbito de la autonomía individual que constituye el dcho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no distinguen
ni precisan de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones, toda
vez que no especifican el tratamiento del tráfico de información de Internet en cuyo contexto es indiscutible que los
datos de navegación anudan a los contenidos.
Ha sido el propio legislador quien, al establecer en el art. 3 ley 25873 la responsabilidad estatal por los daños y
perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información obtenida, ha
reconocido que el sistema de captación, derivación y registro de comunicaciones que implementó podría no
respetar las garantías mínimas exigibles para tan drástica injerencia en la esfera íntima de los particulares.
En las condiciones expuestas corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso.
Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada.
Este tribunal juzga que asiste razón al apelante, en el sentido de q la legitimidad del proceder del E en la resolución
unilateral del contrato no lo releva de la obligación de resarcir los daños que de aquél se hubiesen derivado, que no
puede limitarse al daño emergente con exclusión de la de hacerse cargo del lucro cesante, esto es, de las ventajas
económicas esperadas de acuerdo a probabilidades objetivas debida y estrictamente comprobadas.
Hay responsabilidad del E por sus actos ilícitos que originan perjuicios a particulares.
Este pipio se traduce en el dcho a una indemnización plena por parte del damnificado que no se refiere a la mera
posibilidad de ganancias no obtenidas ni constituye enriquecimiento sin causa para el acreedor o una sanción para
el responsable.
Dicha indemnización podrá encontrar obstáculo, quizá en razones de fuerza mayor, en el mismo contrato o en una
ley específica que dispusiera lo contrario para algún caso singular.
Que este último supuesto es ajeno a la especie, pues la ley de obras públicas no contiene normas que releguen en el
caso, el lucro cesante.
Teniendo en cuenta tales circunstancias, el momento en el cual debía llevarse a cabo la obra y la situación
económica por la que atravesaba el país, corresponde actuar con suma prudencia en la estimación del referido lucro
cesante, y no parece inadecuado recurrir, por analogía, a la norma del art. 1638 CCiv., cuya última parte faculta a
los jueces a establecer esa utilidad apreciándola con equidad.
De fija en $a. 29.000.000 a la fecha de esta sentencia, el monto de lucro cesante que la demanda deberá abonar a la
actora, suma que será reajustada al momento del pago sobre la base de los índices de precios al consumidor
suministrados por el INDEC.
Por ello, se revoca la sentencia apelada y se fija en $a. 29.000.000 resarcimiento por el lucro cesante que la
demandada deberá abonar a la actora.
La Cámara en su nuevo fallo, desestimó los reclamos que a título de daño emergente se habían planteado, e hizo
lugar, exclusivamente, al lucro cesante.
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Contra este último pronunciamiento dedujo la parte actora el remedio federal, que fue denegado y la apelante
ocurrió en queja. Se agravió de lo resuelto, por reputar la sentencia arbitraria, en cuanto no acogió las
indemnizaciones correspondientes a: 1) terreno, edificio, instalaciones y maquinarias; 2) valor llave y valor
empresa en marcha; 3) despidos, suspensiones de personal y no utilización de la playa de estacionamiento.
En causas en que se debatieron las indemnizaciones a que daban lugar actos lícitos de la administración municipal
(afectaciones y posteriores desafectaciones de inmuebles a utilidad pública), esta Corte señaló que los jueces deben
actuar con suma prudencia cuando se trata de resarcir tales daños, verificar si efectivamente se han producido y, en
su caso, si fueron consecuencia directa e inmediata de tales actos, cuidando de no otorgar reparaciones que puedan
derivar en soluciones manifiestamente irrazonables
Por las razones expuestas, estimo que corresponde hacer lugar a la queja, anular el fallo y disponer que, por quien
corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento, con relación al rubro indemnizatorio, desestimando la apelación
referida a los restantes items. Por ello, se hace lugar a la queja y se declara procedente el recurso extraordinario.
Déjase sin efecto la sentencia. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, dicte nuevo
pronunciamiento.
Por ello, se resuelve: Admitir las impugnaciones en estudio, con el alcance que resulta de la presente, debiendo
practicarse nueva liquidación de conformidad con las pautas aquí indicadas. Con costas en el orden causado.
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