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Introduction générale :
La relation individuelle de travail se fonde sur le contrat de travail qui constitue le support
du rapport d’emploi qui se noue entre l’employeur et le salarié. Pourtant cette catégorie
juridique de contrat de travail ne s’est imposée que très tardivement, vers la toute fin du 19ème
siècle.
Rappel historique :
Dès l’Antiquité, le droit romain connaît et appréhende la relation de travail. A cette époque
le travail de l’homme libre donne lieu à un contrat (l’esclave n’étant pas lié par un contrat
car entièrement sous la soumission de son maître) mais ce contrat est un contrat de droit
commun. On parle de louage de service ou de louage d’ouvrage selon la prestation de
travail demandée à l’homme libre ou encore contrat de mandat.
Au Moyen-Age les relations de travail échappent totalement à l’emprise du droit, elles ne
sont pas régies par des règles juridiques. A partir du 12ème siècle, les métiers s’organisent dans
des groupements qu’on appelle des corporations avec des mises en place de statuts qui sont
impératifs pour les travailleurs. Avec l’abolition des corporations, ont été abolis les statuts
régissant la situation des travailleurs. Etape important car la révolution française marque le
retour à la conception romaine de la relation du travail avec le retour au louage de service
et d’ouvrage. L’ouvrier est lié avec son employeur par un contrat de louage.
A partir du 19ème siècle émerge le mouvement ouvrier, l’organisation des ouvriers en
groupement qui s’élève contre la liberté qui régit la relation individuelle du travail, à
l’encontre du principe de la liberté contractuelle en considérant que le travailleur ne
dispose guère d’une telle liberté envers l’employeur. C’est par opposition au droit commun
que va naître le droit du travail. C’est de ce mouvement que va émerger à la fin du 19ème
siècle, la notion de contrat de travail. Cette évolution va permettre de dégager la spécificité
des relations individuelles du travail.
Les relations au cours du 19ème siècle :
• Tendent à organiser l’ensemble de la vie professionnelle, à partir de 1946. C’est le
début de l’interventionnisme de l’Etat en matière du droit du travail.
• Et aussi la tendance à promouvoir les droits des salariés. Il s’agit des droits
individuelles et collectifs.
Dès 1980, un mouvement tendant à garantir les droits fondamentaux du salarié.
La dernière évolution est celle de flexisécurité ayant pour idée d’assouplir les règles du
droit du travail. La contrepartie est de favoriser ou de trouver de nouveaux moyens
d’assurer la sécurité du salarié. La flexisécurité tend également à rendre cette relation
individuelle du travail plus souple.
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parties, cela sans intervention du législateur. C’est le contrat qui fait la loi des parties. Avec
l’avènement du droit du travail et l’intervention omnipotente de l’Etat, on se demande quel
est le rôle du contrat de travail alors même que la loi et le règlement établissent un statut du
travailleur salarié. Le Code du travail confère aux conventions collectives, un effet
impératif qui s’impose aux parties contractantes, donc la liberté contractuelle se réduit.
Emerge alors la théorie institutionnelle développée essentiellement par des auteurs
allemands. Selon eux, ce n’est pas le contrat de travail qui fonde la relation de travail, c’est
l’entrée dans l’entreprise. Le contrat ne servira qu’à déterminer la date d’entrée du
salarié dans l’entreprise.
Certains auteurs développent la théorie statutaire qui implique un retour au Moyen Age.
Selon eux, le contrat de travail ne sert à rien car le Code du travail réglemente déjà la
relation individuelle du travail.
Cependant, le contrat de travail garde une fonction importante car :
• Il va déclencher l’application du statut légal du salarié, du Code du travail.
• Le contenu du contrat de travail demeure encore sous l’emprise de la liberté
contractuelle même si elle est limitée, il dépend de l’accord des parties.
Les auteurs s’entendent pour conférer une double nature au contrat de travail :
• Le contrat de travail est un authentique contrat, on parle du renouveau du contrat de
travail. Article L1221-1 : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit
commun » soit le droit commun des contrats.
• Le contrat de travail est également un acte-condition, le contrat de travail va donc
produire certains effets en soumettant le salarié aux pouvoirs de l’employeur (et
déclenche les pouvoirs de ce dernier), il intègre le salarié dans une collectivité de
travail et accorde au salarié le bénéfice du statut d’ordre public de salarié.
• Certains auteurs considèrent que le contrat de travail est le dernier rempart de
protection du salarié. Ces auteurs invoquent les multiples possibilités qui permettent
de déroger aux conventions collectives.
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En dépit de cette valeur constitutionnelle, le droit du travail institue des limites importantes à
cette liberté d’embauchage.
Lorsqu’un chef d’entreprise souhaite recruter des salariés, il dispose de différents modes de
recrutement.
Comment procède un chef d’entreprise lorsqu’il souhaite refuser un salarié ? Deux modes :
• Le recrutement peut être réalisé directement par cette entreprise. Recrutement direct.
• Il peut se faire via le recours à un intermédiaire. Recrutement indirect.
Il peut se faire de manière interne, cela consiste pour le chef de l’entreprise de proposer
un poste de travail à un salarié qui est déjà occupé dans l’entreprise. Pas de dispositions
spécifiques dans le Code du travail, application des règles générales s’appliquant au
recrutement.
Le recrutement peut également être extérieur. Lors d’un recrutement externe l’entreprise
peut rendre son offre publique, l’article L5331-1 du Code du travail permet à l’entreprise, à
l’employeur d’insérer à titre onéreux des offres d’emploi dans une publication ou par un
autre moyen de communication payant. Les prescriptions concernent différents points :
• L’offre d’emploi doit être obligatoirement rédigée en français.
• L’offre d’emploi ne doit comporter aucune allégation mensongère sur l’emploi
proposé, ni aucune limite d’âge.
• Aucune offre d’emploi ne peut comporter un élément de discrimination. Article
1132-1 du Code du travail.
Il s’agit d’une entreprise qui exerce une activité de placement. Il s’agit de placer les
salariés dans les entreprises ayant un besoin de main-d’œuvre. Jusqu’en 2005, l’ANPE
(Agence Nationale Pour l’Emploi) disposait d’un monopole pour assurer le placement des
salariés. Sous l’influence du droit communautaire, la loi de cohésion sociale du 18 janvier
2005 est venue mettre un terme à ce monopole. Elle substitue à ce monopole, ce que l’on
appelle le service public de placement. Depuis le 1er janvier 2009, l’ANPE a fusionnée avec
l’UNEDIC (Union Nationale Interprofessionnelle pour l’Emploi dans l’Industrie et de
Commerce en charge de la gestion du chômage) en donnant lieu à la création du Pôle Emploi
qui est un organisme unique chargé du placement de l’emploi, de la collecte de toutes les
offres d’emploi et de la gestion du chômage.
Les opérateurs privés de placement ont la possibilité d’offrir leur service aux entreprises.
Article L5323-1 et suivants du Code du travail, très réglementés. Ces organismes privés
fournissent à la fois des services aux entreprises et des services aux demandeurs d’emploi.
Ces services doivent être fournis à titre gratuit pour les demandeurs d’emploi.
Il y a actuellement un mouvement selon lequel les entreprises ont recours à des cabinets
d’agence ou de recrutement, ce ne sont pas des intermédiaires mais des mandataires. Ils
vont effectuer des opérations de recherche des meilleurs candidats au nom et pour le compte
de l’entreprise qui a besoin de main-d’œuvre. Ils sont tenus de respecter les règles posées par
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le Code du travail régissant les opérations de recrutement. Elles concernent les entreprises
exerçant leurs activités de placement.
Opérations pour évaluer les capacités des candidats. On trouve de multiples tests : tests de
logique, de personnalité, la mise en situation des candidats. La pratique est extrêmement
diversifiée et l’ensemble de ces techniques se trouve aujourd’hui réglementé. Tests peu
fiables comme l’astrologie, la graphologie ou d’autres méthodes qui ont donné lieu à des
abus. Loi du 31 décembre 1992 est venu poser les principes directeurs du recrutement des
salariés. Le législateur procède de 2 manières dans cette matière :
• Il vient limiter les informations qui peuvent être demandées aux salariés.
• Il s’agit aussi d’accorder au futur salarié, un droit à être informé préalablement de
l’utilisation de ces méthodes de recrutement.
Article L1221-6 du Code du Travail qui limite les informations pouvant être sollicitées.
Cette disposition indique que les renseignements sollicités de la part du salarié ne peuvent
avoir comme finalité que celle d’apprécier la capacité du candidat à occuper l’emploi
proposé ou ses aptitudes professionnelles. Le législateur précise que ces informations
doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou les aptitudes
professionnelles du candidat.
Toutes les questions qui ne concernent pas directement la sphère professionnelle sont en
principe interdites, les questions de la vie privée du candidat. Toutefois, l’employeur peut
demander la situation patrimoniale du candidat ou encore s’il est parent afin de faire
bénéficier de certains avantages mais ces informations ne peuvent pas être demandées lors
de l’embauche.
Article L1221-8 précise que toutes les méthodes et techniques d’aide au recrutement de
même que les méthodes et techniques servant à évaluer les candidats doivent être
pertinentes au regard de l’emploi proposé. Cette formule désigne l’ensemble des tests,
questionnaires et autres procédés utilisés durant le recrutement.
Les informations obtenues doivent également demeurer confidentielles (article L1221-8
alinéa 2).
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l’employeur de choisir ses collaborateurs, il est seul juge des capacités du candidat.
Mais cette liberté est très encadrée par le Code du travail avec 3 séries de limites :
• Les interdictions d’embaucher
• Les priorités d’emploi
• Interdiction de la discrimination à l’embauche
Première méthode utilisée par le législateur pour limiter la liberté d’embauchage. Ces
interdictions tiennent soit à la personne du candidat, soit à la situation professionnelle du
candidat.
La première limite est l’interdiction d’embaucher des enfants mineurs qui ne sont pas
libérés de l’obligation scolaire. Donc interdiction d’embaucher des mineurs de moins de
16 ans. Toutefois, on voit de nombreuses dérogations :
• Pour les stages ou visites dans les entreprises, il est possible de déroger à la limite de
16 ans.
• Pour les professions du spectacle (quasiment aucune limite d’âge).
• Pour occuper des mineurs de moins de 16 ans pendant les vacances scolaires et pour
des travaux légers.
• Le contrat d’apprentissage pouvant commencer à 15 ans.
Il y a des activités interdites pour tous les mineurs de moins de 18 ans car risque
particulier pour leur santé, sécurité ou moralité.
La nationalité du demandeur d’emploi doit être prise en compte. Il est interdit
d’embaucher un étranger en situation irrégulière car pas d’autorisation de travail, ni de
certificat médical.
Le recruteur a donc le droit de demander des informations personnelles au candidat sur sa
nationalité et s’il s’agit d’un non communautaire, le recruteur doit demander son
autorisation de travail et son certificat médical.
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Débauchage illicite qui ne peut avoir lieu qu’entre 2 entreprises concurrentes.
Limite quant à la situation professionnelle du premier candidat. Le contrat de travail peut
imposer au salarié le respect d’une clause de non concurrence. Elle a comme objectif
d’interdire au salarié une fois son contrat rompu de s’engager auprès d’une entreprise
concurrente. La jurisprudence encadre la validité de ces clauses de non concurrence. Donc
obligation de diligence pour le respect de cette clause.
Dans certaines circonstances, la loi prévoit une priorité d’embauche de certains salariés ou
une priorité de réembauchage.
Cette priorité d’embauche est accordée selon les articles L5212 du Code du travail
aux personnes handicapées. Le législateur impose en principe à toute entreprise,
établissement occupant au moins 20 salariés, d’employer des travailleurs handicapés dans
la proportion de 6% de l’effectif total des salariés employé. Donc en principe toutes les
entreprises d’au moins 20 salariés devrait embaucher des personnes handicapées.
Mais cela est loin d’être absolu car le législateur a mis en place des possibilités de s’exonérer
de cette obligation :
• Versement d’une contribution à un fond de développement pour l’insertion
professionnelle des handicapés. Cette possibilité d’exonération est la plus utilisée.
• Etablir des contrats avec des entreprises ou des centres qui occupent eux-mêmes des
travailleurs handicapés. Ce qui permet de garantir l’emploi des travailleurs
handicapés.
• L’entreprise peut appliquer un accord collectif prévoyant la mise en place d’un
programme en faveur des travailleurs handicapés. L’entreprise sera exonérée des
autres obligations.
Les priorités de réembauchage concernent certains salariés de l’entreprise. Elles sont
prévues dans des situations très particulières, 2 priorités prévues par le législateur :
• Anciens salariés de l’entreprise licenciés pour un motif économique. Ils vont
bénéficier d’une priorité d’emploi dans l’entreprise durant l’année suivant leur
licenciement. Article L1233-45 du Code du travail.
• Les salariés à temps partiel dans l’entreprise bénéficient d’une priorité lorsqu’il s’agit
de pourvoir des postes à temps plein dans leur entreprise.
Ce principe général de non discrimination est posé à l’article L1132-1 du Code du travail
qui tend à devenir une disposition essentielle du Code. Il s’applique à l’ensemble des
relations du travail et il prévoit une interdiction expresse de discriminer lors de
l’embauche. Avant même la conclusion du contrat de travail, les entreprises sont tenues
par cette disposition.
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Article L1132-1 dispose « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de
recrutement en raison (17 critères)… ». Cette disposition énonce les motifs considérés
comme discriminatoires qui ne peuvent en principe jamais fonder un refus d’embauche.
Toute la difficulté est d’arriver à établir qu’un refus d’embauche est basé sur un fondement
discriminant, problème de la preuve. Pour faciliter cette preuve, une loi du 16 novembre
2001 procède à un allègement de la charge de la preuve afin de faciliter la preuve de la
discrimination pour le salarié et pour le candidat. Article L1134-1 du Code du travail. Ici,
l’allègement consiste à demander au candidat écarté de présenter au juge des éléments de
fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Le candidat malheureux à
l’embauche devra simplement présenter au juge les éléments de fait qui laissent supposer
l’existence d’une discrimination. Il appartiendra à l’employeur de prouver que son refus est
justifié par des éléments étrangers à toute discrimination.
La sanction prévue par l’article L1132-4 est la nullité de la mesure. Cette sanction ne peut
pas produire tous ses effets face à un refus d’embauche. Certains ont fait valoir qu’il fallait
forcer l’employeur à recruter le candidat qui a été victime d’un refus d’embauche
discriminatoire mais forcer le recrutement, cela revient à affecter la substance même de
cette liberté d’embauchage de valeur constitutionnelle. La solution adoptée a donc été
l’obtention de dommages et intérêts au profit du candidat écarté. Le refus d’embauche
discriminatoire constitue un délit pénal, article 225 du Code pénal qui mentionne
expressément la discrimination consistant à refuser d’embaucher une personne sur fondement
discriminatoire. Peine 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement. Mais cette sanction
est très rare !
On parle d’égalité entre homme et femme, l’article L1142-1 prévoit que « Nul ne peut
mentionner dans une offre d’emploi, le sexe ou la situation de famille du candidat
recherché. » Par exemple, annonce avec assistante de direction, obligation de mettre le e
entre parenthèse. Interdiction assortie de sanctions pénales spécifiques.
Ce n’est que dans des cas très rares que le législateur permet des exceptions à ce principe de
non discrimination entre hommes et femmes. Il faut qu’il s’agisse d’une condition
déterminante, essentielle pour l’emploi. Exemple, le métier du spectacle pour obtenir le rôle
d’une femme dans une pièce de théâtre.
L’une des formalités apparaît plus importante, il s’agit de la déclaration unique à l’embauche.
Depuis le 6 avril 1898 (texte réglementaire), tous les employeurs relevant du régime de
sécurité sociale et salarié agricole doivent utiliser la déclaration unique à l’embauche.
Article 1221-16 du Code du travail.
Cette déclaration permet par un document unique d’effectuer plusieurs formalités auparavant
imposées par l’employeur de manière dispersée. Ceci regroupe notamment la déclaration
nominative préalable à toute embauche et rendue obligatoire pour l’embauche de chaque
salarié. Elle contient également d’autres formalités :
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• L’immatriculation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale
• La demande d’admission du salarié auprès du service de santé au travail
• La demande d’examen médical qui doit être effectuée pour tout salarié au moment
de l’embauche.
Cette déclaration unique à l’embauche doit être adressée à l’organisme du recouvrement
des cotisations de sécurité, il varie selon que l’employeur est du secteur agricole ou de
l’industrie et du commerce.
Le délai est très encadré, la déclaration doit être faite au plus tôt 8 jours avant l’embauche
du salarié et doit se faire au plus tard, le jour précédant l’embauche du salarié.
L’employeur doit déclarer tout premier emploi de main-d’œuvre à l’inspecteur du travail.
Lorsqu’une entreprise embauche son premier salarié une déclaration doit être faite à
l’inspection du travail, article L1221-17.
Lorsqu’une entreprise ouvre un chantier temporaire ou un autre lieu de travail que le lieu de
travail habituel et lorsque ce lieu de travail occupe pendant plus d’une semaine 10
personnes, l’employeur doit effectuer une déclaration à l’inspecteur du travail, R8113-1.
Cette visite médicale d’embauche est à l’article L4644-10 du Code du travail, tous salariés
doivent bénéficier d’un tel examen avant l’embauche ou alors au plus tard avant
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l’expiration de la période d’essai. Cet examen médical est pratiqué par le médecin du
travail et le Code du travail précise les finalités de l’examen :
• S’assurer de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail pour lequel il est
recruté. En cas d’inaptitude, le médecin a l’obligation de proposer à l’employeur des
adaptations du poste de travail ou si cela n’est pas possible, de proposer à
l’employeur d’affecter le salarié à d’autres postes d’entreprise.
• Rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une infection dangereuse pour les autres
salariés.
L’employeur doit convoquer le salarié avant l’embauche à cette visite médicale, le non
respect de cette obligation est sanctionné de manière importante par le Code du travail
L4745-1 allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement en cas de récidive.
Le Code du travail prévoit certaines dispenses de visite médicale de manière exceptionnelle
soit il a déjà eu une visite médicale dans un délai récent, soit qu’il était déjà employé par la
même entreprise auparavant. Mais exceptions très limitées d’autant qu’il y a des cas où
l’employeur ne peut jamais avoir une dispense :
• Les travaux dangereux
• Catégories de salariés considérés comme vulnérables (personnes handicapées, les
femmes enceintes et les mères d’un enfant de moins de 2 ans, les travailleurs
mineurs).
L’employeur doit effectuer les démarches pour affilier les salariés aux caisses de retraite
complémentaires obligatoires. Soit le salarié est un cadre et doit être affilié à la caisse de
retraite complémentaire des cadres, soit il n’est pas cadre et est affilié à la caisse de retraite
complémentaire des salariés.
Au moment de l’embauche, l’employeur est tenu de remettre au salarié une notice informant
ce salarié des conventions collectives et accords collectifs applicables dans l’entreprise,
article R2262-1 du Code du travail. L’employeur doit avoir un exemplaire sur le lieu du
travail accessible à tous les salariés, il revient donc au salarié de consulter les textes,
l’employeur n’a pas l’obligation d’informer du contenu des textes conventionnels. S’il existe
un réseau intranet, possibilité de mettre en ligne ces textes.
Cette qualification présente des enjeux essentiels pour le salarié et l’employeur. Le contrat
de travail va déterminer les droits et obligations respectives de chaque partie au cours de la
relation de travail. Le contrat de travail, la reconnaissance de ce lien juridique entre
l’employeur et le salarié va déclencher l’application des législations soit le Code du travail
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et les règles de la sécurité sociale.
Le Code du travail ne donne aucune définition du contrat de travail. Normalement pas de
difficultés pourtant dans la pratique les juges ont à connaître de litiges portant sur la
qualification du contrat. Plusieurs situations :
• Les parties conviennent de l’établissement d’un contrat de travail mais ne rédigent
aucun écrit.
• Convention signée par 2 personnes pour effectuer une prestation de travail mais cette
convention n’est pas dénommée contrat de travail, les parties ont choisi une autre
qualification juridique pour désigner leur relation contractuelle.
La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur les contours de la qualification de contrat
de travail. Le législateur est lui-même intervenu pour faire bénéficier certains travailleurs de
la qualification du statut de salarié.
La cour de cassation a été amenée à statuer dès le début du 20ème siècle. Les auteurs
retiennent généralement une définition du contrat de travail qui résulte des avancées de la
jurisprudence.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à
mettre son activité à la disposition d’une autre personne physique ou morale sous la
subordination de laquelle elle se place moyennant une rémunération.
La réunion de ces divers éléments est indispensable pour retenir la qualification juridique du
contrat de travail.
3 éléments sont indispensables pour considérer qu’on est en présence d’un contrat de
travail. Le contrat de travail nécessite une prestation de travail, une rémunération versée au
salarié et le lien de subordination qui unie l’employeur à son salarié.
1) La prestation de travail
Les salariés s’engagent à effectuer une prestation de travail pour un employeur. Cette
prestation est commune avec le travail indépendant ou avec l’exercice d’une profession
libérale. Cependant, certains caractères de cette prestation vont permettre de cerner la
prestation de travail salarié :
• C’est nécessairement une prestation personnelle. Le salarié est tenu d’effectuer
personnellement la prestation de travail à laquelle il s’engage. Le contrat de travail est
un contrat conclu intuitu personae. Ne peut se substituer au salarié une autre
personne pour effectuer la prestation de travail.
Le travailleur salarié exécute nécessairement le travail personnellement alors que le
travailleur indépendant peut ne pas exécuter personnellement le travail, il y aura alors un
contrat de service. Donc l’exécution personnelle oriente vers la qualification de contrat de
travail.
• La prestation est généralement une prestation exclusive. Le travailleur salarié dans la
majorité des cas est lié par l’employeur par un CDI à temps plein donc il n’a pas la
possibilité d’effectuer un temps de travail pour un autre employeur. Mais cette
prestation exclusive a un impact moins fort que la prestation personnelle. Car le Code
du travail prévoit des possibilités de cumuler 2 emplois auprès de plusieurs
employeurs :
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o Le salarié peut être embauché par des employeurs différents dans la limite
du temps de travail légal.
o Statut d’auto-entrepreneur, loi de modernisation de l’économie du 4 août
2008 qui permet à un salarié d’effectuer une prestation de travail pour une
autre personne que son employeur.
• La prestation de travail n’engage jamais le salarié à un résultat. Il s’agit ici de
distinguer le travailleur salarié qui s’engage à effectuer un travail du travailleur
indépendant qui s’engage à réaliser un résultat. Le salarié n’est jamais tenu des
risques de l’entreprise, il ne supporte pas les risques de l’entreprise.
• La prestation est une prestation à exécution successive. La tendance actuelle va dans
le sens inverse mais de manière générale le travailleur s’engage pour une certaine
durée alors que le contrat d’entreprise avec le travailleur indépendant ne revêt pas
nécessairement ce caractère de durée.
Arrêt de la chambre sociale du 19 décembre 2000, Labbane : dans cette affaire il était
question de chauffeurs de taxis qui avaient conclu avec les propriétaires des véhicules taxis
des contrats de location de véhicule taxi. En l’espèce, les chauffeurs de taxi se considéraient
comme des salariés par rapport aux propriétaires des véhicules de taxi. Ils ont demandé à ce
que leur contrat soit requalifié en contrat de travail. Les juge ont notamment retenu que les
chauffeurs de taxi devaient conduire personnellement et exclusivement le véhicule loué par
le propriétaire. Elément pris en compte par la cour pour conclure à l’existence d’un contrat
de travail.
2) La rémunération
Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux. Le salarié effectue une prestation de
travail et en contrepartie, il perçoit une rémunération. Le travail salarié est un travail
rémunéré.
Les modalités de paiement du salaire sont réglementées par le législateur. L’employeur est
obligé de respecter les règles du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Si
l’employeur ne respecte pas cette règle du SMIC, il pourra être condamné au plan pénal et
civil pour cette infraction à la législation sur le salaire minimum.
La rémunération donnée au salarié ne saurait être dérisoire.
La cour de cassation a été amenée à statuer sur d’autres relations qui impliquent une
prestation de travail qui ne peuvent pas être qualifiées de contrat de travail. Le cas du
bénévole, il s’agit de personnes qui fournissent un travail pour une association sans pour
autant avoir le statut de salarié. Le problème a surgi lorsque certains bénévoles ont demandé
la requalification de leur relation en contrat de travail. La difficulté vient du fait que
certains bénévoles perçoivent des sommes d’argent de la part de l’association. La cour de
cassation a précisé que lorsque ces sommes correspondent à un remboursement de frais
engagés par le bénévole, ces frais visant à rembourser les dépenses réalisées par le travailleur
bénévole ne constituent pas une rémunération et donc ne peuvent pas donner lieu à
l’établissement d’un contrat de travail (déplacement). La cour de cassation, dans un arrêt
du 26 octobre 1999, une infirmière s’était faite engagée en tant que bénévole et percevait un
pécule mais la cour de cassation a invoqué l’esprit de gratuité.
Arrêt du 29 janvier 2002, Croix Rouge française, la cour de cassation a retenue la
qualification de rémunération, elle a considéré que la somme forfaitaire versée par
l’association humanitaire excédait le remboursement des frais réels pour le bénévolat donc
rémunération caractéristique du contrat de travail dès lors que le remboursement de frais
réels est dépassé.
Adoption de 2 lois successives :
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• Loi du 25 février 2005 qui règlemente le contrat de solidarité internationale étant
exclusif du contrat de travail.
• Loi du 23 mars 2006 réglemente le contrat de volontariat associatif afin d’éviter
d’avoir recours au juge pour qualifier la relation qui unit le bénévole à l’association.
Cette exigence d’une rémunération non dérisoire permet de distinguer le contrat de
travail des situations d’entraide familiale ou amicale.
Cette situation est parfois exclusive d’une relation de travail salarié. Arrêt du 18 mars
1992 : employé de maison réclamant le paiement de diverses sommes d’argent en contrepartie
de sa fonction exercée auprès d’une personne âgée placée sous tutelle, aucun contrat de
travail conclu. La cour de cassation a retenu que cette employée avait manifesté librement
sa volonté d’entraide amicale. La cour a donc pris en compte la volonté exprimée de ne pas
s’engager dans une relation contractuelle rémunérée.
Si la qualification de contrat de travail est écartée dans les hypothèses d’entraide
familiale et amicale car cette hypothèse d’entraide semble incompatible avec la
caractéristique du lien de subordination.
3) Le lien de subordination
Cette conception juridique n’a pas toujours été celle retenue par la cour de cassation. Dans
un premier temps, un arrêt de la chambre civil de la cour de cassation du 22 juillet 1909
s’est orienté vers une conception économique de la relation. Il s’agissait de conducteurs de
taxi que la cour de cassation a qualifié de conducteurs salariés car travaillaient pour une
seule personne, avec les outils mis à disposition par cette personne. Elle a pu en conclure
que ces chauffeurs de taxi étaient placés dans une subordination économique pour retenir
finalement la qualification de conducteur salarié.
Cette approche a été abandonnée par la cour de cassation rapidement, arrêt de principe du
6 juillet 1931 Bardou qui est l’arrêt fondateur de la jurisprudence qui court encore
actuellement. La cour de cassation indique très clairement que la qualité de salarié implique
nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordination du travailleur à la
personne qui l’emploie. La cour affirme que la condition juridique d’un travailleur à l’égard
de cette personne ne résulte pas de la dépendance économique du salarié vis-à-vis de la
personne qui l’emploie.
Arrêt de principe société générale du 13 novembre 1996 fournit une définition de ce
lien juridique de subordination qui va s’appliquer en droit du travail et de la sécurité
sociale. Le lien de subordination juridique consiste en l’exécution d’un travail sous
l’autorité d’un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en
contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cette
définition renvoie au pouvoir de l’employeur.
Toute référence à la dépendance économique n’a pas complètement disparu de la
jurisprudence de la cour de cassation car la plupart des travailleurs salariés tirent l’essentiel
de leur ressource de leur contrat de travail, fonction vitale du contrat de travail. Le lien de
subordination juridique n’exclut pas une dépendance économique. On trouve des
références de cette dépendance économique dans la chambre criminelle de la cour de
cassation, arrêt Guégan du 29 octobre 1985. La chambre criminelle retient la
dépendance économique à titre complémentaire pour qualifier la relation de travail. Ici, il
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s’agissait d’artisans, de personnes qui avaient un statut de travailleur indépendant. Il s’agissait
de travailleurs qui avaient été occupés précédemment par un contrat de travail auprès d’une
entreprise qui avaient décidé de rompre leur contrat de travail et de leur conférer la qualité de
travailleur indépendant. Ils continuaient le même travail mais avaient à présent le statut de
travailleur indépendant ce qui permettait à l’entreprise de ne plus payer de charges sociales et
de cotisations. La chambre criminelle a retenu que les artisans se trouvaient intégrés dans un
ensemble les plaçant dans un état de dépendance économique et de subordination
juridique avec donc l’existence d’un contrat de travail. Arrêt important car fondateur d’une
jurisprudence qui par la suite a permis la qualification de relation de travail en contrat de
travail s’agissant de nombreux artisans ou travailleurs indépendants.
S’agissant du travailleur indépendant une définition à l’article L8221-6-1 « Un travailleur
indépendant est celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-
même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. » Cela signifie que lorsque
le travailleur détermine unilatéralement ses conditions de travail ou lorsque ses
conditions de travail résultent d’une négociation entre travailleur et donneur d’ordre, il
faut exclure la qualification de travailleur salarié et retenir celle de travailleur indépendant.
On retient une présomption de travailleur indépendant. Cette présomption n’empêche pas
la requalification du contrat de travailleur indépendant en contrat de travail salarié, c’est une
présomption simple qui peut être renversée. Le juge cherchera les indices du lien de
subordination, c’est ainsi qu’on pourra obtenir la requalification de la relation en contrat de
travail.
La jurisprudence est très nombreuse sur cette question. On se réfère tout d’abord à l’arrêt
société générale du 13 novembre 1996 qui donne la définition juridique du lien de
subordination. Le pouvoir de l’employeur se décline en 3 expressions :
• Le pouvoir de donner des ordres et directives
• Le pouvoir de contrôler l’exécution du travail
• Le pouvoir de sanctionner les manquements de son subordonné
On va chercher concrètement si le donneur d’ordre donne des ordres, des directives et si le
travailleur risque des sanctions en cas d’inexécution du travail.
La salarié ne dispose que de très peu d’autonomie et c’est l’employeur qui détermine à la
fois l’objectif à réaliser mais aussi l’ensemble des conditions et des moyens que le salarié
doit obtenir pour arriver à un résultat.
Aujourd’hui les formes de subordination tendent à évoluer notamment pour certaines
professions et statuts, concernant les salariés cadres qui ont davantage d’autonomie, ce qui
fait que l’employeur limite les ordres et les directives, il laisse une certaine indépendance au
salarié pourvu que ce dernier aboutisse à l’objectif fixé par l’employeur. Le 2 premiers
pouvoirs sont affaiblis (ordres et contrôle). Faut-il donc assouplir la conception juridique du
lien de subordination ?
La cour de cassation a décidé de prendre en compte les réalités concrète des relations de
travail, arrêt du 22 février 1996, la cour de cassation a admis la qualification de contrat de
travail même si le salarié bénéficie d’une grande autonomie, la cour de cassation a pris en
compte d’autres éléments, le salarié devait exercer une mission définie par l’entreprise en
fonction d’un objectif fixé par l’entreprise et le salarié devait rendre compte à l’entreprise
de ce qu’il avait atteint l’objectif. La prise en compte de cette réalité complexe a été
caractérisée par la cour de cassation comme l’intégration à un service organisé. Cette notion
d’intégration à un service organisé a été construite par la cour de cassation pour éviter
que les salariés disposant d’une certaine autonomie soient exclus des dispositions du Code
13
du travail et de la sécurité sociale.
La cour de cassation et les juges du fond vont donc rechercher certaines sujétions
périphériques affectant la prestation de travail. Ces sujétions qui ne font pas parties du
pouvoir de l’employeur stricto sensu vont tout de même permettre de caractériser les pouvoirs
de l’employeur salarié. C’est un ensemble d’indices qui permet de considérer que le
travailleur est un salarié :
• Le respect du lieu de travail imposé par l’entreprise
• Le respect des horaires de travail imposés par l’entreprise
• L’utilisation du matériel mis à disposition par l’entreprise constitue un indice de
l’intégration à un service organisé
• La perception d’une rémunération, la réalisation d’une prestation exclusive pour
l’entreprise (à son profit), de l’absence de personnel salarié dépendant du
travailleur (le travailleur ne peut lui-même embaucher d’autres travailleurs salariés).
Ces indices montrent bien à quel point le critère du lien de subordination constitue
l’élément le plus important de la qualification du contrat de travail car inclus les autres
éléments. S’il y a un faisceau d’indices suffisant, les juges du fonds retiendront l’existence
d’un lien de subordination et donc la qualification de contrat de travail. La cour de
cassation dans son arrêt société générale avait considéré que l’intégration du travailleur dans
un service organisé ne constitue qu’un indice du lien de subordination juridique lorsque
l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Les juges
du fond vont rechercher si c’est l’employeur qui détermine unilatéralement les conditions
de travail mais ceci dans l’optique plus générale de recherche le lien de subordination
juridique.
Lorsque ces 3 critères sont réunis, il faut retenir la qualification de contrat de travail.
Les juges opèrent un contrôle de la qualification de contrat de travail. Cela signifie que
cette qualification n’est pas laissée à la disposition des parties. D’autre part, cette
qualification est en principe exclusive de toute autre qualification entre les mêmes parties.
1) L’indisponibilité de la qualification
14
libérale conclu par une avocate avec un cabinet d’avocat, qualité de collaboratrice libérale.
Elle a saisi le juge pour obtenir le versement de certaines sommes en vertu d’une
requalification de son contrat, la cour de d’appel et la cour de cassation ont donné gain de
cause à l’avocate. La cour de cassation constate qu’en principe la clientèle personnelle est
exclusive du salarié. L’avocate était soumise à des horaires de travail déterminées par le
cabinet, elle disposait de moyens mis à disposition par le cabinet et elle devait respecter
des modalités précises pour exécuter son métier et finalement l’avocate ne pouvait traiter
qu’un nombre dérisoire de dossiers personnels et elle recevait une rémunération fixe de la
part du cabinet. La cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré qu’il y avait
un faisceau d’indice suffisant pour caractériser la relation de travail en salarié.
La requalification en contrat de travail salarié au profit des participants de jeux de télé
réalité. Arrêt de la chambre sociale du 3 juin 2009 où en l’espèce les participants de l’île de
la tentation, requalification de leur relation en contrat de travail. A priori, cette qualification
ne pouvait pas être retenue, il ne s’agissait pas de fournir un travail en contrepartie d’une
rémunération pourtant la cour d’appel a retenu la qualification de contrat de travail entre ces
participants et la société de production. Les juges du fond ont examiné les conditions
concrètes de la société ainsi que les clauses du règlement, il en est ressorti que les activités
qui étaient prévues mais aussi l’organisation générale du séjour, les emplois du temps
déterminés par la société de production mais encore les conditions très strictes imposées par
la société, la cour d’appel en a conclu que cette personne exécutait une prestation de travail.
La cour de cassation a approuvé la cour d’appel. Les conséquences sont importantes pour la
société de production car elle a été condamnée à payer au titre de rappel de salaire, les
participants au jeu de télé réalité. Si juridiquement cette décision est fondée dans la recherche
du lien de subordination, cet arrêt a suscité de vives critiques auprès des auteurs au regard de
l’activité en cause dans cette affaire.
De nombreux auteurs, on fait remarquer que la participation de cette émission relevait
davantage de la vie intime des participants. On verra que ce qui touche à la dignité ou à la
vie intime de la personne humaine ne peut pas faire l’objet d’un contrat de travail.
Les conditions dans lesquelles s’exerçait cette prestation auraient dû conduire à la nullité du
contrat de travail (obligation de rester sur le lieu du contrat de travail, interdiction de
communiquer).
Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en démontrer l’existence. Charge de la
preuve à celui qui se prévaut du contrat de travail. En présence d’un contrat de travail
apparent, c’est à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail qu’il revient
d’en apporter la preuve. C’est le demandeur qui doit apporter la preuve de ses
prétentions.
Ces règles de droit commun sont infléchis par la présomption de non salariat, article
L8221-6 du Code de travail, en principe sont exclus du salariat les personnes physiques
immatriculées au RCS (artisans ou profession libérale). Cette présomption de non
salariat est une présomption simple qui peut donc être renversée par ces personnes et pour
ceci, ces personnes doivent prouver qu’elles exercent leur activité dans des conditions qui les
placent dans un lien de subordination juridique permanent à l’égard du donneur d’ordre. Il
s’agit de rétablir la qualification du contrat de travail.
Lorsque la preuve de l’existence d’un contrat de travail est apportée, le juge va
requalifier la relation en contrat de travail. Cette requalification va opérer de manière
rétroactive. Cette requalification est restituée au contrat dès le moment où les critères du
contrat de travail sont réunis, la plupart du temps dès le commencement de l’exécution de
la prestation de travail. Le travailleur auparavant indépendant va devenir un travailleur
salarié et le donneur d’ordre, un employeur. Les juges vont en tirer les conséquences en terme
de rappel de salaire et il faudra procéder au calcul de l’ancienneté du travail car elle lui
15
donne droit à des avantages qui augmentent avec l’ancienneté.
2) L’exclusivité de la qualification
La qualification de contrat de travail lorsqu’elle est retenue est exclusive d’une autre
qualification qui porte sur la même prestation de travail.
En revanche dans d’autres hypothèses la cour de cassation admet le cumul entre un contrat
de travail et un mandat social à la condition que le mandataire social bénéficie d’un
contrat de travail effectif.
Exigence reprise à l’article L225-22 du Code de commerce qui prévoit qu’un salarié de la
société anonyme ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail
correspond à un emploi effectif. Qu’entend-on par emploi effectif ? Le contrat de travail doit
correspondre à des fonctions distinctes de celles qui doivent être exercées en qualité de
mandat social, il faut pouvoir distinguer très nettement la prestation de travail des
fonctions du mandat social. Cela signifie notamment que la rémunération qui est versée au
salarié mandataire sociale doit être distinguée. Une rémunération qui correspond à la
prestation de travail.
La cour de cassation rejette le cumul lorsque la rémunération apparaît excessive, le salaire
versé doit correspondre strictement à la prestation de travail. Chambre sociale du 2 juin
1988. La cour de cassation exige que le salarié mandataire social doit être lié par un lien de
16
subordination avec la société dans l’exercice de ses fonctions résultant du contrat de travail.
Si ces conditions sont remplies (lien de subordination, rémunération distincte), la cour de
cassation admet le cumul en revanche si tel n’est pas le cas le cumul sera invalidé par les
juges.
Conséquences de ce cumul : en principe les deux qualités sont indépendantes, article L225-
22 du Code du commerce le précise : « Lorsque le salarié devient mandataire, il ne perd pas
le bénéfice de son contrat de travail. » La jurisprudence est venue préciser que dans ce cas-
là, le contrat de travail du salarié devenu mandataire est suspendu, cela signifie surtout
que par application de cette admission du cumul, la désignation en tant que mandataire social
ne saurait entrainer la rupture du contrat de travail. Lorsque le mandat social prend fin, il
n’y a pas lieu de considérer que le contrat de travail est rompu. Ce principe d’indépendance
est essentiel pour garantir l’emploi des salariés mandataires sociaux, il connaît toutefois
des tempéraments :
• Lorsque le contrat de travail d’un administrateur est rompu, son mandat prendra
fin à la date de la fin du contrat de travail.
• L’existence de certains droits résultant de la qualité de salarié peut être affectée par le
mandat social. Par exemple dans le cas où il est admis que les salariés exercent une
partie des pouvoirs de l’employeur.
La jurisprudence admet qu’un même événement puisse à la fois justifier la
révocation du mandat et le licenciement du salarié.
Les dispositions du Code du travail qui procèdent à une qualification de contrat de travail
prévoient qu’un contrat est présumé être un contrat de travail ou alors certaines personnes
sont titulaires d’un contrat de travail. Cette qualification légale consiste donc à présumer
l’existence d’un contrat de travail ou qualifier juridiquement ces personnes comme étant
titulaires d’un contrat de travail. Les journalistes, les artistes de spectacles, les mannequins
sont également considérés comme liés par un contrat de travail les VRP (voyageurs
représentants ou placiers). Pour chacune des ces CSP, les Code du travail précise en outre que
les dispositions du Code du travail sont applicables aux intéressés.
Ces présomptions de salariat selon le Code de travail sont des présomptions simples
donc elles peuvent être renversées par l’employeur mais la preuve contraire semble
difficile à apporter puisque les textes applicables ne laissent pas de grandes possibilités pour
renverser cette présomption. Article L7313-1 ou arrêt de la chambre sociale de 19 février
17
1995, le fait qu’un journaliste établisse lui-même ses fiches d’honoraires étaient sans
incidence sur la qualification du contrat de travail.
B. Application d’office du droit du travail
Le Code du travail prévoit expressément que certaines de ces dispositions sont appliquées à
certaines catégories de personnes, ce sont des personnes qui ne pourraient en principe pas
bénéficier des dispositions du Code du travail. Ce sont des personnes disposant d’une grande
latitude d’action, d’une grande autonomie de sorte que le lien de subordination juridique
ne serait pas établi les concernant.
La loi se contente de préciser que telles dispositions du Code du travail doivent bénéficier à
cette catégorie de personnes.
Il s’agit des gérants non salariés de succursales, gérant de stations service donc des
personnes gérant d’établissement liées avec une entreprise qui leur confit la gérance. Cela
inclut également les franchisés qui n’est pas un contrat de travail. Dans plusieurs arrêts du
4 décembre 2001, la chambre sociale a montré la fermeté du législateur puisqu’elle a
précisé que dans ces cas-là, l’existence d’un lien de subordination n’a pas à être établi pour
bénéficier des dispositions du Code du travail. Est uniquement exigé de remplir les
conditions exigées par le législateur (L7321-1 et suivants du Code du travail).
Le Code du travail prévoit l’application d’office des dispositions aux travailleurs à
domicile et d’autre part, aux personnes liées à une entreprise par le biais du régime du
portage salarial (forme de mise à disposition de main-d’œuvre extérieure).
Article L1221-2 du Code du travail : « Le travail à durée indéterminée est la forme normale
et générale du contrat de travail. » Malgré cette affirmation ferme du législateur, on peut
recourir à d’autres formes de contrats : les contrats précaires ou atypiques du travail.
Bien que le CDI soit considéré légalement comme la forme de principe du contrat de
travail donc en théorie la forme la plus rependue, le Code du travail ne réglemente que très
partiellement sa conclusion et son contenu.
Le contrat de travail est formé par l’échange des consentements (volonté de l’employeur et
futur salarié, candidat) comme tout contrat consensuel. Le contrat de travail doit donc
répondre aux conditions essentielles pour la validité des conventions, article 1108 du Code
civil. Le contrat de travail sera valable à condition que les parties échangent un consentement
libre, que les parties aient la capacité de contracter, que le contrat ait un objet certain et une
cause licite.
18
1) Libre consentement des parties
En matière de contrat de travail, il n’y a de consentement valable que si celui-ci n’a pas été
vicié par erreur, par dol ou encore par violence, article 1109 du Code civil. Le
consentement libre doit porter sur les éléments constitutifs du contrat de travail.
Les hypothèses d’erreur sont rarissimes comme celle de violence. En revanche, la violence
morale pourrait être retenue, cela pourrait être le cas lorsque l’employeur abuse de son
autorité, de sa position et commet une pression personnelle sur le candidat.
Le vice du consentement le plus fréquemment invoqué par les employeurs est le dol, ceci
aux fins d’annulation du contrat de travail. En vertu de l’article 1116 du Code civil, le dol
nécessite l’utilisation de manœuvres frauduleuses de la part d’une partie destinée à
provoquer le consentement de l’autre partie. Exemple, candidat à l’emploi qui prétend de
manière mensongère être titulaire d’un diplôme requis pour l’emploi dans l’entreprise. La
chambre sociale a admis le dol de la part du candidat, arrêt 17 octobre 1995. Jurisprudence
actuelle plus stricte pour retenir le dol. Obligation de vérifier les allégations du salarié.
L’annulation du contrat de travail pour vice de consentement est une nullité relative qui
ne peut être invoquée que par la partie qui subit ce vice du consentement. Lorsque la nullité
est retenue par le juge, logiquement le contrat de travail va cesser immédiatement de
produire ses effets (conséquence classique de la nullité). Néanmoins, une particularité
s’applique en la matière, la nullité du contrat de travail ne produit pas d’effet rétroactif.
Cela signifie essentiellement que la nullité ne donne pas lieu à restitution des salaires
versés aux salariés pour l’exécution du contrat.
Ce qui explique finalement que l’employeur a peu d’intérêt de se placer sur le terrain de la
nullité d’autant que la jurisprudence se montre un peu plus ferme, par conséquent les
employeurs se placent dans la pratique sur le terrain du licenciement, l’employeur préférera
reprocher une faute du salarié en invoquant son manque de loyauté, cela pourra conduire à
un licenciement.
En pratique, cette voie de la nullité est peu empruntée par les employeurs.
2) Capacité à contracter
Logiquement le contrat de travail ne peut être valablement conclu que si les 2 parties ont la
capacité de contracter.
Du côté de l’employeur, il peut s’agir d’une personne physique et d’une personne
morale (la société) alors le contrat de travail devra être passé avec le représentant légal de la
société. A défaut, le contrat de travail pourra être annulé. Cette question se posant assez
rarement dans la pratique.
Quant au salarié, la question de capacité à contracter se pose essentiellement pour les
mineurs. La conclusion du contrat de travail suppose en principe que le salarié soit majeur. 2
exceptions :
• Mineur émancipé qui peut contracter seul sans l’autorisation de ses représentants
légaux.
• Dans le cas où le mineur n’est pas émancipé, s’il est âgé de 16 ans, il peut contracter
à condition d’être autorisé par son représentant légal. Dans la pratique, le mineur
non émancipé va contracter personnellement sans nécessairement que ses
représentants légaux l’y autorise formellement alors on considère que le mineur est
réputé l’avoir fait avec l’autorisation du représentant légal.
• Pour les mineurs n’ayant pas 16 ans (contrat d’apprentissage), l’autorisation des
19
parents est nécessaire et obligatoire.
Le contrat de travail doit tout d’abord avoir un objet certain donc les éléments essentiels
de la relation de travail doivent être déterminés avec précision, ces éléments essentiels de
la relation de travail sont d’une part la prestation de travail et d’autre part la rémunération
versée aux salariés en contrepartie de cette prestation :
• Les parties disposent d’une grande liberté pour fixer l’objet. La prestation de
travail peut être un service fourni, la mise à disposition de la force de travail, pas de
limite quant à l’objet de la prestation de travail.
• S’agissant de la rémunération, l’employeur devra respecter le SMIC, mais aussi les
minimaux conventionnels puisqu’il y a une obligation de négocier à la fois au sein
des branches d’activité et des entreprises sur les salaires minimaux et effectifs au
niveau de l’entreprise.
Le contrat de travail doit également avoir une cause licite. Certaines activités sont illicites :
fabrication d’armes de contrebande, produits stupéfiants, prostitution tout cela sous
coup de la loi pénale.
L’exigence d’une cause licite interdit que le contrat de travail porte atteinte à la dignité de
la personne humaine, ce principe ayant valeur constitutionnelle décision du 27 juillet 1994.
Les activités contraires aux bonnes mœurs, les activités dangereuses sont interdites aux
personnes mineures. De la même manière certains travaux pénibles ou dangereux ne
peuvent pas être effectués par des femmes. Précision dans la partie réglementaire du Code du
travail. Enfin, certaines activités nécessitent d’être titulaire d’un titre ou d’une compétence
établie (avocat, notaire) et à défaut de posséder ce titre, l’activité est fermée à la personne non
titulaire de ce titre.
Le Code de travail ne fournit que peu d’exigences relatives aux conditions de forme à
respecter.
20
1) L’absence d’exigence d’un écrit
Dans la mesure où le CDI est la forme normale du contrat de travail, on aurait pu attendre que
le législateur impose la rédaction d’un écrit or il n’en est rien. La rédaction d’un écrit n’est
pas requise pour le CDI. L’écrit n’est une exigence de validité que pour les contrats de
travail atypiques. Donc l’engagement verbal des 2 parties est constitutif du contrat de
travail.
En l’absence d’écrit, il faut présumer l’existence d’un CDI et de plus à temps plein.
2 questions :
• Preuve du contrat de travail en cas de litige
• L’information du salarié
Si on s’en tient aux règles de droit commun, article 1341 du Code civil, l’écrit serait
nécessaire pour rapporter la preuve d’un contrat de travail dès lors que la totalité des
salaires dus en vertu de ce contrat excèdent la somme de 8000 €. De plus, cet écrit devrait
être rédigé en double exemplaire en vertu de l’article 1352 du Code civil puisque le contrat
de travail est un contrat synallagmatique. Ces règles de droit commun ne sont pas
appliquées de manière rigoureuse par la jurisprudence.
Lorsque le travailleur est salarié d’un commerçant alors la cour de cassation applique la
théorie des actes mixtes donc l’articulation des règles de droit civil et commercial, le salarié
peut être amené à apporter la preuve par tout moyen, chambre sociale 10 janvier 1982.
Même lorsque l’employeur n’est pas un commerçant, le droit commun et l’article 1348 du
Code civil pourra être invoqué par le salarié (impossibilité matérielle ou morale de se
préconstituer une preuve écrite). Le salarié est placé dans une position faible vis-à-vis de
son futur employeur, il est donc difficile pour un salarié de demander auprès de
l’employeur un contrat de travail écrit. La salarié pourra apporter la preuve de l’existence
de son contrat de travail par tout moyen.
Certains auteurs (M. Godot) considèrent que le contrat de travail fait naître l’application d’un
statut d’ordre public par conséquent, la preuve du contrat de travail pourra être libre.
Dans la pratique, la preuve du contrat de travail en l’absence d’écrit sera prouvée par les
fiches de paie qui sont obligatoirement remise aux salariés tous les mois puisque le salarié
est mensualisé. Preuve par d’autres moyens comme des témoignages d’autres salariés (rare)
ou des clients de l’entreprise qui vont attester de la présence du salarié dans l’entreprise sur
son lieu de travail.
L’écrit est évidemment un élément essentiel pour le salarié car cet écrit lui permet d’avoir
connaissance des obligations auxquelles il s’engage et réciproquement des obligations de
son employeur. En l’absence de contrat de travail écrit, le risque existe que le salarié
s’engage dans une relation dont il ne connaît pas l’ensemble des conditions d’exécution.
Directive communautaire du 14 octobre 1991 dont l’objet est d’imposer aux Etats membres
de prévoir dans leur ordre juridique interne, l’obligation de tout employeur d’informer le
salarié. Cette directive précise quel devrait être l’objet de l’information du salarié en
énonçant ce que le législateur communautaire considère comme les éléments essentiels de
toutes relations de travail. Ces éléments essentiels sont :
• Le lieu de travail
21
• La qualification du salarié
• Le type d’emploi occupé par ce salarié
• Le montant de la rémunération
• La durée normale du travail
• La durée du congé payé accordée au salarié
• La mention des conventions et accords collectifs applicables aux salariés
Cette information doit être réalisée par un document écrit au moment de l’engagement mais
la directive n’impose pas expressément que le contrat de travail soit conclu par écrit (peut être
une notice ne valant pas en soi contrat de travail).
Le législateur français n’a pas transposé cette directive communautaire dans la législation car
le gouvernement français avait estimé que les dispositions du Code du travail étaient déjà
conformes à cette obligation d’information.
Le gouvernement a considéré que l’information écrite était réalisée par l’obligation de
remettre au salarié le bulletin de paie à une fréquence mensuelle. Obligation pour
l’employeur de remettre une notice indiquant au salarié les textes applicables à son contrat
de travail. Article L2262-1 du Code du travail.
Le Code du travail prévoit à l’article L1221-3 que lorsqu’il est établi par écrit le contrat de
travail doit être rédigé en français.
• L’emploi qui fait l’objet du contrat ne peut pas être désigné autrement que par des
termes étrangers, obligation pour l’employeur de traduire et expliquer ce terme
étranger pour informer le salarié sur les fonctions qui seront les siennes.
• Le salarié étranger occupé sur le territoire, il a le droit de demander une traduction
du contrat dans sa langue maternelle. En cas de discordance entre les 2 textes, il ne
peut être imposé au salarié que le texte rédigé dans sa langue maternelle.
La rédaction en français de tout contrat de travail s’exécutant en France n’est pas exigée à
titre de validité du contrat de travail. Donc un contrat rédigé uniquement en langue
étrangère ne peut pas être annulé au seul motif qu’il n’est pas rédigé au français. Le non
respect de cette obligation permet uniquement au salarié d’obtenir de l’employeur la
délivrance d’un contrat de travail conforme aux exigences légales. Le salarié peut saisir le
juge des référés puisque le juge n’aura qu’à constater l’absence de la langue française et
pour faire cesser ce trouble manifestement illicite, il pourra ordonner la rédaction du contrat
de travail en langue française.
Les clauses contractuelles peuvent porter sur les obligations principales des contractants ou
les obligations secondaires ou accessoires.
Les clauses principales vont porter sur les obligations principales des parties :
• La prestation de travail (le contrat de travail va préciser le poste de travail occupé
par le salarié, le contrat de travail précise aussi généralement la durée de travail
22
précisée expressément dans le contrat ou renvoyé à la convention collective applicable
au salarié).
• La rémunération, le contrat de travail précise le montant du salaire versé
mensuellement au salarié. Il est possible de faire référence aux dispositions
législatives et conventions applicables. L’employeur doit respecter les minimums
prévus par la loi SMIC et les minimums négociés par les partenaires sociaux au
niveau de la branche. Ce sont des éléments contractuels par nature donc même si
ces éléments ne font pas l’objet d’une clause expresse au sein du contrat de travail, ils
relèvent tout de même de la qualification juridique de contrat de travail. Les
éléments par nature contractuelle ne pourront pas être modifiés unilatéralement par
l’employeur. Elément contractuel par nature, le volume de travail (temps complet ou
temps partiel).
Les clauses secondaires ou accessoires sont des clauses ne relevant pas intrinsèquement de
la relation de travail salarié. Ce sont des clauses imposant des obligations supplémentaires
aux salariés mais également à l’employeur. Les parties au contrat de travail peuvent donc
décider de contractualiser d’autres éléments de leur relation qui vont devenir des éléments
contractuels (horaires de travail et leur répartition, lieu de travail).
Le contrat de travail peut aussi comporter des clauses de variation où le salarié accepte
par avance une modification d’un élément de la relation de travail comme la modification
rémunération, fonctions, lieu de travail où il peut être convenu l’insertion dans le contrat de
travail d’une clause de mobilité géographique qui permet à l’employeur d’imposer au salarié
au cours de la relation de travail une affectation dans un autre lieu de travail que le lieu initial.
A l’inverse, les parties peuvent convenir de se lier par des clauses de stabilité portant sur
la stabilité du lien contractuel. Ce sont des clauses qui restreignent la faculté de résilier de
manière unilatérale le contrat de travail. Cela signifie soit que cette clause limite la faculté
du salarié de démissionner ou au contraire limitation de la faculté de l’employeur de
licencier (indemnité de licenciement d’un montant plus élevé que celle imposée par le
législateur).
3) La clause de non-concurrence
23
peut pas être imposée à tous salariés, il faut se référer aux fonctions qu’occupe le
salarié dans l’entreprise, interprétation très rigoureuse par la cour de cassation.
• Obligation pour l’employeur de prévoir une contrepartie financière à l’obligation de
non-concurrence.
• Condition de réciprocité, le versement de cette contrepartie financière doit être
réciproque donc la contrepartie doit être prévue non seulement lorsque l’employeur
prend l’initiative de la rupture (licenciement) mais également lorsque le salarié
démissionne de son emploi.
Arrêts récents de 2008 affirment que la faute grave du salarié ne le prive pas de son
indemnité de non concurrence.
Article L1121-1 du Code du travail qui s’applique, « Nul ne peut apporter au droit des
personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas
justifiés par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but rechercher. » Cette
disposition pose 2 conditions de validités à l’ensemble du contrat de travail :
• Exigence de justification de la clause
• Exigence de proportionnalité de la clause
Quand une clause impose une obligation au salarié, elle affecte un droit ou une liberté
(libre choix du domicile, respect de la vie privée, liberté d’exercer une activité
professionnelle, liberté d’aller et venir en fixant les horaires de travail). Par conséquent, la
clause devra être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et également proportionnée au
but recherché. Application de l’article L1121-1 a pris forme au début des années 2000 et
depuis la jurisprudence s’est renforcée avec pour mouvement, de préciser pour chaque type
de clause les exigences résultant de l’article L1121-1.
Pour la clause de non-concurrence cet article va exiger de l’employeur qu’il détermine le
champ d’application spatial de la clause.
Le non respect des conditions de validité de ces clauses est sanctionné par la nullité.
L’annulation ne remet pas en cause, l’existence du contrat de travail qui en principe peut
continuer à être appliqué hormis le cas où la clause a été déterminante pour les parties lors
de la conclusion du contrat de travail. C’est au juge qu’il revient de déterminer si la clause
était déterminante pour les parties. En cas de préjudice, le salarié pourra obtenir des
dommages et intérêts en cas de violation de l’employeur des conditions de validité pour la
clause concernée.
Logiquement sont interdites toutes clauses contraires à l’ordre public. Les clauses
contraires aux dispositions du Code du travail. Cela signifie que le salarié ne peut pas
renoncer par une clause du contrat de travail aux droits qu’il tient de la loi. Cette
interdiction de renonciation du salarié a été énoncée dans un arrêt de la chambre sociale du
16 octobre 2002.
De même, sont interdites les clauses moins favorables que les dispositions et
conventions des accords collectifs, le principe de faveur excluant que le contrat de travail
fixe des obligations moins favorables que celles figurant dans les conventions collectives.
Sont interdites de manière générale toutes les clauses discriminatoires, article L1132-1
du Code du travail.
24
Toutes ces clauses sont interdites sous peine de nullité.
Les clauses attributives de juridiction, article L1121-5 du Code du travail sont nulles et de
nul effet. Elles visent à écarter l’application des règles légales déterminant l’application des
compétences de juridiction. Les parties au contrat de travail ne peuvent pas écarter
l’application de l’ensemble des règles pour les litiges prud’homales.
Depuis une ordonnance du 30 décembre 1958 sont encore interdites des clauses prévoyant
une indexation du salaire sur le SMIC ou sur l’indice général des prix. L’indexation
générale est interdite en revanche, l’indexation est permise lorsqu’elle est en relation
directe avec l’activité du salarié.
Jurisprudence de la chambre sociale est une source d’inspiration. La période d’essai a pour
objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié. Il résulte que
pendant cette période d’essai le salarié doit être placé dans des conditions normales
d’emploi sans quoi il ne saurait être en mesure d’évaluer les compétences de ce salarié et ne
saurait se prévaloir de l’incompétence du salarié pour mettre fin au contrat de période d’essai.
La loi du 25 juin 2008 renforce l’idée que la période d’essai ne peut être rompue que pour
une raison liée à son objet (pas compétence nécessaire pour le poste ou le poste ne convient
pas au salarié).
On parle dorénavant de clause d’essai car la période d’essai doit être prévue dans une clause
du contrat de travail.
1) Prévision contractuelle
25
La période d’essai ne se présume pas, article L1221-22 du Code du travail. La période
d’essai doit être expressément stipulée dans la lettre d’engagement ou dans le contrat de
travail. Cela met un terme à la jurisprudence antérieure car la Cour de cassation qui
admettait qu’une période d’essai puisse être imposée au salarié sur le fondement de la seule
convention collective. Il n’était pas nécessaire d’insérer dans le contrat une clause à la période
d’essai. Autrement dit, avant la loi de 2008, il n’était pas nécessaire d’émettre la clause dans
le contrat. L’employeur pouvait se contenter de mentionner la convention collective
applicable et de permettre au salarié d’en prendre connaissance, Cassation, 29 mars 1985.
Si une convention collective contient des dispositions relatives à la période d’essai, il devra
tout de même insérer une clause dans le contrat sans quoi la période d’essai ne pourra pas
être opposé au salarié.
La période d’essai ne peut être instituée que lors de l’engagement, qu’au commencent de
l’exécution du travail selon le Code du travail.
Plusieurs arrêts du 30 mars 2005 : un salarié avait accepté un changement de ses fonctions
dans l’entreprise et l’employeur par avenant au contrat de travail imposait une période
d’essai pour évaluer les compétence du salarié dans ses nouvelles fonctions. La cour de
cassation a considéré que ce que l’employeur avait dénommé période d’essai devait être
qualifié en réalité de clause probatoire (celle qui peut être imposé au salarié à l’occasion
d’un changement de fonction). Distinction importante au regard des sanctions.
Dans ce cas, l’employeur ne peut pas rompre le contrat lorsqu’il considère que le salarié
n’est pas apte à exercer les nouvelles fonctions. La rupture de la période probatoire a pour
effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
L’exigence d’une clause dans le contrat de travail précisant la période d’essai confirme que la
période d’essai ne saurait être considérée comme une période précontractuelle. A
l’expiration de la période d’essai, le contrat de travail va devenir définitif avec pour
conséquence principale l’application des règles de droit commun de la rupture du contrat
de travail et est réputé avoir été définitif dès la conclusion par les parties.
2) Durée
La durée de la période avant 2008 n’était instituée par la loi que pour certaines professions
(VRP, assistante maternelle) et également pour les CDD. Cela signifiait donc que la durée
de la période d’essai était généralement définie par la convention collective. En vertu de
l’ordre public social (principe de faveur), le contrat de travail ne pouvait pas prévoir une
période d’essai plus longue que celle de la convention collective car une période d’essai
plus longue est défavorable au salarié car il ne bénéficie pas des règles de droit commun de
la rupture du contrat de travail.
En l’absence de dispositions conventionnelles, le contrat de travail prévoyant une période
d’essai devait également préciser la durée de cette période et les juges exerçaient alors un
contrôle du caractère raisonnable de la durée de cette période d’essai s’appréciant selon les
fonctions occupées par le salarié.
Depuis la loi de 2008, le Code du travail fixe des durées maximales selon la qualification
du salarié. Article L1221-19 du Code du travail prévoyant pour les ouvriers et employés
une période d’essai maximale de 2 mois, pour les cadres de 4 mois et pour les agents de
maîtrise et les techniciens de 3 mois.
Cela signifie donc que le contrat de travail peut instituer une période d’essai de durée
plus courte, article L1221-22. Les accords collectifs peuvent également prévoir des durées
plus courtes. Pourtant cette application est limitée par le législateur car elle ne concerne les
accords collectifs formés après la publication de la loi de 2008.
26
Les accords collectifs conclus avant la publication de la loi et avec des durées plus
longues que les durées maximums légales sont maintenus. Exception critiquable s’explique
par le lobbying qu’ont mené certaines branches professionnelles.
S’agissant du décompte de la période d’essai, le juge retient que la période d’essai doit
être décompté en jours calendaires et non en jours travaillés. La période d’essai débute le
jour où commence l’exécution du contrat de travail donc les parties ne peuvent pas
décider de reporter le début de la période d’essai (arrêt de 24 février 1997). Ceci même
lorsque le contrat commence par une formation du salarié.
Article L1221-23 en cas d’embauche en entreprise à la suite d’un stage intégré à la suite
d’un cursus pédagogique, la durée de ce stage doit être déduite de la durée de la période
d’essai. Avec une limite, l’imputation du stage se réalise dans la limite de la moitié de la
période d’essai.
La période d’essai doit correspondre à un travail effectif du salarié, il doit pouvoir faire ses
preuves. Par conséquent, lorsque le salarié est absent pour des raisons de maladies,
d’accident ou de fermeture de l’entreprise. Cette absence va entrainer la suspension de la
période d’essai, cela signifie donc que l’essai doit être prolongé de la durée de la suspension
du contrat.
3) Renouvellement
La loi du 25 juin 2008 est venue renforcer les exigences posées par avant par la
jurisprudence.
Le renouvellement de la période d’essai doit être stipulé expressément dans le contrat
de travail.
En outre, le législateur impose dorénavant que le renouvellement soit prévu par un accord
de branche étendu qui doit préciser les conditions et la durée du renouvellement.
Ces 2 conditions sont des conditions cumulatives, à défaut desquelles la période d’essai ne
peut pas être renouvelée.
S’agissant de la durée, la loi de 2008 est venue apporter une durée maximale, le
renouvellement n’est valable que si la durée totale de la période d’essai n’excède pas le
double de la durée maximale prévue pour la période d’essai initiale. La loi ne remet pas
en cause l’obligation pour l’employeur d’obtenir l’accord du salarié, le salarié doit accepter
le renouvellement de la période d’essai et ce au cours de la période d’essai initiale. Selon la
chambre sociale, l’accord du salarié doit être clair et non équivoque puisque par cet accord
le salarié renonce à la protection des règles du licenciement. Cela signifie que le
renouvellement nécessite l’accord expresse du salarié et que cet accord ne peut pas résulter
de la seule poursuite du travail par ce salarié (23 janvier 1997). Généralement, cet accord
se formalise par la signature d’un avenant au contrat de travail, document signé au cours
de la relation de travail s’intégrant. Pour la cour de cassation, la signature d’un avenant n’est
pas suffisante pour démontrer l’accord clair et non équivoque, il faut une mention en toute
lettre de l’accord du salarié.
La loi du 25 juin 2008 comme la jurisprudence renforcent les exigences relatives à la
période d’essai.
Au cours de la période d’essai, la rupture est facilitée pour l’employeur et le salarié. Tout
l’intérêt de la période d’essai réside dans cette liberté de rompre. Mais la jurisprudence et le
législateur atténuent cela avec le respect de certaines procédures.
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1) Liberté de rompre
L’employeur peut sans motif et sans formalité mettre fin à la période d’essai, arrêt de la
chambre sociale du 10 mars 2004.
Il ressort de cet attendu de principe que la rupture n’a pas à être justifiée par l’employeur.
L’employeur n’est pas tenu de justifier d’une cause réelle et sérieuse comme en cas de
licenciement, il n’a même pas à indiquer un quelconque motif.
En principe, la rupture ne peut être motivée que par les capacités ou les compétences
insuffisantes du salarié.
Il peut être mis fin à la période d’essai à tout moment sous réserve de respecter un délai
de prévenance mais la solution de principe est maintenue. En outre, la rupture de la période
d’essai n’obéit pas aux conditions de forme applicables au licenciement donc la rupture de
la période d’essai peut être formalisée par un écrit mais peut aussi être réalisée oralement ou
verbalement. Depuis un arrêt du 11 mai 2005, la cour de cassation considère qu’il faut tenir
compte non plus de la date à laquelle le salarié réceptionne la lettre de rupture mais de la date
d’envoi de cette lettre. Pour déterminer si la rupture a lieu en cours ou après le fin de la
période d’essai, on doit se référer à la date à laquelle l’employeur a envoyé la lettre notifiant
la rupture alors qu’avant les juges se basaient sur le fait que les salariés devaient avoir
connaissance de la rupture avec la fin de la période d’essai. Mais problèmes rencontrés avec
la Poste.
La rupture de la période d’essai ne donne droit à aucune indemnité de droit pour le
salarié hormis celle de congé payé si le salarié a travaillé plus d’un mois dans l’entreprise.
Le droit de rompre la période d’essai est susceptible d’abus. La cour de cassation exprime
ainsi sa jurisprudence dans un attendu de principe « Si l’employeur peut discrétionnairement
mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que
sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. », arrêt chambre sociale du 5 mai
2004.
L’abus peut résulter :
• Du motif qui conduit à la rupture de la période d’essai
• Les circonstances dans lesquelles la rupture intervient.
La rupture de la période d’essai ne peut pas être fondée sur un motif non inhérent à
la personne du salarié, elle doit être fondée sur son comportement durant la période
d’essai, à défaut la rupture est abusive, arrêt du 20 novembre 2007.
La rupture de l’essai ne peut pas intervenir pour un motif économique. En revanche, la
rupture peut être fondée sur une faute du salarié.
La cour de cassation exclut clairement que la rupture de la période d’essai soit justifiée par
un motif discriminatoire. Article L1132-1 du Code du travail peut-il s’appliquer durant la
période d’essai ? La chambre sociale a retenu que cet article s’applique pendant la période
d’essai et par conséquent le non respect de cette disposition devait entrainer les conséquences
normales de toute mesure discriminatoire soit l’annulation de la mesure.
L’abus peut aussi résulter des circonstances entourant la rupture. La chambre sociale
retient souvent la formule de la légèreté blâmable notamment lorsque l’employeur rompt de
manière prématurée ou tardive la période d’essai donc limite à la liberté de rompre la
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période d’essai à tout moment. Arrêt du 5 mai 2004 où l’employeur avait mis fin à la période
d’essai, une semaine seulement après le début des relations contractuelles. En l’espèce le
salarié âgé de 45 ans venait de démissionner de son emploi précédant et n’était pas encore en
mesure d’exercer les fonctions qui lui étaient attribuées.
La rupture abusive peut être retenue lorsqu’elle émane du salarié, arrêt du 9 mai 1979 qui
conduit alors le salarié à indemniser le préjudice subit par l’employeur.
a) Le délai de prévenance
Le législateur impose depuis la loi de 2008, le respect d’un délai de prévenance, articles
L1221-25 et -26 du Code du travail. Ce délai s’impose à l’employeur et au salarié. Le
législateur fait une distinction de la durée selon les parties. L’employeur doit prévenir de
la rupture dans un délai d’une durée minimale qui varie en fonction du temps de présence
du salariée dans l’entreprise. Lorsque le salarié est présent dans l’entreprise depuis moins
de 8 jours, l’employeur doit respecter un délai de 24 heures pour un mois, 48 heures et le
délai maximum après 3 mois de présence dans l’entreprise est de 1 mois.
Lorsque c’est le salarié qui met fin à la période d’essai, il doit respecter un délai de
prévenance de 48 heures quelque soit sa durée de présence dans l’entreprise. Exception :
période d’essai inférieure à 8 jours, seulement 24 heures.
La jurisprudence est venue imposer à l’employeur certaines formalités dans des hypothèses
bien précises :
• Lorsque le motif de la rupture est un motif disciplinaire (faute du salarié), la cour
de cassation décide que l’employeur doit respecter la procédure disciplinaire aux
articles 1331-1 et suivants du Code du travail. La rupture est assimilée comme une
sanction et comme toute sanction, elle n’est valable qu’en cas de respect de la
procédure disciplinaire.
• Le respect par l’employeur de la procédure statutaire relative à la rupture de contrat
de travail des représentants du personnel. La rupture de la période d’essai ne peut
intervenir qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.
29
contrat de travail à durée déterminée. »
Les contrats de travail atypiques concernent tout d’abord les contrats affectés d’une durée
limitée, ils sont juridiquement des contrats dérogatoires aux principes selon lequel le contrat
est en principe un CDI. Ces exceptions sont strictement réglementées de la part du
législateur.
Ce CDD fait l’objet d’un encadrement législatif important qui concerne tant la conclusion
du CDD que le statut du travailleur sous CDD et également la cessation de ce type de
contrat.
A. Le recours au CDD
Le recours au CDD n’est pas libre, selon l’article 1242-1 du Code du travail : « Un CDD,
quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à
l’activité normale et permanente de l’entreprise. » Si dans une entreprise, on veut recruter un
salarié pour un poste durable, lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, cette
dernière ne peut pas recourir à un CDD mais seulement à un CDI. Dans le cas contraire, on
peut recruter un salarié sous CDD.
Selon l’article L1242-2 : « Un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche
précise et temporaire. »
Ces 2 dispositions sont générales et s’appliquent à tous les CDD. Le Code du travail précise
les situations dans lesquelles on peut recourir au CDD.
Le Code du travail précise qu’il s’agit du remplacement d’un salarié absent dont le contrat
de travail est suspendu (salarié n’étant pas présent à son poste de travail).
D’autres cas plus précis sont énoncés dans l’article L1242-2 comme :
• Le remplacement d’un salarié qui a quitté l’entreprise mais dont le poste de travail sera
supprimé après son départ. Un salarié quitte l’entreprise avant que son poste soit
supprimé donc remplacement.
• Il est possible d’embaucher un salarié pour un CDD dans l’attente d’une embauche
d’un salarié qui est momentanément indisponible.
• Le législateur a prévu la possibilité de conclure un CDD de remplacement du chef
d’entreprise ou de son conjoint collaborateur ou encore d’une personne exerçant
une profession libérale.
La jurisprudence, cour de cassation 16 juillet 1997, participe à l’interprétation large des
hypothèses de remplacement avec le remplacement en cascade, l’employeur peut procéder à
un glissement de poste, remplacement par un autre salarié étant déjà dans l’entreprise et le
salarié recruté en CDD viendra remplacé ce second salarié affecté au poste de salarié
absent.
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b) Les variations d’activité
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Loi du 25 juin 2008 qui reprend les dispositions de l’accord national interprofessionnel du 11
janvier 2008. Ce contrat de projet défini est particulier car il ne peut être conclu que pour
recruter un ingénieur ou un cadre. La loi du 25 juin 2008 subordonne le recours à ce type
de CDD à une autorisation figurant dans un accord collectif de branche étendu ou dans un
accord d’entreprise. Les partenaires sociaux doivent avoir prévu la possibilité de recourir à
ce type de contrat.
2 interdictions prévues :
• Le recours au CDD pour accroissement temporaire d’activité dans les 6 mois
suivant un licenciement pour motif économique (article L1242-5 du Code du
travail). On veut éviter le licenciement frauduleux, licenciement salariés ancien CDI
pour embaucher des CDD.
Il est toutefois possible de recourir au CDD en cas de commande exceptionnelle à
exportation ou il est possible de recruter un salarié sous CDD lorsque la durée de ce
CDD est inférieure à 3 mois.
• La succession des CDD, l’article L1244-3 du Code de travail impose un délai de
carence à respecter par l’employeur pour pourvoir un poste qui était déjà
précédemment occupé par un salarié sous CDD. Ce délai de carence (délai d’attente)
est calculé en fonction de la durée du contrat, il sera égal au tiers de la durée du
contrat qui a expiré lorsque ce contrat avait une durée de 14 jours ou plus. Ce délai
de carence sera égal à la moitié de la durée du premier CDD si la durée de ce
32
contrat est inférieure à 14 jours.
Cette interdiction permet de rendre effective la règle générale d’interdire le recours
au CDD pour pourvoir à un emploi permanent.
Mais exception (L1244-4) où le délai de carence est écarté lorsque le CDD avait été
conclu pour remplacer un salarié absent ou pour les contrats saisonnier ou
d’usage (règle de carence ne s’appliquant pas).
Le Code du travail prévoit une sanction originale, lorsqu’un CDD a été conclu en violation
des interdictions, le CDD est réputé conclu en CDI. Le salarié peut donc obtenir en
justice la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée. Cette requalification
n’est pas ouverte à l’employeur qui ne saurait se prévaloir de son propre manquement. Afin
d’obtenir une requalification rapide, la loi met en place une procédure accélérée devant le
conseil de Prud’hommes, en vertu de l’article L1245-2, l’affaire sera portée directement
devant le bureau de jugement (pas de conciliation) qui devra statuer dans un délai d’un
mois suivant sa saisine.
Lorsque le CPH accueille la demande en requalification du salarié, il doit lui allouer d’office
une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire.
Les conséquences de la requalification dépendent du moment où la requalification est
prononcée par le juge :
• Si elle intervient en cours de CDD, cela signifie que le salarié sera lié avec
l’employeur par un CDI. L’employeur ne pourra pas se prévaloir de la réalisation de
l’objet pour lequel il a conclu le CDD pour rompre le CDI. Cela signifie que si
l’employeur avait invoqué un surcroît d’activité, une fois ce surcroît d’activité ayant
cessé, l’employeur ne pourra pas invoquer cet élément pour rompre le CDI.
• Si la requalification intervient après la cessation du CDD alors les conséquences
diffèrent car le salarié ne travaille plus au service de son ancien employeur, en
revanche la requalification du CDD en CDI va entrainer une deuxième
requalification étant donné qu’elle a un effet rétroactif (CDD est supposé être un
CDI dès le jour de sa conclusion). Cette seconde requalification concernera la rupture
du contrat. En théorie le CDD est venu à expiration normalement à échéance mais
dans la mesure où le contrat et requalifié en CDI, on requalifiera la fin du contrat de
licenciement. Cela aura des conséquences en terme d’indemnités car le licenciement
donne droit à des indemnités au profit du salarié, des indemnités se cumulant avec
celles que touche normalement le salarié à la fin de son CDD.
B. La durée du CDD
Article L1242-7 du Code du travail, au terme de cette disposition « Tout CDD doit
comporter un terme précis fixé dès sa conclusion. » Le contrat peut ainsi être conclu de date
à date (l’exécution du contrat début le 1er janvier 2010 et il s’achèvera le 28 février 2010). Il
est aussi possible de prévoir une durée précise indiquant la date de commencement
d’exécution et une durée (durée précisée en mois, semaines ou jours). Le contrat peut encore
prévoir une date d’échéance. Toutes ces modalités sont considérées comme remplissant
l’exigence du terme précis du CDD, il faut déterminer avec précision la fin de l’exécution
du contrat.
Les juges vont rejeter la validité d’un CDD lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec
33
précision la durée d’un CDD. La cour de cassation le 19 juin 1987 a estimé que ne satisfait
pas à cette exigence le CDD conclu avec un caissier de parking qui devait durer jusqu’à
l’automatisation des caisses de payage. La sanction prévue est la requalification du CDD
en CDI.
Lorsque la date exacte de la fin du contrat n’est pas connu lors de la conclusion du contrat, le
législateur autorise la conclusion d’un CDD sans terme précis, dans ces hypothèses
uniquement de termes incertains. Selon l’article L1242-7, cette exception ne concerne que
certains cas de recours au CDD :
• Remplacement d’un salarié absent dont le contrat est suspendu
• Les emplois saisonniers
• Les CDD d’usage
• Le CDD à objet défini depuis la loi de 2008.
La Code du travail exige que le contrat comporte une durée minimale. La prévision de cette
durée minimale est importante car cela signifie qu’au cours de cette période minimale,
l’employeur ne pourra pas rompre le CDD. Cette durée minimale garantie l’emploi du
salarié et si l’employeur rompt le CDD pendant la durée minimale, il devra verser au salarié
une somme équivalente au salaire correspondant au temps restant à courir de cette durée
minimale. Arrêt du 22 janvier 1992. Cette durée minimale est fixée librement par les parties
au contrat. Il n’y a pas de plancher spécifique prévu par la législation autres que les durées
maximales. Par exemple, s’agissant d’un CDD conclu pour le remplacement d’un salarié
malade, la durée minimale pourra correspondre à la durée de l’arrêt de travail prescrit par
le médecin traitant de ce salarié. Cela permet de conserver le salarié en CDD jusqu’au retour
effectif du salarié remplacé.
Il existe une exception à cette liberté dans la fixation de la durée minimale, selon la loi du
25 juin 2008, le CDD conclu pour un objet défini doit comporter une durée minimale d’au
moins 18 mois. Cette règle particulière montre toute la spécificité du contrat à objet défini
puisqu’en principe cette durée de 18 mois correspond à la durée maximale du CDD.
2) La durée maximale
L’objectif du législateur est d’éviter les abus dans le recours au CDD, éviter que le CDD soit
utiliser pour pourvoir durablement un emploi normal et permanent de l’entreprise. L’un
des moyens est de fixer une limite maximale quant à la durée totale du CDD. Le Code du
travail fixe une durée maximale de principe et prévoit toute une série de dérogations.
Principe à l’article L1242-8 du Code du travail « La durée totale d’un CDD ne peut excéder
18 mois renouvellement inclus. » Cette limite légale maximale est la limite de principe qui
englobera les périodes de suspension du contrat de travail. Si le salarié en CDD est absent
pendant la durée du CDD, il est impossible à l’employeur de prolonger le contrat au-delà du
terme qui était initialement convenu. Le CDD ne sera pas prolongé d’une durée équivalente
à la durée de l’absence.
Il existe de nombreuses dérogations :
• La durée maximale est dans certains cas réduite à 9 mois, cela dans 2 situations :
o Lorsque le CDD de remplacement concerne un salarié embauché en CDI
mais qui a dû décaler son entrée effective en fonction.
o Lorsque le CDD est conclu pour la réalisation de travaux urgents
nécessaires pour des mesures de sécurité.
• Durée maximale de 24 mois lorsque :
o Le CDD est conclu pour être exécuté à l’étranger.
o Le contrat est conclu à la suite d’un départ définitif d’un salarié de
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l’entreprise pour la période précédent la suppression définitive du poste du
salarié ayant quitté l’entreprise.
o Dans le cadre d’une commande exceptionnelle à l’exportation, à condition
que le contrat initial soit conclu pour au moins 6 mois.
• Loi du 25 juin 2008 concernant le CDD à objet défini, sa durée minimale doit être de
18 mois et le législateur fixe une limite maximale à 36 mois soit 3 ans.
Rien n’empêche de prévoir des durées inférieures à ces maximas légaux. En revanche si la
durée excède le maximum, le contrat devra être requalifié en CDI.
Ces limites maximales ne s’appliquent pas dans l’ensemble des cas de recours au CDD, le
législateur prévoit que certains types de CDD où ces limites maximales ne s’appliquent pas :
• Les CDD conclu dans le cadre de la politique de l’emploi et lutte contre le chômage.
• Le CDD d’usage conclu avec un terme précis, arrêt du 28 octobre 1997 est venu
rappeler que ce contrat d’usage à terme précis n’est pas limité à la durée des 18 mois.
• Le cas du remplacement d’un salarié, arrêt chambre sociale du 8 février 2006.
L’échéance du CDD lorsqu’il est conclu à un terme incertain, cette échéance doit
correspondre à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
3) Le renouvellement
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du contrat initial devra toujours exister au jour du renouvellement. Les juges
veillent à cette condition dans un arrêt du 1er février 2000 la cour de cassation a
considéré que le motif de l’accroissement temporaire d’activité découlant de
l’augmentation de la clientèle pouvait justifier le renouvellement du contrat initial.
4) La période d’essai
En dépit de sa période limitée, le CDD peut comporter une période d’essai. Article L1242-10
alinéa 1 du Code du travail. Le législateur ne se contente pas de permettre l’existence d’une
période d’essai, il réglemente également sa durée. Article L42-10 alinéa 2 fixe une durée
maximale de cette période d’essai calculée en fonction de la durée initialement prévue du
contrat. Selon ces dispositions, la période d’essai peut avoir une durée maximale
correspondant à un jour par semaine de la durée du contrat mais cette période d’essai ne
peut jamais avoir une durée supérieure à 2 semaines.
Un usage ou convention collective peuvent prévoir une durée inférieure car la période
d’essai est synonyme de précarité pour le salarié. Ces règles s’appliquent quand le CDD
comporte un terme précis.
Si le CDD est conclu avec un terme incertain, il faut se référer à la durée minimale
obligatoirement prévue par le contrat.
La jurisprudence apporte encore des précisions tendant à limiter la prévision d’une période
d’essai dans un cas particulier de la conclusion de 2 CDD successifs avec le même salarié et
le même employeur. Arrêt chambre sociale du 30 octobre 2000, la période d’essai stipulée
dans le second CDD n’est licite que si ce second contrat est conclu pour pourvoir un emploi
différent de l’emploi faisant l’objet du premier CDD.
Certains salariés sous CDD sont bien conscients du non respect des règles légales mais la
majeure partie des actions en requalification seront exercées à la fin du contrat de
travail.
Les règles de formation du CDD porte sur la forme du contrat (écrit) et sur le contenu du
contrat.
1) Un écrit
Contrairement au CDI, le législateur prévoit que tout CDD doit être établie par écrit, article
L1242-12 du Code du travail. Cette exigence est générale, elle s’impose quel que soit le
CDD et quel que soit la durée du contrat. Selon la jurisprudence, le contrat ne peut être
considéré comme établi par écrit que s’il comporte la signature du salarié. Cela signifie que
le défaut de signature par le salarié vaut absence de contrat écrit. Solution dégagée par la
chambre sociale dans un arrêt du 30 octobre 2002. Il en va de même de la signature de
l’employeur, arrêt du 6 mai 2009.
A défaut d’écrit, le contrat est présumé être conclu à durée indéterminée. C’est une
présomption irréfragable pour l’employeur et ceci selon une jurisprudence constante de la
chambre sociale, arrêt chambre sociale du 2 avril 2003.
En revanche, la jurisprudence (10 juillet 2002) accepte que le salarié apporte la preuve que
le contrat conclu verbalement constitue un CDD. Ceci afin de permettre au salarié de se
prévaloir des règles de la rupture abusive du CDD.
L’article L1242-13 impose que le CDD soit transmis au salarié au plus tard dans les 2
jours ouvrables suivant son embauche. Cette exigence ne doit pas être prise à la légère par
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l’employeur car la transmission tardive équivaut à une absence totale d’écrit selon la
jurisprudence donc requalification du CDD en CDI pour la seule raison que l’employeur n’a
pas transmis le contrat écrit dans les 2 jours suivant son embauche. L’employeur s’expose à
des sanctions pénales si non respect des règles de formation, article L1248-7 du Code du
travail.
Exigence prévue par l’alinéa 1er de l’article L1242-12. Au départ la jurisprudence retenait
une interprétation stricte de cette disposition en considérant que l’employeur devait
préciser le cas de recours en indiquant les circonstances le conduisant à recruter un salarié
sous CDD. Cette solution n’a pas été retenue par la chambre sociale, pour elle l’indication
précise du motif n’impose à l’employeur que de mentionner dans le contrat, l’un des cas
de recours autorisés par le législateur. Arrêt du 24 novembre 1998 la chambre sociale
considère que la mention d’un surcroit d’activité ou d’un accroissement temporaire de
l’activité de l’entreprise suffit à établir l’existence d’un motif précis.
En cas de litige, l’employeur devra être en mesure de justifier de la réalité du motif à la date
de la conclusion du CDD. Si l’employeur n’a pas l’obligation de justifier de ce contrat, en cas
de litige il devra pouvoir établir les circonstances justifiant le recours au CDD et à défaut le
CDD pourra être requalifié en CDI.
Lorsque le CDD ne contient pas l’indication du motif, exigence étant une formalité
substantielle, son absence conduit à la requalification du CDD en CDI.
Le CDD ne peut comporter qu’un seul et unique motif et de la même manière un CDD
conclu pour 2 motifs distincts doit être requalifié en CDI. Le Code du travail prévoit des
sanctions pénales à l’encontre des employeurs ne respectant pas ces exigences.
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que le CDD est considéré comme définitif dès le commencement de son exécution (pas de
période d’essai et pas de requalification en CDI).
Dès lors que le CDD a été conclu, un statut particulier du travailleur s’enclenche.
L’élément principal du statut du travailleur sous CDD réside dans le principe de l’égalité
de traitement dans le Code du travail et renforcé par la loi de modernisation sociale du 17
janvier 2002, sous l’influence d’une directive européenne du 28 juin 1999 portant sur le
travail à durée déterminée.
Article L1242-14 du Code du travail « Les salariés recrutés sous CDD doivent être traité
sur un pied d’égalité avec les salariés titulaires d’un CDI ». Les salariés sous CDD ont donc
les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un CDI dans l’entreprise. Ils doivent
bénéficier dans les mêmes conditions des avantages accordés par la loi, les conventions
collectives ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Il convient tout de même de prendre en compte le temps de présence du salarié dans
l’entreprise qui conduit à admettre que certains droits et avantages liés à l’ancienneté du
salarié peuvent ne pas bénéficier au salarié en CDD car en raison de la durée de leur contrat
ils n’atteignent pas les conditions d’ancienneté (pas de discrimination).
L’application essentielle concerne sans doute la rémunération. Le salarié en CDD ne doit
pas avoir spécialement la même rémunération que ceux en CDI présents dans l’entreprise.
Ce principe d’égalité de rémunération doit s’appliquer dès le premier jour de l’engagement
du salarié en CDD et ce même si le salarié sous CDD est lui-même soumis à une période
d’essai.
Arrêt du 20 avril 1989, le salarié recruté en CDD ne peut que prétendre au salaire
correspondant au coefficient normal et non au salaire correspondant au titulaire du poste
selon son ancienneté. Le salarié ne peut pas prétendre percevoir la même rémunération que
celle du salarié de l’entreprise qu’il remplace.
Droit à congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés, l’acquisition de
2,5 jours par mois dans l’entreprise s’applique également au CDD. En revanche, par
dérogation aux règles de droit commun, le salarié sous CDD a droit à une indemnité
compensatrice de congés payés lorsque le régime des congés applicables dans l’entreprise
ne lui permet pas de prendre ces congés (congés possible qu’en juillet). Et cela sans avoir à
justifier d’une durée minimale de présence dans l’entreprise.
Le salarié doit bénéficier d’une formation à la sécurité dans les mêmes conditions que les
CDI.
L’employeur doit informer le salarié en CDD des postes à pourvoir en CDI quand un
tel dispositif d’information existe pour les salariés article L1243-12.
Le salarié sous CDD bénéficie des accès à tous les équipement collectifs de l’entreprise
dans les mêmes conditions que les salariés sous CDI (Cantine, vestiaire, douche) ou
avantages sociaux.
Le CDD place le salarié dans une situation précaire. Règle de principe selon laquelle le
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CDD cesse à l’arrivée du terme. Donc en principe, il y a garantie d’emploi jusqu’à
l’arrivée du terme.
C’est la cause normale de cessation de ce type de contrat. Article L1243-5 l’explique très
clairement en disposant que « Les CDD cèdent de plein droit à l’échéance du terme. »
L’extinction de la relation contractuelle se fait de manière automatique. Elle cesse de
plein droit. Par conséquent, elle n’est soumise à aucun formalisme particulier et ne
s’accompagne d’aucun préavis, sous réserve de dispositions conventionnellement plus
favorable.
L’arrivée du terme du CDD donne droit pour le salarié à une indemnité spécifique de fin
de contrat. Indemnité prévue à l’article L1243-8 qui précise qu’elle est destinée à
compenser la précarité de la situation du salarié. Cette indemnité est obligatoirement
versée en même temps que le dernier salaire et est donc mentionné sur le dernier bulletin
de paye transmis au salarié. Le législateur fixe son montant de cette indemnité à 10% de la
rémunération brute totale due au salarié en vertu de la durée du CDD. Par exception, il est
possible pour l’employeur de réduire cette indemnité et de la fixer à un taux de 6% de la
rémunération brute totale due au salarié en vertu du contrat, à condition qu’un accord
collectif prévoit cette possibilité et qu’il offre en contrepartie au salarié concerné un accès à
une formation professionnelle. Arrêt du 23 janvier 2008 où la cour de cassation exige que
l’employeur doit proposer au salarié une action de formation et à défaut, il n’a pas le droit
d’appliquer un taux inférieur à 10% de la rémunération totale perçue.
Cette indemnité de fin de contrat n’est pas due dans tous les cas d’arrivée du terme, il y a
certains CDD dont l’arrivé du terme ne donne pas lieu au versement de cette indemnité :
• Contrat politique de l’emploi
• Contrat saisonnier
• Contrat d’usage
• Le refus du salarié lorsque l’employeur lui propose un CDI pour occuper le même
poste ou un poste similaire à celui qui a fait l’objet du CDD alors employeur pas tenu
de verser l’indemnité, arrêt chambre sociale du 3 octobre 2007.
S’agissant de cette indemnité de fin de contrat, lorsque le salarié après la fin de son CDD et
après avoir perçu cette indemnité et qu’il introduit une action en requalification de son CDD
en CDI, la jurisprudence considère que le salarié n’a pas à restituer le montant de cette
indemnité à l’employeur. Arrêt 9 mai 2001. Le salarié aura le droit à des indemnités de
licenciement qui se cumulent avec indemnité de précarité (injustifiées car
requalification).
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l’employeur de la validité du CDD, les auteurs emploient le terme de requalification
interprétation.
Dans L1243-11, il ne s’agit pas de sanctionner l’employeur pour non respect des formalités
du CDD mais simplement de restituer la véritable qualification à la relation de travail.
La rupture anticipée du CDD présente un caractère exceptionnel, l’idée du législateur ici est
que la précarité qui résulte de la durée limitée du contrat doit être récompensée par la
stabilité de la relation pendant cette durée.
La loi fixe les cas de ruptures anticipées autorisées de manière limitative, cela signifie que
en dehors de ces situations, la rupture devra être considérée comme abusive ou irrégulière
et qu’elle ouvre à leur droit pour le salarié ou pour l’employeur à des dommages et intérêts.
Article L1243-1 du Code du travail qui évoque 3 cas de rupture anticipée que peuvent
invoquer les 2 parties. Un cas de recours précisément accordé au salarié. Le CDD peut être
rompu par l’accord des parties, la faute grave ou la force majeure.
S’agissant de l’accord des parties, il est permis à l’employeur et au salarié de
s’entendre pour mettre fin au CDD à tout moment. Cette rupture ne peut intervenir que
durant l’exécution du contrat. Les dispositions de l’article L1243-1 étant d’ordre public,
l’accord des parties ne peut pas intervenir dès la conclusion du contrat de travail. La cour
de cassation affirme de manière très claire que le salarié ne peut pas par avance accepter la
rupture du contrat par l’employeur pour d’autres causes que celles prévues par le texte.
La clause permettant à l’une ou l’autre des parties ou aux deux parties de rompre le contrat
prévu dès la conclusion du contrat de travail est considérée comme nulle par la
jurisprudence. Le juge devra vérifier la réalité des volontés et notamment l’absence
d’équivoque de l’accord donné par le salarié car l’employeur se trouve dans une position de
force en raison du lien de subordination unissant le salarié et l’employeur.
La jurisprudence définit la faute grave comme un manquement intolérable rendant
impossible la poursuite des relations contractuelles et ce même un jour de plus. Arrêt
chambre sociale du 19 novembre 1992. Elle a pour conséquence de priver le salarié de toute
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indemnité hormis l’indemnité de congés payés. Le salarié sera privé de l’indemnité de fin
de contrat qui est due en principe au terme du CDD.
La faute grave peut également être invoquée par le salarié à l’encontre de l’employeur. Le
salarié va donc cesser de travailler sans que le législateur ne lui impose de respecter une
quelconque procédure. Cela n’empêche pas l’employeur de contester l’existence de la faute
grave invoquée par le salarié devant le CPH. Il appartiendra alors au CPH de statuer sur
l’existence de la faute grave, de la caractériser et d’en tirer les conséquences.
La rupture anticipée pour faute grave du salarié est analysée comme une sanction
disciplinaire, l’employeur devra donc respecter la procédure disciplinaire.
La force majeure est rarement retenue par les juges car ils en retiennent une définition
très stricte, la force majeure correspond à un événement imprévisible, irrésistible et
extérieur à l’employeur. Par exemple, la force majeure n’est pas constituée en cas de
fermeture pour motif économique d’un magasin. Aussi, la suppression du poste du
salarié remplacé ne justifie pas la rupture anticipée pour force majeure. Le contrat doit se
poursuivre jusqu’à son échéance. La Cour de cassation a jugé que le retour anticipé d’un
salarié absent, ne justifie pas la rupture anticipée du CDD lorsqu’il est conclu avec un
terme précis. Par exemple, le CDD conclu de date à date car elles correspondent au congé
parental du salarié absent, si ce dernier retourne dans l’entreprise, ce retour anticipé ne justifie
pas la rupture.
Lorsque la force majeure est retenue pour un événement imprévisible, irrésistible et
extérieur, par exemple incendie, la force majeure emporte cessation immédiate du contrat
et ceci sans aucun préavis, ni aucune indemnité pour le salarié.
Exception lorsque la force majeure résulte d’un sinistre, article L1243-4 du Code du
travail prévoyant que la salarié a droit à une indemnité dont le montant correspond aux
rémunérations qu’aurait perçu le salarié jusqu’au terme de son CDD.
Dernière situation permettant une rupture anticipée du CDD est ouverte depuis la loi du
17 janvier 2002, le salarié peut rompre son CDD s’il justifie d’une embauche en CDI
auprès d’un autre employeur. Il devra alors respecter un préavis de manière à permettre
au premier employeur de s’organiser. La durée de ce préavis varie selon que le CDD a un
terme précis ou non. Le préavis est calculé à raison d’un jour par semaine dans la limite
de deux semaines, si terme précis. Même délai que celui applicable à la période d’essai. Si
le CDD ne comporte pas de période précise, le CDD est calculé selon les mêmes modalités
mais en prenant en compte les périodes de travail déjà effectués.
Hors de ces 4 hypothèses, on parle de rupture anticipée abusive.
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L1243-3 du Code du travail, elles ouvrent pour le salarié des droits et intérêts. La rupture
abusive ne donne lui qu’à une indemnisation et l’article L1243-3 précise le montant de
l’indemnisation, les dommages et intérêts versés doivent correspondre aux rémunérations
qu’auraient perçu le salarié si son contrat avait été exécuté jusqu’à son terme. En outre, le
salarié ne perd pas le bénéfice de son indemnité de fin de contrat. Disposition appliquée de
manière très stricte par les juges.
Ces dommages et intérêts doivent être versés quelque soit le moment de la rupture
anticipée. Cette règle peut avoir des conséquences très lourdes pour l’employeur, ainsi si
l’employeur rompt le CDD avant le commencement même de son exécution, la cour de
cassation considère qu’il ne saurait échapper à cette sanction. Chambre sociale 12 mars
2002 confirmé par le 26 septembre 2002 et autre exemple, le 30 octobre 2002. Un CDD avait
été conclu pour une durée de 2 ans, durée légale au regard de la durée maximale prévue par le
Code du travail. Il avait été rompu après seulement 3 mois d’exécution de manière
irrégulière, il invoquait une incapacité du salarié pour effectuer certains salariés, il a été
forcé à payer une somme correspondant à plus de 20 mois de salaires. C’est dans cet arrêt
que la cour de cassation a permis au salarié de se prévaloir des règles de la rupture abusive
du CDD et non des règles de validité, le salarié aurait pu demander la requalification du
CDD en CDI mais son indemnisation aurait été réduite.
Dans ces hypothèses, il appartient au salarié de choisir le terrain sur lequel il souhaite se
placer.
Une exception posée par la cour de cassation à l’article L1243-3, il s’agit du cas de la
rupture anticipée en cas d’inaptitude du salarié à son emploi, déclarée inapte par le
médecin du travail de l’emploi qu’il occupe. L’inaptitude résulte toujours d’une déclaration
du médecin du travail, le salarié est ici médicalement inapte. Ce motif n’était pas prévu par
la loi. L’employeur a priori s’expose à des dommages et intérêts. Seulement la
jurisprudence a considéré qu’en raison de l’inaptitude ce salarié serait dans l’impossibilité
d’exercer effectivement ses fonctions. Par conséquent, la cour de cassation considère que le
salarié ne peut pas prétendre à l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article L1243-3.
Cependant, la cour de cassation permet au salarié de prétendre à des dommages et intérêts
en raison du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat.
Plus rare dans la pratique mais les juges ont eu à statuer sur cette hypothèse notamment
lorsque le salarié cesse de travailler sans justifier d’un CDI ou d’une faute grave qu’il
reprocherait à son employeur. Salarié en CDD qui du jour au lendemain ne se présente pas
sur son lieu de travail.
La rupture est clairement abusive. La conséquence précisée par la jurisprudence est que le
salarié devra verser à l’employeur des dommages et intérêts. Le principe prévu à l’article
L1243-3 du Code du travail, l’indemnité à laquelle peut prétendre l’employeur correspond au
préjudice subi par l’entreprise. La cour de cassation a précisé l’étendue de ce préjudice.
Les employeurs considéraient qu’il fallait appliquer les mêmes sanctions appliquées aux
employeurs pour les salariés. La jurisprudence estime que c’est à l’employeur de démontrer
l’étendue du préjudice que subit l’entreprise. Arrêt du 25 novembre 1998.
Remarque concernant la rupture du CDD à objet défini. Ce CDD prend fin normalement
avec la réalisation de l’objet, la loi de 2008 impose cependant à l’employeur de respecter un
délai de prévenance de 2 mois avant le terme effectif de ce CDD, de plus la loi impose
qu’une clause du contrat doit mentionner la possibilité de rompre le CDD à la date
anniversaire de la conclusion du contrat par l’une des parties et ce pour un motif réel et
42
sérieux. Les droits du salarié à l’issu de ce contrat sont renforcés, le salarié a droit à
l’indemnité de fin de contrat lorsque l’initiative de la rupture est prise par l’employeur et il
bénéficie en outre d’une priorité de réembauchage durant une année suivant le terme du
CDD à objet défini pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses
compétences.
A. Le travail temporaire
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• Entreprise ayant pour activité exclusive la mise à disposition temporaire du
salarié.
• Les travailleurs intérimaires qu’elle va placer auprès des autres entreprises sont
rémunérés et embauchés par l’entreprise de travail temporaire.
• En contrepartie de cette exclusivité, le législateur accorde à ces entreprises
temporaires un monopole pour exercer ces activités. Article L1251-3 du Code du
travail.
• Les entreprises du travail temporaire sont soumises à diverses formalités pour
pouvoir effectuer leur activité de mise à disposition de travailleurs temporaire :
o Obligation de déclaration préalable auprès de l’inspection du travail.
o Entreprise devant transmettre certaines informations au pôle emploi (chargé
de fournir du travail aux demandeurs d’emploi).
o Les entreprises de travail temporaire ne peuvent exercer leur activité que si
elles justifient d’une garantie financière, elles doivent être assurée afin de
garantir le paiement de leur dette sociale et le paiement des salaires aux
travailleurs intérimaires.
Lorsque l’entreprise remplie l’ensemble de ces conditions, elle est admise à exercer
l’activité de mise à disposition temporaire d’un salarié.
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durée limitée et en principe un terme doit être prévue dans le contrat de mise à disposition.
On applique les mêmes règles s’appliquant au CDD, la possibilité de renouveler, de prévoir
un terme incertain…
Il revient à l’entreprise ayant besoin de main-d’œuvre extérieure de fournir tous les
renseignements utiles à l’entreprise de travail temporaire.
Lorsqu’une entreprise de travail temporaire met un de ses salariés à disposition d’une autre
entreprise, cette relation doit être obligatoirement formalisée par écrit dans un contrat de mise
à disposition. Exigence d’écrit.
En outre, ce contrat doit être établi au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant la
mise à disposition du salarié. Ainsi, si le besoin de main-d’œuvre est urgent, l’entreprise
utilisatrice peut avoir immédiatement recours à l’entreprise de travail temporaire et le contrat
n’a pas besoin d’être établi directement avec le salarié.
Le législateur impose que le contrat de mise à disposition comporte certaines mentions
obligatoires étant précisé que pour chaque salarié à disposition un contrat distinct devra
être établi. Mentions obligatoires :
• Motif du recours au travail intérimaire doit être précisé dès le départ. Motif assorti
de justifications précises soit le nom et la qualification de la personne remplacée.
• Le terme de la mission, L1251-30. Il est possible de proroger le terme initialement
prévu, cette possibilité doit être précisée dans le contrat de mise à disposition.
• Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir dans l’entreprise
utilisatrice.
• Le montant de la rémunération est celui que percevrait le travailleur temporaire
s’il était un travailleur permanent de l’entreprise utilisatrice. Cela signifie que
l’entreprise utilisatrice doit informer l’entreprise de travail temporaire du montant de
cette rémunération car on applique un principe d’égalité de traitement.
Si l’ensemble de ces exigences de forme sont remplies, le recours au travail intérimaire est
réalisé valablement dans le respect du cadre légale du travail intérimaire. Si ce n’est pas le
cas, le Code du travail précise les sanctions qui peuvent être infligées.
c) Les sanctions
45
concerné. Cet article permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de l’utilisateur les
droits correspondant à un CDI prenant effet au 1er jour de sa mission. Requalification du
contrat de travail du salarié intérimaire en CDI. L’originalité est que cette requalification
va entrainer pour le salarié un changement d’employeur. La même sanction sera appliquée
lorsque l’entreprise utilisatrice continue à faire travailler le salarié temporaire après le
terme de la mission sans nouveau contrat de mise à disposition. Article L1251-39 « Le
salarié est réputé lié avec l’entreprise utilisatrice par un CDI. »
Dans la mesure où le contrat de mise à disposition va déterminer le contenu de la mission
du salarié, si une irrégularité affecte le contrat de mise à disposition, elle affectera
également le contrat de mission.
3) Le contrat de mission
C’est nécessairement un CDD, il obéit aux règles générales de validité des CDD et aux
règles spécifiques et aménagées.
Le contrat de mission doit comporter un terme précis ou alors un terme imprécis assorti
d’une durée minimale. La durée maximale du contrat de mission est de 18 mois et les
mêmes exceptions que celles applicables au CDD sont prévues par le législateur à l’article
L1251-12 et -35 du Code de travail.
S’agissant des exigences de forme, comme le CDD, le contrat de mission doit être établi par
écrit selon l’article L1251-16 et la jurisprudence ajoute qu’il doit être signé par les deux
parties, arrêt chambre sociale 2008. Mentions obligatoires :
• Reproduction des clauses et des mentions du contrat de mise à disposition.
• La qualification professionnelle du salarié.
• Les modalités de rémunération
• La durée de la période d’essai éventuellement prévue (comme pour tous CDI),
L1251-14.
• Mention des coordonnées de la caisse des retraites complémentaires, de
l’organisme de prévoyance…
• Mention selon laquelle l’embauche du salarié par l’entreprise utilisatrice à l’issue
de la mission n’est pas interdite.
• Contrat transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à
disposition.
c) Les sanctions
Les sanctions en cas de non respect des conditions ne sont pas précisées par la loi. La
jurisprudence est venue préciser qu’elle admet l’action du salarié temporaire contre son
employeur quand celle-ci ne respecte pas les conditions à défaut desquelles le recours au
travail intérimaire est interdit, arrêt 13 avril 2005. Quand un contrat n’est pas établi par
écrit, le salarié subit un préjudice qui doit être réparé, arrêt 13 décembre 2006.
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Le travailleur temporaire n’est lié contractuellement qu’avec une seule entreprise,
l’entreprise de travail temporaire qui est son employeur. Même s’il n’y a pas de liens
contractuels entre le salarié intérimaire et l’entreprise utilisatrice, la loi et la
jurisprudence font tout de même naître des effets.
Le contrat de travail temporaire prend fin à l’échéance du terme qu’il prévoit. Pour
d’avantages de souplesses, la loi prévoit que le terme ne peut pas être avancé ou reporté
dans des conditions strictes de durée.
Le salarié temporaire a le droit à une indemnité de congés payés qui est la même que celle
que perçoivent tous les travailleurs à durée déterminée à la fin de la mission (10% de la
rémunération brute totale due au salarié), article L1251-9.
Le travailleur intérimaire a le droit à une indemnité de précarité quand il ne bénéficie pas
d’un CDI avec l’entreprise utilisatrice après le terme de la mission. Sauf quand un contrat
est rompu pour faute grave ou à l’initiative du salarié intérimaire.
Des règles spécifiques s’appliquent au travail intérimaire. En matière de rupture anticipée,
L1251-26, il est prévu qu’en cas de rupture anticipée non justifiée par une faute grave ou par
la force majeure par l’entreprise de travail temporaire, cette entreprise de travail
temporaire a l’obligation de proposer un nouveau contrat de mission au salarié qui doit
prendre effet dans un délai maximum de 2 jours ouvrables suivant la rupture irrégulière du
contrat de mission. En outre, l’entreprise temporaire a l’obligation de proposer un contrat
qui ne porte pas de modification d’un élément essentiel par rapport au précédent contrat.
Par ailleurs, le législateur a pris le soin de préciser que la rupture du contrat de mise à
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disposition ne constitue pas un cas de force majeure, article L1251-27. Dans cette situation,
l’entreprise de travail temporaire, si elle met fin à la mission du salarié, elle devra lui proposer
une nouvelle mission.
Cette obligation est entendue de manière très stricte par le législateur car si l’entreprise de
travail temporaire ne propose pas une nouvelle mission au salarié, elle est tenue de verser
au salarié le montant de la rémunération restant à échoir.
Si le contrat proposé est d’une durée inférieure à la durée du contrat initialement prévu
rompu, l’employeur devra verser une somme correspondant à la durée qui n’a pas été
effectuée par le salarié.
Le salarié peut également rompre le contrat de mission avant son terme, mêmes
conditions que celle prévues pour le CDD. Article L1251-28, le salarié peut rompre le contrat
avant son terme s’il justifie d’une embauche à durée indéterminée.
S’il rompt de manière abusive le contrat de mission avant la survenance du terme, il engage
sa responsabilité auprès de son employeur qui pourra obtenir des dommages et intérêts à la
charge du salarié.
Cette relation existe alors même qu’aucun contrat ne lie le salarié temporaire et
l’entreprise utilisatrice. L’existence de ce lien de droit se justifie parce que le travailleur
temporaire va exécuter une prestation de travail au sein de l’entreprise intégrée à la
collectivité de travail d’une entreprise qui ne sera pas son employeur mais qui exercera
certains pouvoirs.
Article L1251-21 et -22, durant la mission l’entreprise utilisatrice est responsable des
conditions d’exécution du travail (hygiène, sécurité, conditions d’emploi des femmes, des
jeunes…). En outre, l’utilisateur doit garantir au travailleur temporaire l’accès aux
avantages collectifs de l’entreprise (la restauration, les transports) dans les mêmes
conditions que celles qui bénéficient aux salariés permanents de l’entreprise.
Le personnel de l’entreprise utilisatrice va exercer un pouvoir d’autorité. D’une part, il
s’agit d’un pouvoir de subordination sur le salarié, il va donner des ordres et des
instructions au salarié qui devra s’y conformer. L’entreprise ne peut pas exercer ce pouvoir
sur le terrain qui est donc transféré à l’utilisatrice. En revanche, elle n’a pas le pouvoir de
mettre fin à la mission du salarié temporaire. Seule l’entreprise de travail temporaire
pourra mettre fin de manière anticipée au contrat de mission. L’entreprise utilisatrice n’exerce
pas de pouvoir disciplinaire à l’encontre du salarié intérimaire.
A l’issue de la mission, si une clause interdisant que le salarié temporaire soit embauché
par l’entreprise utilisatrice, elle est réputée non écrite, L1251-44. L’entreprise utilisatrice
pourra donc toujours embaucher le salarié intérimaire à l’issue de la mission en CDI ou en
CDD.
L’établissement du CDI résultera automatiquement de la poursuite du contrat de travail
après la fin de la mission lorsqu’aucun contrat de mise à disposition n’est conclu.
L’entreprise utilisatrice devra respecter un délai de carence si elle envisage de pourvoir le
même poste avec un nouveau contrat de travail temporaire. Article L1251-36 et -37.
Hormis le travail temporaire qui est le mode de recours à la main-d’œuvre extérieure le plus
fréquent, il en existe 2 autres : le travail à temps partagé et le portage salarial.
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1) Le travail à temps partagé
Cette forme de recours à la main-d’œuvre extérieure est prévue à l’article L8241-1, forme de
mise à disposition de main-d’œuvre extérieure à but lucratif autorisée par le législateur.
Le travail à temps partagé présente de fortes similitudes avec le travail temporaire, article
L1252-1 : « Le recours du travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d’un
salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d’un client utilisateur pour
l’exécution d’une mission. » Le travail à temps partagé va donner lieu à une relation
triangulaire.
• L’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise utilisatrice ayant besoin de
main-d’œuvre, contrat de mise à disposition entre les 2.
• Le contrat de travail à travail à temps partagé avec le salarié et l’entreprise de
travail à temps partagé.
L’entreprise de travail à temps partagé est l’entreprise qui exerce à titre exclusif cette
activité. Cependant, le législateur a souhaité, article L1252-3, qu’une entreprise de travail
temporaire puisse également mettre des salariés sous contrat de travail à temps partagé.
Il s’agit de mettre à disposition pour l’entreprise utilisatrice du personnel qualifié que ces
entreprises ne peuvent pas recruter elles-mêmes en raison de leur petite taille ou en raison
de leur moyen insuffisant. Article L1252-2. Loi du 2 août 2005 en faveur des PME a
institué cette forme de recours à la main-d’œuvre extérieure.
Contrairement au travail intérimaire, le travail à temps partagé permet de bénéficier des
compétences d’un salarié pour une longue période et de façon régulière. Cela signifie que
ce salarié va être mis à disposition pour un temps partiel dans une entreprise et on procèdera
de la même manière dans une PME. S’agissant de l’accroissement temporaire d’activité, il
n’y a pas lieu de recourir au travail à temps partagé.
Différence fondamentale entre le travailleur à temps partagé et le travailleur intérimaire
car le travailleur à temps partagé sera lié avec l’entreprise par un CDI, L1252-4.
L’entreprise de travail à temps partagé doit rémunérer le salarié et fournir du travail au
salarié. Concernant la rémunération, le législateur a choisi d’aligner les exigences sur celles
du travail temporaire. Article L1252-6 qui applique malencontreusement les principes
d’égalité de traitement entre un travailleur à temps partagé et le salarié permanent de
l’entreprise utilisatrice qui a une même fonction et qualification. Or si l’entreprise a recours
au travail à temps partagé, c’est qu’elle n’a pas parmi son personnel un salarié qui a des
fonctions équivalentes puisque par définition, la PME qui a recours à ce titre de cadre légal
n’a pas les moyens d’avoir à son service un salarié occupant les mêmes fonctions.
2) Le portage salarial
Le portage salarial est une modalité de recours à la main-d’œuvre extérieure introduite dans
le Code du travail par la loi du 25 juin 2008, cette loi reprend sur ce point également une
initiative des partenaires sociaux comprise dans l’accord national interprofessionnel du 11
janvier 2008. Cependant, ce portage salarial n’est pas encore réglementé par le législateur. Il
ne fait l’objet que d’une définition à l’article L1251-59 qui correspond au travail
temporaire. Cette position un peu trouble dans le Code du travail s’explique par la similarité
ou en tout cas de fortes ressemblances entre le travail temporaire et le portage salarial.
En quoi consiste le portage salarial ?
Article L1251-59 : « Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles
organisées par une entreprise de portage, une personne de portage et une entreprise
cliente… » Similitude avec le travail temporaire, une personne bénéficiant du statut de
salariat est employé par une entreprise de portage pour une relation auprès d’une
49
entreprise cliente, relation triangulaire.
Cette modalité a été mise en place en vue de faire passer un travailleur indépendant pour
un travailleur salarié. L’objectif est donc de faire bénéficier à ce travailleur, des prestations
du régime général de la sécurité sociale et donc notamment de l’assurance en cas de
chômage. Le professionnel se comporte comme un travailleur indépendant. En pratique, le
professionnel va prospecter des entreprises clientes, ces clients vont lui proposer une
prestation à effectuer. Ces prestations sont souvent des prestations de conseil, de formation.
Les prestations se concentrent aussi sur d’autres activités comme l’informatique, la
coiffure… Dans cette relation, c’est l’entreprise cliente qui détermine le coût de la
prestation (résulte parfois d’une négociation avec le professionnel). C’est de cette relation
que va découler la rémunération qui sera versée au professionnel. Ce type de relation est
caractérisé par une très grande autonomie pour le travailleur. En théorie, on devrait
considérer ces professionnels comme des travailleurs indépendants.
Le professionnel va chercher une entreprise de portage car garantie autrement insuffisante.
Cette entreprise se contente d’affilier le professionnel à la sécurité sociale en le déclarant
comme son travailleur salarié.
C’est cette entreprise de portage en tant qu’employeur qui verse la rémunération
correspondant aux prestations effectuées par ce professionnel. Ces pratiques sans
l’intervention de la loi peuvent être considérées comme des pratiques frauduleuses, la
qualification du salarié de contrat de travail ne résulte pas de la volonté des parties. Dans le
portage salarial manque l’élément essentiel qui est le lien de subordination entre la
personne se déclarant employeur et le salarié. En outre, le prêt de main-d’œuvre lorsqu’il se
situe en dehors du cadre légal est en principe illicite lorsqu’il ne se fait pas à but lucratif. La
loi du 25 juin 2008 vient consacrer ce type de montage juridique puisqu’elle prévoit que le
travailleur appelé la personne portée doit bénéficier du régime du salariat. Cette même loi
n’en dit pas plus et elle renvoie l’organisation des modalités du portage salarial à une
négociation entre les partenaires sociaux, elle prévoit que les partenaires sociaux
organiseront le portage salarial par un accord de branche si un accord national
interprofessionnel le prévoit.
Les partenaires sociaux ont déjà négociés la branche du travail temporaire. Pour l’instant, la
pratique peut se développer légalement mais dans un vide juridique s’agissant des
éléments essentiels de la relation de travail entre l’entreprise de portage et la personne
portée. La cour de cassation avait été saisie avant l’adoption de la loi de 2008 et elle a rendu
2 arrêts le 17 février 2010 et a statué sur cette question des règles applicables au contrat de
portage salarial. La chambre sociale impose la soumission de ces contrats aux règles
d’ordre public du droit du travail. Dans le 1er arrêt, la chambre sociale juge que la société
de portage en tant qu’employeur est tenue de fournir du travail à son salarié, l’une des
obligations essentielles incombant à l’employeur. Par conséquent, la pratique qui avait cours
consistant au professionnel de rechercher lui-même ses entreprises clientes n’est pas
conforme au droit du travail. En l’espèce le salarié porté avait été licencié pour motif d’avoir
été resté sans activité pendant 2 mois alors qu’il s’était engagé à rechercher des missions
auprès d’entreprises clientes. La cour de cassation a considéré que le licenciement n’était pas
justifié l’employeur n’ayant pas rempli son obligation de fournir du travail à son salaire.
Dans le second arrêt, contrat à temps partiel qui ne respectait pas la réglementation stricte
du travail à temps partiel, l’entreprise de portage considérait que ces règles n’avaient pas à
s’appliquer au contrat de portage, la chambre sociale ne suis pas l’argumentation de
l’employeur, règles d’ordre public s’imposant à tout employeur y compris les entreprises de
portage. La cour de cassation refuse donc de consacrer un nouveau régime dérogatoire.
Ces arrêts bouleversent les intentions du législateur.
50
Paragraphe 3 : Le contrat de travail à temps partiel
Cette forme de travail est également considérée comme une forme de travail précaire même
si dans la pratique, elle présente une certaine utilité pour les salariés et les employeurs. Le
temps partiel peut avoir un intérêt pour les travailleurs ayant une autre occupation
professionnelle ou non (charge familiale importante, étudiant, retraité n’ayant pas une
retraite suffisamment importante). Le recours au temps partiel est d’avantage subi par le
salarié que réellement choisi.
Il permet aux entreprises d’allonger les horaires de travail dans la journée en ayant recours
à différentes équipes, il permet d’améliorer le rendement du travail car travailleur à temps
partiel plus performant et permet d’éviter l’absentéisme au travail. Ces avantages expliquent
que le législateur soit intervenu à plusieurs reprises au milieu des années 1970 pour faciliter
le recours au temps partiel.
Mais dans le même temps, la loi se préoccupe de la situation des travailleurs à temps
partiel car ils sont dans une situation de précarité. C’est la limitation de la durée du
travail et non de la durée de l’emploi qui est source de précarité car rémunération moindre.
Or il est difficile de cumuler différents emplois à temps partiels car les horaires ne
permettent pas forcément de cumuler 2 emplois. Cette situation a été prise en compte par des
lois plus récentes de 1998 et 2000 fixant comme durée maximale hebdomadaire de 35h et
depuis cela le temps partiel n’est plus encouragé par le législateur.
Travail à temps partiel : salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale
hebdomadaire de 35h ou à la durée conventionnel hebdomadaire quand elle est fixée à un
seuil inférieur à 35h, article L3123-1 du Code du travail.
Le choix de mettre en place le travail à temps partiel dans l’entreprise, relève du pouvoir de
gestion de l’employeur. Il peut donc prendre une décision unilatérale pour mettre en place
un travail à temps partiel. Le législateur impose toutefois à l’employeur de solliciter au
préalable l’avis du comité d’entreprise, L3123-2. Même si avis défavorable, possibilité de
mettre en place le travail à temps partiel. Le législateur prévoit certaines exceptions et
impose un accord collectif lorsque le temps partiel est organisé selon une durée variable
soit de semaine en semaine, soit de mois en mois.
L’employeur lorsqu’il a décidé de mettre en place le travail à temps partiel peut proposer à
ses salariés à temps plein de passer à temps partiel mais il ne peut pas l’imposer, besoin
de l’accord du salarié pour le passage du temps plein au temps partiel. Le législateur a
précisé que le refus du salarié ne constitue ni une faute, ni un motif valable de
licenciement.
Article L3123-5 du Code du travail prévoit que l’employeur peut refuser le passage d’un
temps plein à un temps partiel mais qu’il doit alors justifier ce refus soit par l’absence
d’emploi disponible, soit par des conséquences préjudiciables à la bonne marche de
l’entreprise. Article L3123-6 prévoit cette justification. Justification très largement admise
car on admet un coût pour l’employeur de l’organisation nouvelle étant une justification.
Lorsque l’employeur met en place le temps partiel dans l’entreprise, les travailleurs à temps
plein déjà occupés dans cette entreprise sont prioritaires par rapport au recrutement des
salariés extérieurs à l’entreprise, L3123-8.
51
Contrat spécifique et dérogatoire, le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement
être établi par écrit. Le non respect de cette formalité a pour seul effet de faire présumer
que le contrat a été conclu pour un temps plein avec le salarié. A défaut d’écrit, le salarié
peut se prévaloir d’un contrat de travail à temps plein avec l’employeur. La jurisprudence
admet que l’employeur puisse contester cette présomption en apportant la preuve que le
contrat a été conclu pour un temps partiel.
Le législateur impose des mentions obligatoires :
• Qualification du salarié et sa rémunération
• Mentions spécifiques au temps partiel : durée mensuelle ou hebdomadaire du travail.
• La répartition de la durée du travail entre les différents jours de la semaine ou entre
les différentes semaines du mois. Contrat le plus fréquent, 80% donc lundi, mardi,
jeudi et vendredi.
• Les cas de modification éventuelle de cette répartition de la durée du travail pour
éviter que l’employeur ne puisse unilatéralement modifier cette répartition.
• Le contrat doit aussi comporter la mention relatives aux limites dans lesquelles les
heures complémentaires (équivalent des heures supplémentaires pour un temps
plein) peuvent être accomplies par le salarié.
Il faut garantir une certaine prévisibilité de la répartition du travail à temps partiel, l’objet
étant de permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois à temps partiels pour arriver à
un équivalent de travail à temps plein. La chambre sociale jugeait jusqu’en 2004 que le
contrat de travail à temps partiel ne pouvait pas contenir une clause d’exclusivité étant
celle qui interdit au salarié d’avoir une activité professionnelle auprès d’un autre employeur.
Dans la mesure où le travail à temps partiel laisse un certain temps, la cour de cassation
estimait que cette clause d’exclusivité devait être considérée comme nulle. Mais un arrêt du
25 février 2004 opère un revirement, la chambre sociale admet la licéité d’une clause
d’exclusivité intégrée dans un contrat de travail à temps partiel, à condition qu’elle
respecte les exigences de l’article 1121-1 du Code du travail qui interdit de porter atteinte à
un droit ou une liberté du salarié si pas proportionnée, ni justifiée. L’employeur pour un
salarié à temps partiel devra justifier par des raisons valables cette clause sinon elle devra être
annulée.
La protection des abus se traduit par plusieurs limitations qui pourtant ne paraissent pas
vêtir l’efficacité souhaitée. La limitation des heures complémentaires, article L3123-17 où le
législateur limite le nombre maximal d’heures complémentaires à 1/10ème de la durée de
travail de ce salarié. Cependant la même disposition permet de déroger à cette limite par un
accord collectif et de prévoir que cette limite maximale pourra atteindre jusqu’à un tiers de
la durée du travail à temps partiel.
Dans l’article L3123-16, le législateur limite le fractionnement du travail à temps partiel
dans la journée (ne pas empêcher le salarié d’exercer une autre activité). Donc le temps
partiel ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité dans la journée. Et cette
interruption d’activité ne peut pas être supérieure à 2 heures. Là encore un accord collectif
peut déroger à ces règles d’ordre public.
52
Les salariés à temps partiels doivent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps
complets, L3123-11 du Code de travail. Directive communautaire de 1997, application
l3123-9 et suivants : la rémunération du travail à temps partiel doit être proportionnelle à
celle d’un salarié employé à temps plein dans la même entreprise et qui a une qualification
égale ou équivalente à celle du salarié à temps partiel. Le législateur permet qu’un accord
collectif prévoit des conditions de traitement différentes d’un salarié à temps partiel.
Article L3123-8, priorité limitée car il faut qu’un emploi à temps plein soit disponible dans
l’entreprise et pour que cette priorité puisse leur bénéficier, l’employeur doit communiquer
aux salariés à temps partiel, la liste des postes disponibles à temps plein correspondant à la
qualification professionnelle des salariés à temps partiel.
L’exécution du contrat produit des effets à l’égard des parties, des obligations. Mais le
contrat de travail est destiné à s’exercer en principe sur une période plutôt longue, donc la
relation de travail peut être amenée à évoluer. Le Code du travail contient depuis le 1er mai
2008, une subdivision spécialement consacrée à l’exécution et la modification du contrat de
travail, subdivision très brève qui ne compte que 8 articles. La conclusion du contrat de
travail déclenche l’application d’un statut, cadre légale composée de nombreuses
dispositions : le temps de travail couplé avec la rémunération (traité en master 1), le Code
du travail encadre le montant de la rémunération, obligation de respecter certains salaires
minimums et les modalités de paiement du salaire, règle de principe paiement mensuel du
salaire. Des dispositions spécifiques sont aussi prévues concernant certains modes particuliers
de rémunération. Les sommes que peut percevoir un salarié de la part d’une institution de
garantie quand l’employeur est insolvable. Dispositions concernant l’aménagement de la
durée du travail.
Il y a aussi l’ensemble de la réglementation relative à la protection de la santé et des
travailleurs sur le lieu de travail, partie dans le Code du travail spécifiquement consacrée à
cette question. Principe étant la responsabilité de l’employeur d’assurer à ses salariés, la
protection de leur santé sur le lieu de travail, ce qui inclut des questions d’hygiène dans
l’entreprise et la tendance actuelle est d’élargir le champ d’application matériel de ces
obligations et de cette responsabilité pesant sur l’employeur. Aspect du harcèlement moral du
salarié.
Dans l’exécution du travail, l’employeur est tenu de ne pas discriminer ses salariés.
Interdiction de toute forme de discrimination, L1132-1 s’applique également dans la base
d’exécution du contrat de travail. Lorsque l’employeur décide de mettre en œuvre une clause
figurant dans le contrat de travail, cette décision ne peut pas prendre en compte l’un des 18
critères discriminatoires de l’article L1132-1. Une clause peut être valable, il peut en aller
différemment de la mise en œuvre de cette clause.
Obligations ne faisant pas l’objet de clauses dans le contrat de travail et qui pourtant vont
s’appliquer dans le contrat de travail. Les obligations secondaires également dites
accessoires sont celles qui sont à la charge des parties au contrat de travail sans pour
53
autant être inhérente ou caractéristique du contrat de travail. Les adjectifs secondaires ou
accessoires caractérisent simplement des obligations qui ne sont pas spécifiques au contrat de
travail. Pour l’essentiel, c’est la cour de cassation qui les a consacré en s’appuyant sur
l’article 1134 alinéa 3 du Code civil (les parties à tout contrat doivent l’exécuter de bonne
foi). Le Code du travail, aujourd’hui consacre ces obligations au sein de dispositions
générales ou spécifique. Le cas de l’obligation d’exécuter le travail de bonne foi et
l’obligation de sécurité qui pèse principalement sur l’employeur et suscite aujourd’hui un
grand contentieux.
Ces 2 obligations se caractérisent par leur dimension réciproque. Elles s’imposent à
l’employeur mais également au salarié. Le contrat de travail est avant tout un authentique
contrat.
Article 1134 du Code civil régit l’exécution de tout contrat. L’article L1221-1 du Code du
travail renvoie au droit commun, au Code civil s’agissant des règles applicables au contrat de
travail. Lorsque la cour de cassation a adopté ces solutions jurisprudentielles, il n’existait pas
de dispositions spécifiques, donc application du droit commun. Aujourd’hui, on s’appuie sur
l’article L1222-1 qui dispose que « Le contrat de travail s’exécute de bonne foi. » Chaque
partie doit respecter ses engagements. Cette obligation de droit commun impose aux parties
au contrat d’œuvrer pour favoriser l’exécution de la convention.
La cour de cassation a d’abord dégagé une obligation réciproque de loyauté, puis
obligation d’adaptation et de reclassement s’imposant à l’employeur.
54
La cour de cassation juge que l’obligation de loyauté est maintenue durant toutes les
période de suspension de l’exécution du contrat de travail. Par exemple, lorsque le salarié
est en période de congés payés annuels ou encore lorsque le salarié est en congé maladie.
Arrêt de la chambre sociale du 14 décembre 2005, interdiction d’exercer une activité
professionnelle pour le compte d’un concurrent et ce durant son absence. Il en va de même
d’une activité non professionnelle exercée par le salarié pendant une période de suspension de
son contrat de travail. Il ne s’agit pas ici d’exercer une activité concurrente mais dans
certaines hypothèses l’exercice d’une activité même non professionnelle constitue un acte de
déloyauté. Arrêt du 16 juin 1998 où la cour de cassation juge que le fait pour un salarié
d’effectuer un voyage d’agrément dans un pays lointain pendant un arrêt maladie ne peut
justifier un licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’un acte de déloyauté.
Concrètement, dès lors qu’un salarié bénéficie d’un arrêt maladie, il est inapte au travail et
doit se soigner pour être à nouveau apte au travail. Si l’employeur démontre qu’il n’était pas
inapte au travail du fait de son voyage alors licenciement valable pour non respect de
loyauté, arrêt du 21 janvier 1994 qui juge qu’il y a un acte déloyal.
Davantage référence à l’obligation de bonne foi que celle de loyauté. Par exemple, arrêt du
10 mai 2006, la cour de cassation a statué sur le cas d’une salariée travaillant en équipe très
tôt dans la matinée et ce depuis plus de 10 ans auprès du même employeur. La salariée
bénéficiait d’un véhicule de transport car n’avait pas à cette heure de transport en commun.
Cet avantage n’était pas précisé contractuellement. Au bout de 10 ans, l’employeur a décidé
de cesser de faire bénéficier la salariée de cet avantage. La cour de cassation a considéré en
se fondant sur l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail que
l’employeur avait mis la salariée dans l’impossibilité de travailler. Même en l’absence de
toute clause contractuelle, la chambre sociale retient un manquement de l’employeur à
l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Arrêt du 24 janvier 2007, une salariée a été contrainte de changer de domicile pour des
raisons familiales impérieuses ou sérieuses. Elle a immédiatement sollicité de la part de son
employeur une mutation et l’employeur a refusé à la salariée cette mutation alors qu’elle
était possible dans les faits. Par conséquent, la cour de cassation en déduit que le refus de
l’employeur est exclusif de la bonne foi contractuelle.
L’exécution de bonne foi du contrat dépasse largement la bonne foi dans la mise en
œuvre des clauses contractuelles. Ce principe jurisprudentiel s’appuie sur le lien de
subordination et sur la situation de dépendance aussi bien juridique qu’économique dans
laquelle se trouve le salarié.
Cette obligation d’adaptation couplée à une obligation de reclassement repose sur l’arrêt
fondateur Expovit rendue par la chambre sociale le 25 février 1992. La cour de cassation a
énoncé qu’il résulte de l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, d’une part le devoir
pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi
(obligation d’adaptation), elle s’applique pendant l’intégralité de l’égalité de l’exécution du
contrat de travail et d’autre part, l’employeur a le devoir de veiller au maintien de la capacité
des employés à occuper un emploi (employabilité du salarié). Donc si l’emploi du salarié
évolue en raison de l’introduction d’une nouvelle technologie ou d’une réorganisation de
l’entreprise, il ne peut pas être reproché au salarié de ne pas être apte aux besoins de
l’emploi, l’employeur doit fournir une formation, obligation de reclassement. Ces solutions
55
sont désormais intégrées dans le Code du travail à l’article L6321-1 du Code du travail. Cette
obligation s’impose à l’employeur, le législateur a intégré ces obligations s’agissant de
situations particulières telles que le licenciement pour motif économique. Le législateur
impose à l’employeur avant de prononcer tout licenciement économique, d’avoir réalisé tous
les efforts d’adaptation et de formation du salarié, et en outre lorsque ces efforts se sont
révélés insuffisants pour que le salarié soit apte à son emploi, l’employeur ne peut prononcer
le licenciement économique qu’après avoir tenté de reclasser le salarié à un autre poste de
travail, obligation de rechercher un poste de reclassement.
Lorsque le salarié devient inapte à son travail, objet d’une déclaration d’inaptitude par le
médecin du travail, l’employeur doit rechercher le reclassement du salarié inapte même si
l’inaptitude ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
A. Obligation de l’employeur
56
pas été suivies des effets escomptés.
B. L’obligation du salarié
Cette obligation est formulée par l’article L4122-1 alinéa 1 du Code du travail, il résulte de
cette disposition une obligation à la charge du salarié de veiller à sa propre santé et à sa
propre sécurité mais également à la santé et sécurité des autres personnes présentes sur son
lieu de travail. Cette obligation à la charge du salarié apparaît beaucoup plus encadrée et
limitée que celle incombant à l’employeur.
Le salarié ne peut être tenu d’une obligation qu’en rapport avec sa formation et ses
possibilités. Cette obligation de sécurité est encadrée par les dispositions du règlement
intérieur. Le salarié ne saurait donc être tenu d’une obligation de sécurité de résultat, il ne
s’agit que d’une obligation de moyen mise à la charge du salarié, elle s’exerce en fonction
des instructions l’employeur.
Exemple, salarié refusant de porter un casque de chantier alors que l’employeur lui a
expressément imposé le port de ces équipements, donc licenciement valable pour ce
manquement. En revanche, en dehors de ce cadre, délicat de retenir un manquement.
En tout état de cause, c’est toujours l’employeur qui demeure responsable de la sécurité de
ses salariés. Cette obligation pesant sur le salarié a uniquement un fondement légal.
Le gouvernement français a toujours refusé de transposer en droit français, les obligations
plus précises, contradiction avec le droit communautaire car le droit français considère
qu’il est plus favorable pour les salariés de bénéficier d’un régime d’obligation allégé. Il a
fallu attendre 2008, pour que la France soit condamnée pour cette raison. Arrêt de la CJCE du
5 juin 2008.
57
A. L’évolution jurisprudentielle
Arrêt de la chambre sociale du 26 janvier 1978, « Le contrat, qui peut être rompu par la
volonté de l’une des parties, peut également et par là même être modifié de façon
unilatérale ». La cour se fonde sur la possibilité qu’ont les parties de rompre
unilatéralement le contrat mais aussi chacun peut unilatéralement changer les termes du
contrat. « Le maintient des conditions antérieures ne peut être imposé à l’employeur et n’est
pas fondée l’action qui aurait comme objet l’exécution du contrat de travail en raison de la
modification importante imposée aux salariés. » L’employeur peut imposer au salarié sans
lui demander son accord une modification du contrat de travail dans la plupart des
hypothèses. Solution défavorable au salarié.
58
laquelle la révision d’un contrat ne peut intervenir que d’un commun accord entre les 2
parties.
En revanche l’exécution d’un contrat qui ne concerne que les conditions de travail et non le
contrat lui-même, cela relève du pouvoir de direction de l’employeur. L’employeur n’a pas
besoin de solliciter l’accord du salarié.
La nouvelle distinction revient à distinguer le contrat de travail pouvant être modifié et les
conditions de travail pouvant être changées.
La cour de cassation a ainsi élaboré une nouvelle méthode d’analyse afin de distinguer la
modification du contrat du simple changement des conditions du travail. C’est l’objet de la
mesure qui constitue le critère déterminant.
Si cet objet est un élément contractuel, alors il s’agira d’une modification du contrat de
travail. En revanche, si l’objet de la mesure est un élément relevant des conditions de
travail, il s’agira d’un simple changement des conditions de travail. Elle ne nécessitera pas
l’accord du salarié.
On passe d’une appréciation subjective à une objective. Pour rompre avec l’approche
subjective, la nouvelle distinction tente d’objectiver l’appréciation de la modification du
contrat de travail. Le but de la cour de cassation est de renforcer la sécurité juridique pour
l’employeur et le salarié. Les employeurs comme les salariés doivent pouvoir déterminer in
abstracto (de manière abstraite) mais également ab initio (avant même que la mesure soit
mise en œuvre par l’employeur) quelles seront les mesures qualifiées de modification du
contrat de travail. Arrêt de la chambre sociale du 4 mai 1999, « Le changement sur un lieu
de travail doit être apprécié de manière objective. » Cela suppose que l’on puisse déterminer
par avance dans quel cas la mesure sera une modification du contrat de travail. Donc on
détermine les éléments essentiels du contrat de travail.
59
Le doyen Waquet emploie l’expression de « pilier contractuel » pour désigner 4 éléments
qui selon lui ne peuvent être modifiés sans l’accord du salarié : la rémunération du salarié,
ses fonctions, la durée du travail, le lieu de travail. Ensuite la jurisprudence a effectué un
contrôle de la qualification retenue par les juges du fond. L’un des avantages de cette
nouvelle distinction est de permettre à la cour d’exercer un contrôle de qualification
puisqu’elle est dorénavant objective. Elle dégage les éléments qu’elle considère comme
nécessairement contractuels. Il s’agit des 4 éléments de Waquet. Autre élément essentiel,
le changement d’employeur. Exception dans le cadre d’un transfert d’entreprise (fusion,
cession) alors règle particulière étant le transfert du contrat de travail de l’ancien au nouvel
employeur. Cette disposition spécifique exclut qu’on puisse parler de modification du contrat
de travail car s’opère de plein droit. Pourtant l’identité des parties est un élément essentiel de
la relation individuelle, donc tout employeur ne correspondant pas à la notion de transfert,
le changement d’employeur (en cas de modification dans l’identité des actionnaires) entraine
une modification du contrat de travail.
Ces éléments sont par nature contractuels. Même s’ils ne sont pas précisés par une clause
contractuelle, ils relèvent nécessairement de la relation individuelle de travail. C’est en ce
sens qu’il faut comprendre l’expression « élément relevant par nature du contrat de travail. »
Ces éléments ne sont pas en eux-mêmes des éléments essentiels du contrat de travail.
Cependant, ils le deviennent par la volonté des parties au contrat (employeur et salarié ont
voulu faire de cet élément une condition de cet engagement). Cette volonté est généralement
formalisée dans une clause expresse au sein du contrat de travail. Elle peut porter sur la
répartition des horaires de travail.
La volonté des parties à défaut de clause expresse peut aussi être mise à jour par le juge. En
cas de litige, il recherchera des indices d’intention commune des parties dans le contrat.
Arrêts du 13 décembre 2007 et 31 mai 2007. La jurisprudence se veut très exigeante sur ces
conditions de contractualisation entre les parties. Notamment, s’agissant du lieu de travail ne
faisant plus partie des éléments essentiels du contrat de travail mais pouvant faire l’objet
d’une contractualisation par les parties.
Les autres éléments que les éléments contractuels ou contractualisés sont des conditions
de travail relevant de la phase d’exécution du contrat soumise au pouvoir de direction de
l’employeur. On ne s’intéresse plus à l’importance que peut avoir un changement des
conditions de travail sur la situation personnelle du salarié. Un changement des conditions
de travail même ayant des effets importants sur le salarié ne peut pas entrainer une
modification du contrat de travail.
Les juges du fond ont tenté de contourner cette règle afin de prendre en compte la situation
personnelle des salariés concernés. Les juges du fond ont considéré qu’un changement
important des conditions de travail doit être assimilé à une modification du contrat de
travail. A nouveau, les juges vont s’intéresser à la situation personnelle du salarié et ils
prennent en compte l’impact de la mesure au regard de la vie privée et personnelle du
salarié. Lorsque le changement de la condition de travail a un impact important sur la vie
privée du salarié, la jurisprudence retient la modification du contrat de travail donc besoin
de l’accord du salarié.
60
C. L’impact de la jurisprudence actuelle sur la modification : la distinction entre
clauses contractuelles et clauses informatives
Cette distinction résulte de ce que la cour de cassation demande au juge de caractériser les
éléments contractuels ou contractualisés du contrat. Au cours de cette opération, la
jurisprudence a mis à jour cette nouvelle distinction : clause contractuelle, clause
obligationnelle (obligatoire) et les clause simplement informative.
Cette distinction résulte de la jurisprudence concernant la modification du lieu de travail et
de plusieurs arrêts du 3 juin 2003. A défaut d’être contractuel ou contractualisé, la mention
du lieu de travail dans le contrat n’aura qu’une valeur informative. En excluant le caractère
obligatoire d’une clause insérée dans le contrat de travail, les parties doivent être considérées
comme non liées juridiquement par une quelconque obligation relative à l’objet de ces clauses
informatives. Ces clauses ne lient pas l’employeur.
D’autres clauses sont informatives, c’est le cas de la mention de la convention collective
applicable dans le contrat de travail. Cela signifie que si l’employeur indique dans le contrat
de travail une convention collective qui n’est pas celle devant s’appliquer en réalité ou qu’en
raison du changement d’activité de l’entreprise, une nouvelle convention doit s’appliquer,
l’employeur n’est pas juridiquement contraint de la mentionner dans le contrat de
travail.
Rien n’empêche les parties de contractualiser ces éléments faisant l’objet de clause
informative, les parties disposent d’une grande liberté contractuelle.
L’employeur peut être tenté de faire accepter au salarié par avance les éventuelles
modifications du contrat de travail. Dans la pratique, on a vu apparaître des clauses précisant
que l’employeur se réserve la possibilité de modifier sans l’accord du salarié, les éléments
du contrat de travail. La cour de cassation a jugé que de telles clauses par lesquels
l’employeur se réserve le droit de modifier le contrat unilatéralement sont nulles. Arrêt
chambre sociale du 27 février 2001.
A. La rémunération
61
de la rémunération. Les salaires effectifs sont négociés chaque année dans les entreprises
soumises à cette obligation de négociation.
Qu’en est-il lorsque les éléments de rémunération d’un accord collectif sont supprimés ou
modifiés ? Les avenants de révision comme les accords collectifs initiaux s’appliquent
impérativement aux salariés. Le salarié ne dispose pas d’un droit d’opposition à
l’application d’une convention collective moins favorable. Arrêt chambre sociale 19
février 1997, prime prévue réduite de moitié, salariés ont contesté mais n’ont pas obtenu gain
de cause l’autonomie collective étant supérieure à l’autonomie individuelle résultant du
contrat de travail.
Lorsqu’une prime résultant d’un usage d’entreprise est supprimée ou réduite dans la
mesure où l’employeur a régulièrement dénoncé l’usage d’entreprise. L’usage ne
s’incorpore pas au contrat de travail sauf si les parties ont expressément contractualisé cet
usage au sein du contrat de travail.
1) La durée de travail
La durée de travail est le nombre d’heures effectuées par le salarié pendant une période de
temps donnée (semaine, mois, année). La répartition de cette durée du travail concerne les
horaires de travail. Distinction entre la durée du travail et les horaires de travail.
La doctrine n’est pas claire, certains disent que la durée du travail est un élément essentiel du
contrat et d’autres affirment le contraire.
Arrêts du 12 janvier 1994 et du 18 novembre 1997 énoncent clairement que la durée du
travail en principe n’est pas un élément essentiel du contrat de travail. Dernier état de la
jurisprudence de la cour de cassation. La durée du travail est fixée de manière obligatoire
par un accord collectif. Dans la pratique, cela se traduit par un renvoie du contrat de travail à
la convention collective applicable. On ne retrouverait dans le contrat de travail qu’une
clause informative indiquant la convention applicable en matière de durée du travail.
Rien n’empêche les parties de contractualiser expressément la durée du travail, une clause
du contrat va ainsi indiquer expressément la durée mensuelle ou hebdomadaire du travail.
Première possibilité de rendre la durée du travail contractuelle.
Lorsque l’employeur modifie la durée du travail, qu’il la révise ou qu’il l’augmente, cette
décision aura nécessairement un impact sur la rémunération du salarié. La rémunération
étant calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectuées. Par conséquent, une
mesure de l’employeur affectant la durée du travail affecte la rémunération or toute
mesure affectant la rémunération du salarié doit être considérée comme une modification
du contrat de travail. Décision tendant à augmenter ou diminuer la durée du contrat de
travail s’analyse en une modification du contrat de travail.
62
rémunération des salariés.
Arrêt du 24 mars 2004 indique que la réduction du temps de travail ne peut être
imposée que par un accord collectif. Champ d’application de l’article L2122-7, seul un
accord collectif de réduction du temps de travail permet d’éviter la qualification de
modification de contrat de travail.
Remarque : travail à temps partiel strictement réglementé par le Code du travail notamment
s’agissant de la répartition des horaires du travail et plus précisément le Code du travail est
très stricte sur les possibilités qu’a l’employeur de modifier la répartition des horaires de
travail.
La cour de cassation juge que l’employeur ne peut pas imposer au salarié à temps partiel
une nouvelle répartition de la durée du travail, arrêt du 18 février 2009.
63
salarié, soit à la hausse soit une diminution des responsabilités. Ces éléments sont en principe
déterminés par la qualification professionnelle du salarié.
Pour savoir si une mesure imposant au salarié de nouvelles fonctions ou tâches doit être
analysée en une modification du contrat de travail, il faudra se référer à la qualification
professionnelle du salarié. Tout changement affectant les fonctions du salarié n’entraine
pas nécessairement une modification de son contrat. L’assignation de nouvelles tâches
correspondant à la qualification professionnelle du salarié, relève du pouvoir de direction
de l’employeur.
Si le changement des fonctions n’affecte pas la qualification professionnelle du salarié, les
juges ne retiennent pas la modification du contrat de travail. A contrario, l’employeur ne
peut pas imposer au salarié de nouvelles tâches ne relevant pas de sa qualification
professionnelle. Cette solution est valable dans les 2 sens, à la fois lorsqu’une nouvelle tâche
correspond à une qualification inférieure ou à une qualification supérieure. Dans les 2 cas,
il faut retenir la qualification de modification du contrat de travail. Et ce quelque soit le motif
conduisant à une modification des fonctions du salarié.
Arrêt du 16 juin 1998, hôtel Le Berry, l’employeur avait prononcé à l’encontre du salarié une
rétrogradation donc confié au salarié des fonctions et une qualification moins importante à
celle occupée avant. Le salarié peut également s’opposer à cette modification disciplinaire de
son contrat de travail. Dès lors que de nouvelles fonctions sont attribuées aux salariés et
qu’elles entrainent une modification de sa rémunération, il faudra retenir une modification
du contrat de travail. C’est ce qui se passe dans la pratique car si le salarié a de nouvelles
fonctions qui sont moins importantes, sa rémunération va diminuer en conséquence et vice
versa. Dès lors que la rémunération est affectée, il s’agit d’une modification du contrat de
travail.
D. Le lieu de travail
Le lieu de travail est encore plus problématique que la durée de travail, c’est l’élément du
contrat de travail ayant eu l’évolution jurisprudentielle la plus importante. Il faut voir
différentes situations selon que les parties ont précisé dans le contrat le lieu de travail.
La cour de cassation a statué dans un arrêt du 4 mai 1999 en affirmant que le changement
du lieu de travail doit être apprécié de manière objective. La cour de cassation reprend un
critère qu’elle avait déjà mentionné en 1998 qui doit permettre de distinguer le changement
des conditions de travail et la modification du contrat de travail en cas d’affectation du salarié
dans un nouveau lieu de travail.
Ce critère consiste dans le secteur géographique. Critère un peu flou en apparence.
Lorsque le contrat de travail ne fixe aucun lieu de travail précisément (absence de toute
clause), l’affectation du salarié sur un nouveau lieu de travail ne constitue pas une
modification du contrat si les 2 lieux successifs du travail se situent dans le même secteur
géographique. A l’inverse, si le nouveau lieu de travail se trouve dans un autre secteur
géographique que le 1er lieu de travail, on sera en présence d’une modification du contrat
de travail.
Ce critère est appliqué entre les 2 lieux successifs de travail et non par rapport au
domicile du salarié, on ne s’intéresse donc pas à la situation personnelle du salarié mais à
une situation objective. Cependant cette situation de secteur géographique est incertaine,
le secteur géographique pourrait correspondre à un bassin d’emploi ou à une zone urbaine.
Pour savoir si l’on sort du secteur géographique, il faut tenir compte de distance entre les 2
64
lieux de travail. Mais là encore la cour de cassation ne saurait pas fixer une distance
maximale pour déterminer les secteurs géographiques.
L’élément de la distance n’est pas suffisant, la cour de cassation exige également que les
juges du fond recherche l’existence de desserte en moyens de transport entre chacun des 2
sites. La cour de cassation a approuvé les juges du fond estimant que Paris et Roissy ne sont
pas dans le même secteur géographique alors même que la distance n’est pas énorme. On a
pris en compte, les transports en commun et le temps de trajet.
Donc 2 éléments objectifs d’appréciation : la distance et les moyens de transport.
Principe qui régit la conclusion du contrat de travail est la liberté contractuelle donc les
parties au contrat de travail peuvent mentionner dans une clause expresse le lieu d’exécution
de la prestation de travail. Toutefois, cette clause n’a pas nécessairement une valeur
contractuelle. Arrêt chambre sociale du 3 juin 2003 qui précise « qu’à moins qu’il ne soit
stipulé par une clause claire et précise indiquant que le salarié exécutera son travail
exclusivement dans un lieu, la mention du lieu de travail n’a que valeur informative. »
Attendu de principe qu’on retrouve dans la jurisprudence ultérieure.
Il ne suffit pas dans le contrat de travail de préciser l’adresse du lieu dans lequel le
salarié exécutera son contrat de travail. Donc pas de contractualisation du lieu de travail, le
lieu de travail n’est pas un élément essentiel du contrat de travail. Le salarié peut imposer un
changement du lieu de travail du moment que ce lieu se trouve dans le même secteur
géographique. Lorsqu’une clause n’a que valeur informative, l’employeur pourra se
prévaloir de son pouvoir de direction pour affecter son salarié dans un autre lieu du même
secteur.
A l’inverse pour que le lieu de travail soit contractualisé, il faut une clause claire et
précise indiquant que le contrat de travail s’exécutera exclusivement dans ce lieu (avec
l’adresse) ou en précisant que le contrat de travail ne pourra être exécuté en aucun autre lieu
de travail. Il faut qu’il ressorte de la clause que les parties ont voulu faire du lieu de travail
initial précisé dans une clause, le seul lieu de travail du salarié.
Si la clause répond à ces conditions, le lieu de travail est contractualisé, c’est un élément
essentiel. Si on admet cette contractualisation du lieu de travail, l’employeur ne pourra pas
modifier unilatéralement le lieu de travail, il ne pourra pas l’imposer. Il n’y a donc pas
besoin de s’interroger sur le fait de savoir si le lieu de travail se situe ou non dans le même
65
secteur géographique que le contrat initial. Toute modification minime du lieu de travail
nécessitera l’accord du salarié.
Arrêt du 22 janvier 2008 où la cour de cassation retient l’hypothèse de la contractualisation
du lieu de travail.
3) La clause de mobilité
Cette clause peut être introduite dans un contrat de travail qu’il y ait déjà ou non mention
expresse du lieu de travail au sein du même contrat. La clause de mobilité géographique
présente un intérêt pour l’employeur puisqu’elle va permettre à l’employeur d’anticiper un
changement du lieu de travail en s’assurant par avance de l’acceptation par le salarié de
sa nouvelle affectation. Cette clause de mobilité porte atteinte à une liberté du salarié, celle
de choisir librement son domicile ou celle du droit à la vie privée du salarié.
La cour de cassation reconnaît en principe la licéité de la clause de mobilité. Toutefois pour
empêcher les abus, la cour de cassation définit des conditions de validité et encadre la mise
en œuvre de la clause de mobilité.
66
contractualisation s’il sort du secteur géographique du lieu de travail initial.
En signant le contrat de travail, le salarié a par avance accepté que son employeur lui
impose durant l’exécution du contrat, un nouveau lieu de travail. Lorsque l’employeur met
en œuvre la clause de mobilité, il use simplement de son pouvoir de direction et la
jurisprudence considère qu’il y a un simple changement des conditions de travail. Donc le
salarié ne peut pas refuser la mise en œuvre d’une clause acceptée en signant le contrat de
travail et sur les conséquences du refus la jurisprudence a évolué.
La cour de cassation dans un premier temps considérait que le salarié refusant la mutation
dans un nouveau lieu de travail conformément à la clause de mobilité commettait une faute
grave. Puis position moins stricte car le refus constitue bien une faute de la part du salarié,
néanmoins, il ne constitue pas nécessairement une faute grave. Il appartient au juge en
fonction des circonstances spécifiques du refus du salarié d’établir sa décision.
En mettant en œuvre une clause de mobilité même valable, l’employeur en principe met en
œuvre son pouvoir de direction mais la cour de cassation admet dans certaines circonstances
que l’employeur mette en œuvre de manière abusive la clause de mobilité. La jurisprudence
admet même que le refus du salarié ne doit pas être analysé comme une faute pouvant
entrainer le licenciement.
Il y a une gradation dans les effets du refus, en principe c’est une faute pouvant justifier le
licenciement même parfois faute grave mais dans certaines circonstances le refus ne sera pas
une faute. Arrêt du 14 octobre 2005, salarié mère de 4 jeunes enfants et mutation intervenue
à son retour de congé parental et l’employeur n’avait informé la salarié de sa nouvelle
affectation que 3 semaines avant son retour dans l’entreprise alors que le nouveau poste était
disponible depuis plus de 2 mois, l’ensemble de ces circonstances ont conduit à admettre
l’abus dans la mise en œuvre de la clause de mobilité.
Conclusion : Le salarié n’a pas le droit en principe de s’opposer à un simple changement
des conditions de travail. Si son refus est en principe fautif, il n’est pas nécessairement
constitutif d’une faute grave (solution de clause de mobilité s’appliquant à toutes les
hypothèses de changement de condition de travail). Enfin, l’abus de l’employeur peut être
retenu pour disqualifier le refus et faire tomber la qualification de faute, la cour de cassation
admet dans des circonstances particulières que le refus d’un changement des conditions de
travail peut être justifié.
A. La proposition de l’employeur
67
de l’étendue de cette modification, ceci afin que le salarié puisse accepter ou refuser la
modification en toute connaissance de cause.
Cette règle relative à l’information du salarié, la proposition de modification s’applique
également en cas de modification envisagé non pour une nécessité de l’entreprise mais dans
2 situations plus particulières où le Code du travail impose à l’employeur de suivre une
procédure spécifique :
• Modification envisagée par l’employeur à titre de sanction disciplinaire, employeur
doit respecter les règles relatives à la procédure disciplinaire. Toujours besoin de
l’accord du salarié même si cela se fait à titre disciplinaire, le salarié pourra refuser
une mutation géographique par exemple.
• Modification du contrat de travail pour un motif d’ordre économique. Le Code du
travail à l’article L2222-6 institue une procédure obligatoire pour l’employeur
lorsqu’il envisage une modification du contrat pour un motif économique. Selon cette
disposition l’employeur a l’obligation d’informer par écrit chaque salarié concerné
par un projet de modification de son contrat de travail, par lettre recommandée avec
accusé de réception, cette lette indiquant que le salarié dispose d’un délai d’un mois
pour faire connaître son refus. A défaut de réponse du salarié dans le délai d’un
mois, le salarié est réputée avoir accepté la modification proposée pour un motif
économique. Alors qu’en principe l’acceptation du salarié doit correspondre à des
conditions strictes, le silence ne valant pas acceptation.
B. L’acceptation du salarié
1) Caractères de l’acceptation
2) Formalisation de l’acceptation
Les employeurs doivent procéder par écrit, formaliser l’acceptation du salarié qui résulte en
pratique de la signature par les parties d’un avenant au contrat de travail. L’avenant est
incorporé au contrat de travail, ce qui permet de s’assurer de l’accord clair et non équivoque
du salarié. La cour de cassation (6 février 2008) considère que lorsque l’employeur propose
au salarié de signer un avenant au contrat de travail, concernant une proposition de nouvelle
tâche, indique que l’employeur envisage nécessairement une modification du contrat de
travail.
L’employeur doit bien analyser dès le départ la qualification juridique de la mesure qu’il
envisage. Si c’est une modification du contrat de travail, il doit proposer au salarié cette
modification et la signature d’un avenant au contrat de travail. Mais si la mesure est un
68
changement des conditions de travail, le fait pour l’employeur de proposer un avenant au
contrat de travail aura des conséquences graves car la jurisprudence considère que
l’employeur s’est lui-même poser sur le terrain d’une modification de contrat de travail.
L’employeur ne pourra pas par la suite invoquer un simple changement des conditions de
travail.
A. Le droit au refus
Ce droit au refus signifie que la modification envisagée par l’employeur ne peut jamais être
considéré comme une faute, le refus du salarié n’est jamais fautif. Règle valable y compris
lorsque la modification est envisagée comme une sanction disciplinaire, arrêt Hôtel Le
Berry du 16 juin 1998. Le salarié est en mesure de pouvoir mettre en échec le pouvoir
disciplinaire de son employeur.
69
solliciter la résolution judiciaire du contrat en invoquant le comportement fautif de
l’employeur.
Les litiges les plus nombreux sont ceux relatifs au licenciement (personnel ou économique) et
aussi c’est à l’occasion d’un litige relatif à la rupture du contrat de travail que sont souvent
soulevées des problématiques.
Importance du droit de la rupture du contrat de travail s’accompagne d’une complexification
croissante avec motif de rupture pour licenciement mais aussi autres modes de rupture.
Longtemps, le licenciement a été le mode de rupture du contrat de travail essentiel mais ce
mode a été très peu encadré par le législateur car jusqu’en 1973, la rupture du contrat de
travail n’était limitée que par l’abus de la théorie du droit. Solution très défavorable au
salarié. La monté du chômage dans les années 1970 a mis en lumière les conséquences graves
que pouvait avoir cette jurisprudence à l’encontre des salariés. Loi du 13 juillet 1973, acte
fondateur du droit du licenciement.
Les améliorations se trouvent à l’article L1231 du Code du travail et articles suivants. Une
loi du 3 janvier 1975 consacre la particularité du licenciement pour motif économique.
Le licenciement pour motif personnel indique un licenciement fondé sur un motif inhérent à
la personne du salarié. Encadré par la loi du 13 juillet 1973 apportant deux apports majeurs :
• Cause réelle et sérieuse du licenciement
• Procédure de licenciement
Le droit du licenciement est d’ordre public, arrêt du 14 novembre 2000, Giraudy, on ne
peut pas écarter ces règles. Le législateur affirme à l’article L1231-4 que « L’employeur et le
salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement. »
Loi du 19 juillet 1928 intervenue pour encadrer le licenciement pour motif personnel mais la
cour de cassation laissait à l’employeur le pouvoir discrétionnaire d’apprécier le motif
justifiant le licenciement. Donc les juges ne contrôlaient pas les motifs invoqués par
l’employeur. Le salarié devait rapporter des éléments de preuve établissant l’abus de
l’employeur dans l’exercice de son droit de rompre le contrat de travail.
La loi de 1973 est venue rompre avec les solutions législatives et jurisprudentielles en
apportant plus de protection pour le salarié. Cette loi est un droit causé. La loi impose que
l’employeur justifie d’une cause réelle et sérieuse concernant la validité même du
licenciement. Article L1232-1 « Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une
cause réelle et sérieuse. » Article L1235-1 « En cas de litige, il appartient au juge
d’apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. »
La notion d’abus dans l’exercice du droit de licencier n’a pas totalement disparu des solutions
légales et jurisprudentielles en cas de circonstances vexatoires ou humiliantes du salarié,
circonstances entourant le prononcé du licenciement.
70
décidait de contrôler la qualification dans un premier temps alors même qu’il n’y avait pas
de définition de cette qualification. Depuis 1985, la chambre sociale a abandonné son
contrôle de qualification, aujourd’hui la cour de cassation se contente de vérifier que les
juges du fond ont bien recherché si le licenciement en question avait une cause réelle et
sérieuse.
Si la motivation est pertinente, la Cour de cassation se soumet à l’appréciation des juges du
fond mais des fois contrôle de la qualification persiste.
A. La cause réelle
La cause du licenciement est pour motif personnel est réel lorsqu’elle réunit 3 caractères :
• La cause réelle doit être objective
• Elle doit exister
• Elle doit être la cause exacte du licenciement
La cause objective se distingue d’un motif subjectif qui ne résulterait que d’un sentiment,
une impression chez l’employeur. Dorénavant la cause réelle doit se traduire par des
manifestations extérieures susceptibles de vérification par le juge autrement dit par des
éléments matériellement vérifiables. Ces exigences s’imposent au juge du fond.
Pourtant pendant longtemps, la chambre sociale admettait que les juges se fondent
uniquement sur la perte de confiance.
Arrêt du 29 novembre 1990 Fertray, revirement de jurisprudence, la perte de confiance
alléguée par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement. Il devra fonder
son licenciement sur d’autres éléments, des éléments objectifs et en réalité la perte de
confiance ne sera que la conséquence de ces éléments objectifs. Donc l’employeur devra
fonder le licenciement sur d’autres éléments.
L’employeur ne peut pas se contenter d’alléguer sans justification plus précise la seule
insuffisance professionnelle du salarié. La cour de cassation exige que l’employeur indique
des faits objectifs et précis démontrant l’insuffisance professionnelle du salarié. Ce n’est
que lorsque l’analyse de ces faits fait ressortir l’objectivité de la cause que les juges pourront
retenir la validité du licenciement. Cela suppose que les juges et l’employeur puissent se
fonder sur des faits imputables au salarié.
Les juges devront vérifier que les motifs invoqués par l’employeur ont bel et bien existé.
Les juges devront rechercher si les faits sont établis. Lorsque l’employeur invoque une faute,
le juge saisi devra d’abord vérifier que les faits qualifiés de faute par l’employeur ont bel et
bien eu lieu. Ensuite, il faudra examiner la qualification de faute retenue par l’employeur. Les
faits allégués par l’employeur doivent constituer une faute justifiant un licenciement.
Si les faits allégués ne constituent pas une faute, le licenciement n’aura pas de cause réelle.
Le cas lorsque la faute invoquée par l’employeur n’est pas imputable au salarié.
S’agissant de la vie privée du salarié, en principe un fait de la vie privée du salarié ne peut
jamais constituer une faute dans la mesure où la faute ne vient sanctionner qu’un
manquement à des obligations professionnelles. Solution de principe, arrêt du 26 septembre
2001. Mais ce principe est loin d’être absolu, la chambre sociale admet qu’un fait tiré de la
vie privée du salarié peut causer un trouble objectif dans l’entreprise et c’est alors ce
trouble objectif qui peut constituer une cause de licenciement, arrêt de la chambre sociale
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du 20 novembre 1991, atténuation au principe. Le trouble objectif causé à l’entreprise
justifie un licenciement non disciplinaire.
En dehors du temps et du lieu de travail, un comportement du salarié relevant de sa vie
privée peut constituer une faute pouvant justifier un licenciement. Donc exception car en
principe la faute est le comportement du salarié résultant de sa profession. Arrêt du 19 mars
2008 où la cour de cassation a retenu la faute grave à l’encontre d’un salarié parce que les
faits de sa vie privée se rattachent à sa vie professionnelle. Donc le fait tiré de la vie privée
se rattachant à la vie professionnelle du salarié peut justifier le licenciement d’un salarié.
Dans les faits, personne contrôlée au volant de son véhicule positif à un test d’alcool,
employeur l’a licencié pour faute à savoir être titulaire de son permis, pas respect de ses
obligations contractuelles, licenciement disciplinaire.
Aussi faute grave pour des faits tirés de la vie du salarié, propos injurieux tenus par le
salarié à l’encontre de son supérieur hiérarchique en dehors du temps de travail ou
encore des propos injurieux à l’encontre de son employeur proférés dans la nouvelle
entreprise du salarié. Elément lien avec la profession du salarié.
3) La cause exacte
La réalité de la cause suppose que celle-ci soit le véritable motif du licenciement. Les juges
du fond vont devoir rechercher si les faits invoqués par l’employeur sont le véritable motif du
licenciement donc si la cause alléguée par l’employeur ne dissimule pas une autre cause
(inavouable) du licenciement.
Exemple, employeur qui prononce à l’encontre du salarié un licenciement pour faute, arrêt du
28 avril 1994, alors qu’en réalité l’employeur voulait se séparer du salarié car avait participé à
une grève au sein de l’entreprise.
L’employeur ne peut pas invoqué une faute si en réalité le licenciement est justifié par un
motif économique et donc il appartient au juge de rechercher le véritable motif du
licenciement.
Les licenciements prohibés, le législateur n’a pas défini de catalogue pouvant constituer
une cause réelle de licenciement. Cela dit la loi prévoit que certaines causes ne peuvent fonder
un licenciement. Il s’agit principalement :
• Des motifs discriminatoires, article L1132-1 du Code du travail
• Article L1132-2, la participation d’un salarié à une grève est une discrimination ne
pouvant justifier un licenciement.
• La loi interdit de licencier un salarié ayant subi un harcèlement moral ou sexuel ou
un salarié ayant refusé de le subir.
• L’employeur ne peut licencier le salarié pour le seul motif qu’il a témoigné en justice
de ces agissements de harcèlement.
• Salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ne pourra
être licencié que sous des conditions restrictives, donc interdiction pas absolue mais
strictement encadrée et même chose s’agissant de la femme enceinte.
Cette cause sérieuse n’est pas définie par le législateur mais le ministre du travail de 1973 a
donné une définition « cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible sans
dommage pour l’entreprise la continuation du travail et qui rend nécessaire le
licenciement. »
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Il résulte de la définition de 1973 que toute faute du salarié ne constitue pas une cause de
licenciement. Les juges doivent s’assurer que la faute est sérieuse ce qui exclut d’emblée la
faute simplement légère qui peut seulement justifier une sanction disciplinaire mais pas le
licenciement. Auparavant la jurisprudence admettait qu’une faute même légère puisse justifier
le licenciement du salarié. D’après la jurisprudence actuelle, il n’est pas nécessaire que la
faute soit grave pour justifier le licenciement d’un salarié.
Donc licenciement pour une faute sérieuse et grave. Cette distinction entre ces deux degrés
de fautes agit sur les conséquences du licenciement.
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la
période de préavis. Cela signifie que la faute grave va justifier que le salarié quitte
immédiatement l’entreprise dès lors que le licenciement lui aura été notifié. Dès que la
procédure de licenciement aura été accomplie par l’employeur.
La faute sérieuse justifie que le salarié quitte l’entreprise mais elle permet au salarié de
rester dans l’entreprise et d’effectuer son préavis après la notification de son licenciement.
La date de notification du licenciement ne correspond pas nécessairement avec la date à
laquelle le salarié quittera l’entreprise.
La faute grave est une notion relative, ce qui signifie que les juges du fond vont devoir
apprécier les éléments invoqués par l’employeur pour retenir soit la faute sérieuse, soit la
faute grave. Dans cette appréciation grande marge de manœuvres avec la prise en compte
d’un ensemble de critères :
• L’ancienneté du salarié
• L’absence de faute ou de sanctions antérieures
• Les conditions de travail, le climat dans l’entreprise
La cour de cassation exerce tout de même un certain contrôle sur la qualification de faute
grave. Des comportements pour la chambre sociale constituent nécessairement une faute
grave, ce qui permet à l’employeur d’être dégagé de cette preuve. Par exemple :
• Les propos ouvertement racistes ou antisémites proférés par un salarié dans
l’entreprise, 2 juin 2004.
• Harcèlement moral ou sexuel pratiqué par un salarié.
La faute lourde se distingue de la faute grave car elle suppose l’intention du salarié de
nuire à l’entreprise ou à l’employeur. Elle est justifiée lorsque l’employeur peut établir
cette intention de nuire, le licenciement sans aucune indemnité pour le salarié. La faute
lourde est très rarement retenue par les juges car il est très difficile d’établir l’intention de
nuire. Chambre social 3 février 1993, faute lourde envers un salarié qui avait participé à un
système d’écoute clandestine dans le bureau de l’employeur.
2) Un motif non disciplinaire, non fautif
73
du salarié malade puisse justifier un licenciement non fautif.
Arrêt du 2 juin 2004, le licenciement pourrait être justifié par la situation objective de
l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou par les
absence répétée du salarié. Ce ne sont pas les absences ou les maladies qui seront la cause
du licenciement. Mais pour que cette cause soit sérieuse, besoin de démontrer la nécessité de
remplacer de manière définitive le salarié dans l’entreprise. De plus la cour de cassation
exige que le remplacement effectif du salarié procède dans un délai raisonnable après le
licenciement du salarié malade. La cour de cassation considère que le remplacement par un
salarié intérimaire ne remplie pas la condition de remplacement définitif. Donc besoin
d’un nouveau salarié en CDI à temps plein.
De plus, tous ces éléments (trouble objectif et nécessité de remplacer de manière
définitive le salarié) doivent figurer dans la lettre de licenciement, arrêt 19 octobre 2005.
Tendance générale : durcissement du contrôle par les juges du fond du caractère sérieux
du licenciement.
A. La charge de la preuve
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d’affirmations peu sérieuses, insuffisamment précises ou complètement inexactes.
Article L1235-1 permet au juge d’avoir tout pouvoir d’instruction pour établir le caractère
sérieux du licenciement. Application du droit commun, article 145 du CPC. Spécificité dans
le Code du travail, le CPH peut nommer des conseillers rapporteurs ayant pour mission
d’enquêter pour permettre au CPH de se déterminer. Le CPH va pouvoir nommer ses
rapporteurs.
La cour de cassation, arrêt du 23 mai 2007, permet à l’employeur de demander au juge de
solliciter à un huissier de justice pour solliciter l’ouverture de fichiers de l’ordinateur
professionnel du salarié si nécessaire pour établir la preuve du caractère réel et sérieux du
licenciement. L’atteinte à la vie privée qui pourrait en résulter ne constitue pas un obstacle
suffisant pour ordonner ces mesures d’instruction.
La preuve peut être établi par tout moyen sous réserve que ces moyens soient obtenus de
manière licite. Principe licéité des moyens de preuve combiné avec la liberté de la preuve.
Le principe de licéité de la preuve est appliqué très strictement par les juges. Cela justifie
l’utilisation comme moyen de preuve de nouvelles technologies, le Code de travail imposant à
l’employeur, en présence de moyens de surveillance de ces salariés, de les porter à la
connaissance du salarié. Le salarié doit être avisé de ces moyens de surveillance et d’autre
part au représentant du personnel.
Tout système permettant de collecter ou de traiter des informations personnelles doit être
déclaré à la CNIL.
A défaut pour l’employeur de respecter ces obligations d’information, il ne pourra pas
utiliser en justice ces preuves récoltées grâce aux moyens de surveillance ou de collecte
nominative.
Exemple, les enregistrements vidéo ou audio des salariés ne peuvent être utilisés comme
moyen de preuve que s’ils ont été mis en place légalement. Aussi, rejet d’un rapport établi
après la filature d’un salarié par un détective privé mandaté par un employeur ou un supérieur
hiérarchique.
Question aujourd’hui concernant davantage les moyens de preuves tirés de l’informatique
car cette question présente des difficultés par rapport à la vie privée des salariés.
Arrêt Nikon du 2 octobre 2001 qui précise que l’employeur ne peut pas prendre
connaissance des e-mails personnels du salarié car ceci constitue une violation du droit au
respect de sa vie privée et plus particulièrement une violation du droit au secret des
correspondances et ceci même si le salarié utilise un ordinateur appartenant à
l’employeur. Donc si l’employeur reproche une faute à son salarié, il ne pourra pas sauf
urgence ou motif légitime (pédophilie), cas très rares, se prévaloir de la preuve.
Arrêt du 17 mai 2005, atténuation de la règle s’agissant des fichiers que le salarié identifie
comme étant personnels sur son ordinateur professionnel. Dans ce cas l’employeur ne peut
les ouvrir sauf risque particulier qu’en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé.
L’employeur a simplement l’obligation de demander au salarié d’être présent lorsqu’il veut
ouvrir ses fichiers sur l’ordinateur du salarié.
Arrêt du 17 juin 2009 vient semer le trouble dans cette distinction entre l’ouverture des e-
mails personnels et des fichiers personnels. Même solution pour les e-mails personnels que
l’arrêt de 2005 alors qu’avant distinction. En l’espèce, l’entreprise faisait valoir que sa
sécurité pouvait être compromise.
75
2) Les moyens de preuve produits par le salarié
Les moyens de preuve produits par les salariés, jurisprudence beaucoup plus souple.
Arrêt 2 décembre 1998, le salarié est admis à produire en justice afin d’assurer sa défense
des documents qu’il a volé à son entreprise à condition d’en avoir eu connaissance à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Difficulté par rapport aux solutions appliquées par
la chambre criminelle de la cour de cassation car les salariés risquaient de se voir condamnés
pour vol par la chambre criminelle. Il a fallu attendre 2 arrêts du 11 mai 2004 de la chambre
criminelle qui a procédé à un revirement de jurisprudence et admet que le salarié peut
produire en justice des documents volés à l’entreprise, des documents dont il a eu
connaissance à l’occasion de ses fonctions. Les documents pouvant générer des éléments de
preuves sont généralement détenus par l’employeur.
Arrêt du 23 mai 2006, l’admission du texto comme moyen de preuve, la chambre sociale
précise que l’employeur ne pouvait ignorer que ses messages seraient enregistrés par le
téléphone de la salarié et donc il ne s’agit pas d’un procédé déloyal alors que
l’enregistrement de conversations téléphoniques demeure un moyen de preuve prohibé
dès lors que la conversation est enregistrée à l’insu de l’interlocuteur. Arrêt de la 2ème
chambre civile du 7 octobre 2004.
C. Le risque de la preuve
Lorsque les moyens de preuves invoqués par les parties ne permettaient pas au CPH de
former sa conviction, le risque de la preuve pesait sur le salarié. Mais le législateur est
intervenu par une loi du 2 août 1989 pour compléter l’article L1235-1, si un doute subsiste il
doit profiter au salarié.
A. Sanctions spécifiques
Elles ne sont pas applicables à tous les licenciements injustifiés, les sanctions sont
différentes en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. Selon
l’article L1235-5 du Code du travail, le salarié n’aura droit qu’à une indemnité
correspondant au préjudice subi. Cette indemnité est appliquée lorsqu’au moins l’un des
deux conditions n’est pas remplie, conditions cumulatives :
• Le salarié a moins de deux ans d’ancienneté
• Ou salarié est occupé dans une entreprise de moins de 11 salariés
Alors le salarié n’a droit qu’à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Si les deux conditions sont satisfaites, les sanctions spécifiques sont appliquées, L1235-3
et L1235-4 du Code du travail. La première sanction prévue par le législateur est la
réintégration du salarié dans l’entreprise. Souvent, les juges ne prononcent pas cette
sanction car ce n’est qu’une faculté pour le CPH, il n’est pas tenu de la proposer et d’autre
part lorsqu’il propose la réintégration, l’une ou l’autre des parties peut refuser la
proposition. Donc l’employeur n’est jamais tenu de réintégrer le salarié et le salarié n’est pas
tenu de réintégrer l’entreprise.
Principale sanction, si pas de réintégration, l’octroi d’indemnité pour absence de CRS,
alinéa 2 de l’article L1235-3, indemnité qui ne peut pas être inférieure au salaire des 6
derniers mois. Le salarié a le droit à une indemnité réparant l’intégralité de son préjudice.
Quand le salarié subit une longue période de chômage après son licenciement (souvent le cas
76
à un certain âge), alors les magistrats n’hésitent pas à condamner l’employeur à payer au
salarié une indemnité plus importante des 6 derniers mois.
Cette indemnité qui vient sanctionner l’absence de CRS ne doit pas être confondue avec
l’indemnité de licenciement. Ces 2 indemnités se cumulant au profit du salarié.
Dernière sanction originale, L1235-4 du Code du travail, l’employeur peut être condamné
à verser à l’organisme compétent tout ou partie des indemnités de chômage versées au
salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et ce dans la
limite maximale de 6 mois d’indemnités de chômage.
La procédure de licenciement doit être suivi par l’employeur quelque soit le motif du
licenciement : disciplinaire ou non disciplinaire. Mais également quelque soit l’ancienneté
du salarié et encore quelque soit l’effectif de l’entreprise. Champ d’application général,
aucun salarié ne peut être licencié pour un motif personnel sans que cette procédure ait été
respectée par l’employeur, procédure de droit commun.
1) La lettre de convocation
a) La forme
77
Soit une lettre recommandée, soit une lettre remise en main propre contre décharge, ceci
afin de s’assurer que le salarié a bien pris connaissance de la lettre.
La lettre de convocation doit préciser quel est l’objet de la convocation. Le législateur n’a
pas pris le soin de préciser ce qu’il faut entendre par objet, la jurisprudence estime que
l’employeur a simplement l’obligation de dire qu’il envisage un licenciement. En revanche,
la cour de cassation n’exige pas que l’employeur précise les motifs. Très similaire avec la
procédure disciplinaire car lettre de convocation doit permettre de préparer l’entretien or en
l’espèce difficile.
La lettre de convocation va mentionner toutes les modalités pratiques : lieu, date et heure
de l’entretien. L’employeur a une certaine liberté car l’entretien peut se dérouler soit sur le
lieu de travail du salarié, soit au siège social de l’entreprise. La même liberté est laissée à
l’employeur quant à l’horaire de cet entretien, généralement, il se déroulera pendant le temps
de travail du salarié. La jurisprudence a précisé que rien n’empêche l’employeur de prévoir
que l’entretien a lieu en dehors du temps de travail mais si tel est le cas, l’employeur devra
compenser le préjudice subi par le salarié, arrêt du 13 juin 2007 qui précise que le salarié
doit être rémunéré par l’employeur pour le temps passé à l’entretien.
Possibilité pour le salarié de se faire assister lors de cet entretien, l’assistance peut se faire
par une personne appartenant au personnel de l’entreprise. Si pas de représentant du
personnel, autre possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix extérieur à
l’entreprise et inscrit sur la liste dressée par le préfet. Selon l’arrêt du 21 juin 2009, l’adresse
des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. Donc absence,
irrégularité de procédure.
Seul moment où le salarié peut exercer ses droits à la défense mais effectivité de ses droits
en doute.
1) Obligations de l’employeur
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2) Assistance et représentation
a) Le salarié
b) L’employeur
L’employeur peut se faire assister par une personne de l’entreprise mais la cour de
cassation veille à ce que l’entretien ne tourne pas en une enquête, arrêt 10 janvier 1991 où
assistance par 4 personnes donc non respect de la légalité des armes.
Possibilité de représentation par une personne non étrangère à l’entreprise.
C. La notification du licenciement
1) La forme de la notification
La notification se fait nécessairement par écrit, un licenciement verbal est non seulement
irrégulier mais de plus privé de cause réelle et sérieuse donc formalité substantielle.
La lettre doit être recommandée avec accusé de réception, article L1232-6. Forme
importante pour donner une date certaine à la rupture du contrat. Depuis un arrêt du 11
mai 2005, la date de la rupture est celle du jour de l’envoi de la lettre recommandée
notifiant le licenciement. On ne prendra en compte que le jour d’expédition de la lettre
recommandée.
Admission d’autres formes pourvues qu’elles permettent d’établir une date certaine pour la
rupture, exemple : exploit d’huissier formalité admise.
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3) Le délai de notification
Lorsque l’employeur envisage un licenciement pour motif disciplinaire, il doit respecter les
règles de la procédure disciplinaire. Cette procédure disciplinaire s’ajoute à la procédure
de droit commun du licenciement. Cette procédure disciplinaire est très semblable à la
procédure de droit commun du licenciement.
1) La procédure disciplinaire
L’employeur doit respecter un délai de prescription de la faute qui est de 2 mois à compter
du jour où l’employeur a connaissance des faits fautifs. Ce délai de prescription ne
concernant que la faute ne s’appliquera pas lorsque l’employeur envisage un licenciement
non disciplinaire.
Lorsque l’employeur considère que les faits commis par le salarié constituent une faute
grave, il a la possibilité de prononcer une mise à pied conservatoire. L’employeur doit alors
simultanément engager la procédure de licenciement. Objet de la procédure conservatoire
étant d’écarter le salarié de l’entreprise pendant le délai de licenciement.
Question de savoir si la mise à pied conservatoire pouvait ou non avoir une durée déterminée,
solution de principe, la mise à pied conservatoire ne pouvait pas avoir une durée
déterminée à l’avance alors que la mise à pied disciplinaire qui est une sanction devait
nécessairement avoir une durée déterminée par avance par l’employeur.
Dans un arrêt du 3 février 2010, suite de la mise à pied conservatoire. Employeur envisageait
de licencier un salarié pour faute grave donc prononciation de mise à pied conservatoire.
L’entretien avait permis à l’employeur de constater que les faits reprochés n’étaient pas dus à
une faute grave mais à l’incompétence du salarié donc licenciement pour un motif non
disciplinaire. La mise à pied conservatoire n’implique pas nécessairement que le
licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère disciplinaire. Logique car plus
favorable au salarié.
80
En cas d’incapacité du salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement du
salarié inapte qui doit intervenir avant le prononcement du licenciement pour inaptitude du
salarié.
B. Procédures conventionnelles
En principe, la procédure prévue par une convention collective est analysée par la
jurisprudence comme une garantie de fond étant substantielle. La cour de cassation veut à
tout prix préserver les règles qui résultent de la négociation collective.
Le non respect de ces procédures va également priver le licenciement de cause réelle et
sérieuse. Hypothèse, la plus fréquente étant celle du non respect de la saisine d’une
commission de discipline ou d’une instance mise en place par un accord collectif, avant la
procédure de licenciement. Arrêt 21 janvier 2009, il faut aviser le délégué du personnel en
cas de faute grave ou lourde susceptible d’entraîner le licenciement.
Le non respect d’un délai conventionnel pour la saisine d’un organisme consultatif ne
constitue pas la violation d’une garantie de fond, arrêt du 3 juin 2009 sauf si cette
irrégularité a pour effet de priver le salarié de la possibilité d’assurer utilement sa défense.
Les procédures conventionnelles ne sont pas nécessairement une garantie de fond, donc
atténuation au principe. L’arrêt met l’accent sur le droit à la défense du salarié.
Donc seul le non respect des formalités indispensables pour garantir le droit à la
défense du salarié entrainera la sanction la plus grave, l’absence de CRS. De plus, les
juges doivent apprécier concrètement chaque formalité pour déterminer si oui ou non elles
sont indispensables pour que le salarié puisse exercer ses droits à la défense. Problème du
contrôle de la qualification (par la cour de cassation pour éviter les divergences de
jurisprudence entre les juges du fond).
L’employeur doit respecter strictement ces formalités procédurales qui tendent à se
multiplier à la faveur des accords et conventions collectives.
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2) Le champ d’application des sanctions spécifiques
Ces sanctions prévues à l’article L1235-2, ne peuvent être prononcée que si 3 conditions
cumulatives sont remplies :
• Deux ans d’ancienneté dans l’entreprise
• Entreprise occupant au moins 11 salarié
• L’indemnité non supérieur à un mois de salaire n’est due au salarié que si le
licenciement irrégulier a une cause réelle et sérieuse donc irrégulier qu’en la forme.
Mais si licenciement irrégulier en la forme et également privé de CRS alors l’irrégularité
de fond va absorber l’irrégularité de forme. Donc le juge ne prononcera que les sanctions
prévues pour le licenciement dépourvu de CRS. Donc pas de cumul des indemnités.
Mais si une des deux premières conditions ne sont pas remplies alors sanctions prévues par
l’article L1235-5 du Code du travail.
Principe : lorsque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et/ou
lorsqu’il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés alors le salarié a droit à une
indemnité calculée en fonction du préjudice subi. La cour de cassation englobe dans cette
estimation, les irrégularités de procédure. Donc les juges du fond devront déterminer
souverainement, le montant de l’indemnité et pour cela, ils vont se fonder sur les éléments
apportés par le salarié pour justifier de ce préjudice. Dans cette évaluation, la cour de
cassation admet une indemnité symbolique, arrêt de 1979, indemnité d’un franc.
Exception : procédure particulière applicable dans les entreprises de moins de 11 salariés,
article L1235-5, violation des règles relatives à l’assistance du salarié par un conseiller
(dans lettre de convocation) alors le salarié pourra prétendre à une indemnité non supérieure
à un mois de salaire.
1) Les conditions
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préavis, il devra quitter l’entreprise dès le prononcé du licenciement.
2) La durée
B. Effets du préavis
1) L’exécution du préavis
Durant le préavis les obligations réciproques du contrat de travail sont maintenues à l’égard
des parties. Le contrat de travail s’effectue normalement donc le salarié doit effectuer son
travail avec diligence. Le préavis ne modifie en rien l’exécution du travail par le salarié.
Toutefois des conventions collectives et des usages prévoient pour le salarié le bénéfice d’un
temps libre qu’il peut mettre à profit pour chercher un nouvel emploi. Temps libre
habituellement fixé à 2 heures par jour travaillé.
Si pendant le préavis, le salarié trouve un nouvel emploi, il sera privé de ce temps libre
mais revanche le préavis continuera à s’exécuter, l’employeur ne pourra pas mettre fin de
manière anticipée au préavis.
En revanche, l’employeur pourra rompre immédiatement le contrat de travail en cas de
faute grave par le salarié pendant le préavis. Arrêt du 22 janvier 1991.
L’employeur ne saurait tirer profit du préavis pour modifier unilatéralement le contrat de
travail par le salarié. On applique le droit commun de la modification, si l’employeur veut
modifier le contrat, il doit obtenir l’accord du salarié. Lorsque l’employeur ne respecte pas
ce droit commun de la modification, le salarié ne peut pas être contraint d’exécuter le préavis
aux nouvelles conditions et surtout l’employeur est tenu de verser au salarié, l’indemnité de
préavis selon un arrêt de l’assemblée plénière du 18 novembre 1994.
b) Le non-respect du préavis
Conséquences pour le salarié qui n’exécute pas son préavis. Le salarié qui n’accomplit pas
son préavis (ne vient plus travailler après le prononcé du licenciement), ce salarié est privé de
l’indemnité compensatrice de préavis. Chambre sociale, 14 janvier 1987. De plus le salarié
83
doit une indemnité compensatrice forfaitaire, chambre sociale 29 mars 1995.
L’employeur qui empêche le salarié d’exercer son préavis est tenu de lui verser une
indemnité compensatrice due au salarié même si le salarié est dans l’incapacité de travailler,
article L1234-5 alinéa 1.
Le salarié peut être dispensé d’exécuter son préavis par une décision unilatérale de
l’employeur, article L1234-5 alinéa 2. L’employeur devra verser la même indemnité qui est
due que si le salarié avait effectué son préavis.
Indemnité compensatrice acquise au salarié même si pendant la durée pendant laquelle le
préavis aurait dû s’exécuter, l’employeur découvre des faits fautifs du salarié qui auraient été
commis antérieurement, arrêt du 9 mai 2000.
Hypothèse où le salarié souhaite ne pas effectuer un préavis, demande qui est acceptée par
l’employeur, hypothèse de l’accord entre le salarié et l’employeur de ne pas accomplir ce
préavis. La chambre sociale considère que le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnité
compensatrice de préavis. Arrêt du 28 janvier 2005.
A. L’indemnité légale
2) Le montant
Article R1234-2 du Code du travail détermine le mode de calcule de l’indemnité légale. Les
partenaires sociaux ont souhaité doubler le montant de l’indemnité légale de licenciement.
Désormais, l’indemnité de licenciement ne peut pas être inférieure à 1/5ème de mois de
salaire par année d’ancienneté. Pour les salariés qui ont 10 ans d’ancienneté, pour les
années au delà s’ajoute 2/15ème de mois de salaire par année d’ancienneté. Le législateur
réserve la possibilité aux partenaires sociaux ou aux parties au contrat de travail de
prévoir un montant plus élevé.
1) Indemnités conventionnelles
84
salarié écartant les articles précédemment évoqués. Si la convention collective prévoit un
taux plus important, plus favorable qu’1/5ème de mois de salaire, il s’agit d’une disposition
plus favorable. On peut prévoir une condition d’ancienneté plus favorable ou augmenter le
taux. En cas de litige, le juge est lié par les dispositions plus favorables de la convention
collective, arrêt du 22 mai 1995.
Arrêt du 30 avril 2009, la chambre sociale a dû se prononcer sur la validité de l’indemnité
conventionnelle de licenciement au regard du principe de non discrimination liée à l’âge
du salarié.
La disposition conventionnelle prévoyait que l’indemnité conventionnelle de licenciement
ne pouvait en aucun cas être supérieure à un certain plafond qui correspondait au montant
de l’indemnité allouée au salarié ayant 12 ans d’ancienneté.
La cour de cassation a considéré qu’il n’était pas établi que le plafonnement de l’indemnité
avait pour effet de désavantager les salariés du fait de leur âge. Donc pas de discrimination
liée à l’âge.
2) Indemnités contractuelles
Une clause contractuelle peut prévoir des modalités plus avantageuses pour le salarié. On
applique le principe de faveur, de l’ordre public social, les parties peuvent prévoir qu’en
cas de licenciement le salarié bénéficiera d’une indemnité plus favorable que celle prévue
par la loi et/ou la convention collective. Les juges sont chargés de faire appliquer le contrat
de travail.
Sauf lorsque le juge estime que l’indemnité contractuelle est excessive au regard du
préjudice effectivement subi par le salarié, la cour de cassation admet le pouvoir de
réduction des juges du fond. Cela veut donc dire que le conseil de prud’hommes pourra
réduire le montant de l’indemnité versée au salarié. La cour de cassation assimile la
clause contractuelle prévoyant l’indemnité de licenciement à une clause pénale régie par
l’article 1152 du Code civil. En principe, la clause pénale est destinée à sanctionner la partie
au contrat n’ayant pas respectée ses obligations contractuelles. Cette clause pénale, en
principe ne devrait pas s’appliquer en la matière car l’indemnité de licenciement doit être
versée au salarié indépendamment de toute inexécution d’obligations contractuelles.
Le salarié licencié a droit en outre à une indemnité compensatrice de congés payés, cette
indemnité vient compenser l’impossibilité pour le salarié de prendre ses congés payés
avant que son licenciement ne devienne effectif. Pour compenser cette impossibilité,
l’employeur devra verser au salarié, une indemnité dont le montant sera égal à la
rémunération correspondant aux jours de congés payés pas pris par le salarié.
Cette indemnité compensatrice de congés s’applique dans tous les cas de rupture de contrat
de travail sauf lorsque le salarié est licencié pour faute lourde qui n’a droit à aucune
indemnité (préavis, licenciement, congés payés).
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• Spécificité des licenciements collectifs, licencier plusieurs salariés en même temps
pour un motif économique.
ANI 1969 et Loi du 13 juillet 1973
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le
législateur et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (art. L. 1233-2 C. tr.).
Art. L. 1235-1 : « en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier (…) le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués par l’employeur ».
Art. L. 1233-3 C. tr., définition du législateur, ce qui n’est pas le cas pour le licenciement
personnel :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié,
d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques ou à des mutations technologiques ». Voici toutes les hypothèses de
licenciement pour motif économique.
Lorsque le juge est saisi d’un litige, les juges vont devoir vérifier, l’existence, la satisfaction
de toutes les conditions légales posées dans cette définition. De la satisfaction de ces
éléments dépend l’existence de la CRS. L’employeur est beaucoup moins libre lorsqu’il
envisage un licenciement pour motif économique.
La loi distingue 2 éléments, approfondie par Waquet :
• La nature du licenciement
• La cause du licenciement économique
Définition négative, le licenciement aura nature économique, lorsqu’il est fondé sur un ou
plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié. Le législateur retient un découpage
binaire des causes du licenciement : soit licenciement pour motif économique ou personnel.
86
Tout licenciement qui n’est pas fondé sur un motif personnel est nécessairement un
licenciement pour motif économique.
Cette nature économique ne doit pas être confondue avec la justification du licenciement.
Soc. 13 avril 1999 : « le défaut de CRS du licenciement n’enlève pas à celui-ci sa nature
juridique de LPME » donc distinction entre nature économique et cause réelle et sérieuse.
Le juge devra vérifier si les faits invoqués par l’employeur sont la cause exacte du
licenciement. Donc contrôle de la qualification donnée au licenciement. Le juge doit au
besoin requalifier le licenciement personnel en un licenciement pour motif économique, s’il
découvre que la véritable cause de licenciement concerne en réalité la véritable situation
économique de l’entreprise. Requalification : Soc. 14 mai 1996.
En cas de coexistence d’un motif personnel et d’un motif économique invoqués par
l’employeur, la solution de principe est que les juges doivent prendre en considération
uniquement la cause première et déterminante du licenciement.
Solution de principe connaissant une exception lorsqu’un texte légal d’ordre public confère
au salarié une protection plus importante que celle résultant du droit du licenciement pour
motif économique, Soc. 4 mars 2000, était en concours, une cause économique et une cause
personnelle qui résidaient dans l’inaptitude du salarié. Même si la cause économique était
première, le salarié devait bénéficier des règles d’inaptitude car plus protectrices pour le
salarié. Egalement le cas pour la protection de la femme enceinte contre le licenciement.
Les éléments inscrits dans la définition hors la nature économique sont des éléments positifs
qui éclairent la cause indispensable de licenciement pour motif économique. Il y a 2
catégories :
• La cause immédiate du licenciement économique devant être justifiée par une cause
première selon les éléments figurant dans la définition.
• La cause première.
1) La cause immédiate
Article L1233-3, la cause immédiate résulte soit suppression de poste, transformation de
poste ou refus d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail.
Aussi dénommé, élément matériel ou élément objectif du licenciement économique. La cause
immédiate est toujours la conséquence d’un élément subjectif qui est la cause première.
Cour de cassation appréciation de ces éléments objectifs :
• Appréciation au sein de l’entreprise ou de l’établissement : Soc. 5 avril 1995,
Vidéocolor, la chambre sociale a précisé que la réalité de cette cause immédiate doit
être appréciée au sein de l’entreprise ou de l’établissement occupant le salarié donc
sur le site même. Solution importante car dans cette affaire, le salarié faisait parti
d’une entreprise ayant d’autres établissements et l’emploi avait été délocalisé dans
d’autres établissements. L’employeur considérait que l’emploi avait simplement été
délocalisé et non supprimé. La cour de cassation censure car même lorsque les
emplois sont transférés d’un établissement à un autre, les emplois sont bien
supprimés au sein de l’établissement où travaillait le salarié. Solution qui protège le
salarié.
• Suppression de poste doit être effective, le juge doit examiner les circonstances
antérieures mais aussi postérieures au licenciement. Soc. 22 févr. 1995, salarié
licencié pour motif économique sur le fondement d’une suppression de poste et par la
suite l’employeur avait embauché un nouveau salarié pour occuper le poste du
87
salarié licencié. La chambre sociale considère que si le salarié avait été remplacé, c’est
que son poste n’avait pas été supprimé. Conséquence, le licenciement fondé sur cette
absence de poste sera privé de CRS.
Soc. 2 juin 1993, la cour de cassation considère qu’il y a bien suppression de poste
lorsque les tâches du salarié licencié sont réparties entre plusieurs autres salariés
appartenant déjà au personnel de l’entreprise.
Article L1233-3, ce n’est pas la proposition d’une modification économique d’un élément
essentiel du contrat de travail qui doit déclencher l’application des règles du licenciement
économique mais le refus par le salarié de la modification qui va déclencher l’application de
ces règles.
Contrôle très rigoureux par les juges qui requiert des connaissances d’économie ou de
gestion d’entreprise qui en principe ne font pas parties de la formation des conseillers
prudhommaux. Alors possibilité de désignation d’un expert. La cour de cassation exerce un
certain contrôle sur l’appréciation faite par les juges du fond. Les difficultés économiques
pour constituer une CRS doivent être sérieuses et ces difficultés économiques doivent
contraindre l’employeur à licencier. Autrement dit, le licenciement doit représenter la
mesure ultime. Cette appréciation exclut des licenciements simplement prononcés en vue de
réaliser des économies alors que l’entreprise se trouve dans une bonne situation économique
et financière.
Une baisse importante du chiffre d’affaire peut justifier un licenciement pour motif
économique.
Les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement dans
l’ensemble des établissements de l’entreprise ou dans l’ensemble du secteur d’activité du
groupe auquel appartient l’entreprise (Soc. 5 avril 1995).
Si les difficultés économiques ne sont constatées que dans l’entreprise dans laquelle
travaille le salarié alors que les autres entreprises sont florissantes, les juges doivent rejeter la
CRS du licenciement prononcé car besoin de constater les difficultés économiques dans
l’ensemble de l’entreprise.
La cause immédiate s’apprécie toujours dans l’entreprise sans considération des autres
entreprises du groupe alors que les difficultés économiques justifiant la suppression du
poste doivent être appréciées dans un cadre beaucoup plus large. Donc décalage dans
l’appréciation et contesté par l’entreprise car cela revient à devoir fermer un établissement
dans de réelles difficultés économiques si les autres entreprises sont florissantes.
Résulte de l’arrêt Soc. 5 avril 1995 : réorganisation de l’entreprise peut justifier des
88
licenciements économiques si elle est « nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de
l’entreprise ». La réorganisation de l’entreprise ne pourra pas fonder un licenciement
économique si destiné à améliorer la compétitivité de l’entreprise.
Interdiction des licenciements « boursiers ». Licenciement prononcé pour réaliser des
économies et profiter aux actionnaires. Soc. 1er décembre 1999, arrêt Miko, licenciement
économique injustifié lorsque la situation de l’entreprise est prospère et que le choix de
réduire l’effectif de l’entreprise est fait pour augmenter les profits et non sauvegarder la
compétitivité du groupe. Sanction licenciement constitué pour augmenter les profits si
pas justifier par la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise Arrêt 22 février 2006
confirme cette solution, les juges du fond doivent vérifier le lien nécessaire entre la
réorganisation et la sauvegarde de la compétitivité.
Limite du contrôle judiciaire : Cass. Ass. plén., 8 décembre 2000, arrêt Sat, l’entreprise avait
procédé à une réorganisation et invoquait la nécessaire sauvegarde de sa compétitivité.
L’entreprise disposait de 3 solutions possibles qui entrainaient plus ou moins de suppressions
d’emplois, de licenciement pour sauvegarder sa compétitivité. L’entreprise choisit le plus
grand nombre de suppression de poste et donc de licenciement. Juges du fond sanctionnent la
décision de l’entreprise en s’immisçant dans le choix de l’entreprise, besoin de sauvegarder
un maximum d’emplois. Solution cassée par l’assemblée plénière qui insiste sur le pouvoir
de l’employeur, c’est à lui qu’il appartient d’effectuer ses choix économiques et le juge ne
doit pas contrôler le choix effectué par l’employeur entre différentes solutions toutes
conformes à l’exigence de sauvegarde de la compétitivité.
Cons. cons. 12 janvier 2002, précision qu’il ne faut pas comprendre l’exigence de
sauvegarder la compétitivité comme ne concernant que la survie d’entreprises menacées.
Le Conseil Constitutionnel a considéré qu’il fallait permettre aux entreprises de s’organiser
avant même que leur survie ne soit menacée. La chambre sociale dans un arrêt du 26 mars
2002 admet pour la première fois, la prise en compte d’évolution de l’entreprise postérieure
au licenciement. Les juges doivent désormais admettre que la réorganisation était bien
nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, il ne faut plus apprécier la
situation au jour du licenciement. La cour de cassation a précisé sa jurisprudence dans
l’arrêt Pages Jaunes, Soc. 11 janvier 2006 : la chambre sociale affirme que l’employeur peut
justifier des suppressions de postes ou transformation de postes par une réorganisation de
l’entreprise lorsque les difficultés économiques ne sont pas encore déclarées à la date du
licenciement.
Cette jurisprudence insiste sur les distinctions à faire entre les difficultés économiques et la
réorganisation de l’entreprise. Si la réorganisation de l’entreprise n’est admise qu’en cas de
difficulté économique, il n’y aurait aucune raison d’admettre comme cause première la
réorganisation de l’entreprise.
Ces arrêts sont intéressants car ils admettent que les entreprises peuvent anticiper ces
difficultés économiques.
Loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005, gestion prévisionnelle des emplois, arrêts Pages
Jaunes constituent une illustration de ce que l’entreprise doit mener une gestion prévisionnelle
de ses emplois.
89
puisse avoir une CRS. Ils ne sont pas toutefois suffisants pour justifier le licenciement pour
motif économique. Le législateur ajoute une obligation supplémentaire incombant à
l’employeur : les obligations d’adaptation et de reclassement.
Dans l’esprit du législateur, le licenciement économique n’est valable que si cette mesure
est absolument inévitable pour l’employeur. Lorsque l’employeur se trouve contraint de
supprimer, transformer des postes, il doit respecter ses obligations selon lesquelles, il doit
rechercher l’adaptation et le reclassement des salariés qu’il envisage de licencier.
Applicable à tous les licenciements économiques.
90
disponibles pour un reclassement du salarié. L’employeur ne peut pas se contenter de
proposer une modification du poste, il doit aussi rechercher des solutions plus
avantageuses comme un poste équivalent.
L’une des hypothèses justifiant le licenciement économique est le refus du salarié d’une
proposition de modification du contrat de travail. Alors l’employeur pourra envisager un
licenciement pour motif économique. Mais avant de pouvoir prononcer ce licenciement, il
est tenu de proposer au salarié un poste de reclassement ou une modification de son contrat
de travail. L’employeur est même obligé de proposer la même modification du contrat de
travail, proposition déjà refusée une première fois par le salarié.
Soc. 4 mars 2009, l’employeur ne peut pas invoquer la volonté présumée du salarié de
refuser à nouveau la même modification.
L’employeur ne doit pas limiter ses recherches de reclassement à la volonté que les
salariés ont pu exprimer par avant et en dehors de toute proposition concrète de
reclassement, arrêt 4 mars 2009. L’employeur avait soumis à l’ensemble des salariés un
questionnaire portant sur les souhaits de mobilité des salariés. L’employeur avait limité ses
recherches de reclassement en fonction des renseignements indiqués par le salarié. Censure de
la cour de cassation, dans ce cas-là, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de
reclassement donc l’employeur ne doit pas tenir compte d’une volonté formulée par le
salarié alors qu’il n’est pas informé des propositions concrètes et précises de son
reclassement.
Article L. 1233-4 al. 2 : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel
l’entreprise appartient ». La recherche de reclassement doit s’étendre à toutes les entreprises
du groupe. L’employeur devra prendre contacte avec d’autres employeurs pour reclasser ses
propres salariés.
Jurisprudence antérieure obligeait l’employeur à rechercher le reclassement uniquement
dans les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation
permettent d’effectuer la permutation de toute ou partie du personnel, Soc. 21 mai 1992.
L’employeur doit rechercher le reclassement dans les seules entreprises du groupe qui
permettent de reclasser le salarié. Cette jurisprudence n’a pas été reprise par le législateur
mais la cour de cassation a maintenue cette limite (chambre sociale du 17 juin 2009).
Il est de jurisprudence constante que la recherche de reclassement doit s’effectuer dans les
entreprises du groupe à l’étranger, Soc. 7 octobre 1998.
3) La proposition de reclassement
Art. L. 1233-4 al. 3 : « Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et
précises. » Les recherches doivent être individualisées et par conséquent, les propositions
de reclassement doivent être personnalisées.
Rigueur de la Cass. : Soc. 13 mai 2009 : manquement de l’employeur qui communique à
l’ensemble des salariés des propositions identiques pour des postes à l’étranger, sans
préciser le montant exact de la rémunération. Pour que l’offre de reclassement soit précise
conformément à la loi, l’employeur doit préciser qu’elle est la rémunération exacte du
salarié s’il acceptait la proposition surtout pour un poste à l’étranger.
91
4) La validité du licenciement
Sanction : absence de cause réelle et sérieuse – indemnités (art. L. 1235-3 et s.), en cas de
non respect des obligations d’adaptation et de reclassement. Solution logique car
l’obligation de reclassement fait partie des conditions de validité du licenciement.
a) Obligations de l’employeur
- Force obligatoire à l’égard du seul employeur
- Limite à la liberté de l’employeur : respect des droits des salariés
92
b) Contrôle judiciaire de la mise en œuvre
- Action en exécution forcée
- Action en indemnisation pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
(manquement à l’obligation de reclassement)
La procédure varie selon le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé. La loi
distingue le licenciement individuel du licenciement collectif, qui concerne deux salariés au
moins sur une même période de trente jours. Jusqu’à neuf licenciements sur 30 jours, on parle
de « petit licenciement collectif » ; le « grand licenciement collectif » concerne au moins 10
salariés sur la même période.
Lorsque le licenciement économique ne concerne qu’un seul salarié, il est soumis à la même
procédure que le licenciement pour motif personnel, centrée sur l’entretien préalable et
l’énonciation du motif dans la lettre de notification du licenciement (cf. cours).
1. L’entretien préalable
Dans les entreprises occupant moins de 1000 salariés, l’employeur doit proposer au salarié
une « convention de reclassement personnalisé » (art. L. 1233-65 C. tr.). S’il l’accepte, le
contrat de travail est rompu et le salarié bénéficie d’actions d’accompagnement, d’orientation,
de soutien, de formation destinées à favoriser son reclassement.
Dans les entreprises d’au moins 1000 salariés, l’employeur doit proposer au salarié un
« congé de reclassement » qui a pour objet de lui permettre bénéficier d’actions de formation
et des prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d'emploi (art.
L. 1233-71 C. tr.). Ce congé, d’une durée maximale de neuf mois, suspend le contrat de
travail.
La sanction du non-respect de ces obligations est particulière : paiement d’une contribution
égale à deux mois de salaire brut moyen calculé sur la base de 12 derniers mois de travail au
Pôle emploi (art. L. 1235-16 C. tr.).
- Délai de notification
Le délai de notification du licenciement est rallongé : la lettre de notification ne peut être
expédiée moins de 7 jours ouvrables à compter de la date prévue pour l’entretien préalable ou
15 jours ouvrables pour le licenciement d’un cadre (art. L. 1233-15 C. tr.).
- Contenu de la lettre
Outre l’énonciation d’un motif précis, la lettre de notification du licenciement économique
93
doit comporter d’autres mentions :
o La proposition faite au salarié de bénéficier d’une convention de reclassement
personnalisé ou d’un congé de reclassement (art. R. 1233-20 C. tr.) ;
o Le bénéfice pour le salarié d’une priorité de réembauchage à condition d’en faire
la demande dans l’année suivant le licenciement (art. L. 1233-16 C. tr.).
94
B) Le grand licenciement collectif
Le licenciement d’au moins dix salariés sur une période de trente jours obéit à une procédure
lourde et complexe, qui doit être déclenchée également lorsqu’au moins dix salariés ont refusé
une modification de leur contrat pour un motif économique (art. L. 1233-25 C. tr.).
La loi vise également à éviter les manœuvres frauduleuses des employeurs qui seraient tentés
de procéder à des « petits » licenciements collectifs sur des périodes successives de 30 jours.
Ainsi, lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à
des licenciements économiques de plus de 10 salariés au total, sans atteindre 10 salariés dans
une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours
des trois mois suivants déclenche la procédure applicable aux « grands » licenciements
collectifs (art. L. 1233-26 C. tr.).
Il en va de même lorsque plus de 18 salariés ont été licenciés au cours d’une année civile sans
qu’un plan de sauvegarde de l’emploi ai été mis en œuvre si un nouveau licenciement
économique est envisagé au cours des trois premiers mois de l’année civile suivante (art. L.
1233-27 C. tr.).
Les règles procédurales varient en outre selon les effectifs de l’entreprise. La finalité de ces
règles est de favoriser les possibilités de modification du projet initialement envisagé par
l’employeur.
• Obligations légales
La loi impose à l’employeur qui envisage de procéder à un grand licenciement économique de
réunir et de consulter le comité d’entreprise ou les délégués du personnel (art. L. 1233-28 et
-29 C. tr.).
Les règles diffèrent selon que l’entreprise compte ou non au moins 50 salariés :
- Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les délégués du personnel tiennent deux
réunions, séparées par un délai maximum de 14 jours (art. L. 1233-29 al. 2 C. tr.).
- Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur consulte le comité d’entreprise
sur le projet de licenciement, ce qui implique obligatoirement deux réunions séparées par un
délai maximum variable selon le nombre de licenciements envisagés (art. L. 1233-30 C. tr.) :
o 14 jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
o 21 jours lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
o 28 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 250.
95
compte, par l’employeur, des propositions des représentants du personnel.
• Accords de méthode
La loi énonce les aménagements pouvant être apportés mais limite également la liberté des
partenaires sociaux en listant les dispositions « indérogeables » (art. L. 1233-22 et -23 C. tr.).
Les accords de méthode peuvent encore avoir pour objet d’anticiper l’établissement et le
contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et de prévoir les conditions dans lesquels ce plan
pourra faire l’objet d’un accord. Ils peuvent aussi organiser la mise en œuvre d’actions de
mobilité professionnelle et géographique au sein de l’entreprise, confirmant que les accords
de méthode peuvent se muer en véritables accords de fond.
La loi du 18 janvier 2005 a, par ailleurs, élargi le champ d’application de ces accords, qui
peuvent dorénavant être conclus au niveau de la branche (art. L. 1233-21 C. tr.).
Enfin, le législateur enferme la contestation de ces accords dans des délais très brefs : trois
mois à compter du dépôt de l’accord auprès de l’administration du travail ou 12 mois s’il
s’agit d’accords portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (art. L. 1233-24 C.
tr.).
o Sanctions civiles
En cas de non-respect de la procédure d’information/consultation, les salariés licenciés ont
droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi (art. L. 1235-12 C. tr.).
96
La procédure de licenciement économique est irrégulière en l’absence de comité d’entreprise
ou les délégués du personnel, lorsqu’aucun procès verbal de carence n’a été établi alors que
l’entreprise est assujettie à cette obligation ; dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité qui
ne peut être inférieure à un mois de salaire brut (art. L. 1235-15 C. tr.).
o Sanctions pénales
Le non-respect de la procédure d’information/consultation des représentants du personnel
constitue un délit d’entrave.
La loi consacre en outre une infraction spéciale, résultant du non respect de la procédure
relative aux grands licenciements économiques (art. L. 1238-2 C. tr.). L’employeur encourt
une peine d’amende de 3 750 € appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par
l’infraction.
- L’employeur doit notifier le « projet » de licenciement au plus tôt le premier jour suivant
la date prévue pour la première réunion lorsque l’entreprise est dotée de représentants du
personnel (art. L. 1233-46 C. tr.). Cette formalité est importante car le délai de licenciement
court à compter de la date de cette notification (art. L. 1233-39 al. 2 C. tr.).
Lorsque l’entreprise d’au moins 50 salariés ne comporte pas de représentants du
97
personnel, l’employeur doit notifier le projet de licenciement à l’autorité administrative et
lui communiquer le plan de sauvegarde de l’emploi (art. L. 1233-49 C. tr.).
Afin d’effectuer cette vérification et d’adresser son avis, l’administration du travail dispose
d’un délai variable selon le nombre de licenciements envisagés :
o 21 jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100 ;
o 28 jours lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250 ;
o 35 jours lorsque ce nombre est au moins égal à 250.
Une convention ou un accord collectif peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Les mentions obligatoires spécifiques sont les mêmes que celles prévues pour le licenciement
individuel et le petit licenciement collectif (priorité de réembauchage et bénéfice d’un congé
de reclassement).
À noter que l’employeur n’est pas tenu de mentionner dans la lettre de notification les critères
retenus pour l’ordre des licenciements (cf. infra), mais il a l’obligation d’indiquer par écrit ces
critères à la demande du salarié (art. L. 1233-43 C. tr.). Le non-respect de cette obligation
constitue une irrégularité de procédure donnant lieu à des dommages et intérêts (Soc. 20
janvier 1998, RJS 3/98, n° 296).
98
La détermination des critères est orientée par le législateur afin d’objectiver les choix.
L’employeur doit prendre en compte, notamment (art. L. 1233-5 al. 2 C. tr.) :
o Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
o L'ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
o La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur
réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées
et des salariés âgés ;
o Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Selon la jurisprudence, l’employeur doit tenir compte de l’ensemble des critères légaux mais
il n’est pas tenu par l’ordre de ces critères ; il peut privilégier l’un d’entre eux. S’il ajoute
d’autres critères, ceux-ci ne doivent pas être discriminatoires, notamment en raison de la
situation contractuelle (travail à temps partiel ou salariés en congé de maternité).
Lorsque le choix des salariés concernés est effectué, l’employeur peut procéder à la
notification des licenciements, en respectant les délais institués par la loi (cf. supra).
***
Les représentants des travailleurs bénéficient d’un statut protecteur pour éviter les abus et les
représailles de l’employeur en raison de leur mandat de représentation et leur appartenance
syndicale. Des règles spéciales doivent être appliquées, qui s’ajoutent au droit commun de la
rupture du contrat de travail.
99
Les représentants élus en application de dispositions légales bénéficient du statut protecteur
pendant la durée de leur mandat (4 ans) et pendant 6 mois à compter de la cessation effective
de leurs fonctions (expiration du mandat ou disparition de l’institution).
Il s’agit des délégués du personnel, des membres élus au comité d’entreprise ou
d’établissement, les membres du CHSCT, mais également des membres des instances de
représentation européennes, dont le comité d’entreprise européen.
La même protection bénéficie aux élus exerçant leur mandat hors de l’entreprise, notamment
aux conseillers prud’hommes.
Les candidats aux élections professionnelles sont protégés durant les 6 mois suivant la
publication des candidatures. Le délai court à compter de l’envoi de la liste des candidatures à
l’employeur ou du jour où l’employeur a pris connaissance de l’imminence de la candidature.
Est assimilé aux candidats le salarié ayant demandé l’organisation des élections, à condition
que cette demande soit relayée par un syndicat. Le délai court alors à compter de l’envoi à
l’employeur de la lettre du syndicat sollicitant l’organisation des élections (art. L. 2411-6 et L.
2411-9 C. tr.).
La protection s’applique également aux représentants désignés par les syndicats dans
l’entreprise, selon les dispositions légales :
- Délégué syndical
- Représentant syndical au comité d’entreprise
- Représentant de la section syndicale
Point de départ : Ils sont protégés dès que l’employeur a reçu la lettre de désignation expédiée
par un syndicat, et même avant cette date, à compter du jour où l’employeur a connaissance
de l’imminence de la désignation.
Durée : La protection s’applique pendant le mandat et durant les 12 mois suivant l’expiration
du mandat, à condition que les fonctions aient été exercées pendant au moins 1 an pour les
délégués syndicaux (art. L. 2411-3 C. tr.) ou 2 ans pour les représentants syndicaux au CE
(art. L. 2411-8 C. tr.).
100
D’autres accords instituent des représentants aux fonctions originales, non prévus par la loi.
La jurisprudence leur étend la protection lorsque leurs fonctions sont « de même nature » que
celles prévues par la loi (Soc. 23 oct. 2007). Tel est le cas des délégués syndicaux de groupe,
qui exercent des « fonctions similaires » à celles des délégués syndicaux d’entreprise.
1. Le licenciement
Le statut protecteur s’applique quelle que soit la cause du licenciement.
Exemple : le licenciement envisagé à la suite d’une modification du contrat de travail refusée
par le représentant nécessite l’autorisation de l’inspecteur (Soc. 5 mars 2008).
101
certaines circonstances, elle est complétée par d’autres modalités procédurales.
Cette solution de principe très stricte est justifiée, selon la chambre sociale, par le fait que la
protection est instituée dans l’intérêt des salariés représentés.
La même justification explique que le représentant ne peut renoncer à cette protection par
une rupture d’un commun accord ou une rupture conventionnelle (mais il peut conclure une
transaction sur les conséquences de la rupture).
Depuis la loi du 28 octobre 1982, l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail est
nécessaire quels que soient la nature du mandat et le motif du licenciement envisagé.
L’autorisation doit être demandée par LRAR énonçant les motifs du licenciement envisagé et
le ou les mandats du représentant.
À défaut de préciser l’ensemble ces mentions, l’autorisation est entachée d’illégalité
(mandats : CE 12 juill. 1992 ; CE 20 mars 2009, n° 309195, M. Kodjovi c/ Sté Exel Textile).
La demande doit intervenir après l’entretien préalable de droit commun (art. R. 2421-8). En
cas de licenciements économique d’au moins 10 salariés, la Cour de cassation impose
également un entretien individuel (Soc. 10 mai 1999, n° 97-40510).
b) L’enquête contradictoire
L’inspecteur se livre à une enquête contradictoire (R. 2421-4 C. tr.), au cours de laquelle il
auditionne le représentant et l’employeur ; le salarié peut se faire assister par un représentant
de son syndicat.
Le Conseil d’État sanctionne les enquêtes expéditives (entretien téléphonique ou par e-mails ;
v. CE 21 août 1996, RJS 1996, p. 770, n° 1191).
102
lorsqu’il s’agit d’un délégué syndical (art. R. 2421-5).
2. Le contrôle de l’inspecteur
L’étendue du contrôle de l’inspecteur a été précisée par le Conseil d’État dans un arrêt du 5
mai 1976, SAFER d’Auvergne. Cet arrêt affirme l’existence d’un plein contrôle, rompant
avec la jurisprudence limitative antérieure.
En outre, depuis un arrêt du 21 mai 2008 (n° 304394, JCP éd. Soc. 2008, act. 297),
l’inspecteur doit refuser l’autorisation en cas de non-respect des procédures conventionnelles.
Le Conseil d’État aligne enfin sa jurisprudence sur celle du juge judiciaire relative au
licenciement des salariés non protégés (Soc. 28 mars 2000).
b) Le contrôle du motif
L’inspecteur doit d’abord vérifier si les faits invoqués par l’employeur justifient le
licenciement. Il doit s’assurer que la rupture envisagée n’est pas en rapport avec les
fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance syndicale du
représentant (CE 4 juill. 2005, n° 272193).
Mais l’autorisation peut être accordée si le comportement de l’intéressé ne se rattache pas à
l’exercice normal des fonctions (CE 23 sept. 1982 : détournement de fonds par le trésorier du
comité d’entreprise).
En cas de licenciement personnel non fautif, l’inspecteur doit rechercher si les faits
présentent un caractère objectif et si, en raison des responsabilités de l’intéressé, ils peuvent
justifier un licenciement.
Ce n’est que depuis 2001 que le Conseil d’État prohibe le licenciement pour perte de
confiance (CE 21 déc. 2001, Baumgarth, RJS 2002, n° 304).
103
l’article L. 1233-3 C. tr. (CE 15 juin 2005, n° 254728).
Quelle que soit la nature du licenciement, l’inspecteur peut refuser l’autorisation pour « des
motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous
réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou à l’autre des intérêts en
présence » (arrêts SAFER d’Auvergne et Abellan).
L’invocation d’un motif d’intérêt général a pour fonction de bloquer un licenciement par
ailleurs justifié. Le Conseil d’État ne l’admet toutefois que de manière rarissime.
Exemple : l’employeur entendait licencier l’ensemble des représentants du personnel pour des
fautes commises lors d’un mouvement de grève. Le Conseil d’État a retenu comme motif
d’intérêt général le maintien de la représentation du personnel (CE 9 oct. 1987, Corning).
Mais, le plus fréquemment, le juge retient une atteinte excessive aux intérêts de l’employeur,
de sorte que l’intérêt général ne saurait fonder un refus d’autorisation.
Le recours hiérarchique (art. R. 2422-1 C. tr.). Il est porté devant le ministre dans un délai
de 2 mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur.
Le ministre peut confirmer la décision. Mais, si celle-ci est illégale, il doit l’annuler puis se
prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des
circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa décision (CE 5 sept. 2008, n°
303992, Sté Sorelait).
Le recours hiérarchique est dépourvu d’effet suspensif ; le licenciement autorisé pourra donc
être prononcé, en dépit du recours formé par le salarié. Le silence gardé pendant 4 mois vaut
décision de rejet.
104
(Soc. 16 mai 1974).
La demande d’autorisation à l’inspecteur du travail doit être adressée dans les 15 jours suivant
la délibération du comité (art. R. 2421-9 C. tr.).
En cas de faute grave, l’article 2421-3 C. tr. permet à l’employeur de prononcer la mise à pied
immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. Cette mise à pied constitue
une mesure d’attente, qui ne doit pas être confondue avec la mise à pied sanction.
Parce qu’elle impose une suspension du contrat de travail, elle doit demeurer exceptionnelle
et répondre à certaines conditions :
- Elle ne peut être prononcée qu’en cas de faute grave ;
- Doit être accompagnée d’une demande simultanée d’autorisation de licenciement ;
- elle ne peut durer que jusqu’à la décision de l’inspecteur (art. R. 2421-6 ; R. 2421-14).
Le refus du licenciement « prive d’effet la mise à pied ». Elle est donc annulée et ses effets
sont supprimés de plein droit (art. L. 2421-3). Le représentant doit retrouver son emploi ainsi
que ses fonctions. Il a droit également au paiement des salaires correspond à la durée de la
mise à pied.
1. La nullité du licenciement
Le licenciement prononcé en violation du statut protecteur est nul et de nul effet (Soc. 3 juin
1948, Bull. civ. IV, n° 557).
La nullité d’un acte juridique a pour effet de replacer les parties dans la situation dans laquelle
105
elles se trouvaient avant l’acte annulé. Après avoir limité les conséquences de la nullité, la
Cour de cassation lui a donné toute sa portée dans deux arrêts : Soc. 24 juin 1968, Detoeuf et
Soc. 14 juin 1972, Revet-Sol.
a) La réintégration
Le représentant qui le demande a le droit d’être réintégré dans « l’emploi qu’il occupait
avant son licenciement » (arrêt fondateur : Revet-Sol ; Soc. 11 déc. 2001, Bull. civ. V, n°
378). La réintégration dans un emploi similaire n’est admise qu’en cas de suppression du
poste du représentant.
Celui-ci doit aussi être réintégré dans ses fonctions. Mais le délégué syndical ne retrouve
pas automatiquement son mandat.
À noter qu’aucun délai n’est imposé au salarié pour solliciter la réintégration.
b) L’indemnisation
La loi du 28 octobre 1982 est venue préciser les conséquences de cette nullité :
106
dans un emploi équivalent ;
- L’article L. 2422-4 précise l’étendue de l’indemnisation : les salaires dus sont ceux
correspondant à la période allant du licenciement à sa réintégration, à condition que le
représentant ait demandé sa réintégration dans un délai de 2 mois à compter de la décision
définitive d’annulation.
Lorsque le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit à une indemnité réparant
l’intégralité de son préjudice pour la période allant du licenciement à l’expiration du délai
de 2 mois courant à compter de la décision définitive d’annulation.
Article L1231-1 du Code du travail : « Le contrat de travail durée indéterminée peut être
rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord ».
Comme le contrat à durée déterminée, l’employeur peut invoquer la force majeur pour
rompre le CDI. Mais la jurisprudence ne retient que très rarement la force majeure. Par
exemple, la destruction totale de l’entreprise ne constitue pas un cas de force majeur car le
passage du cyclone ne rendait pas impossible la reprise du travail après rétablissement de
l’entreprise.
Autre catégorie spécifique, la mise à la retraite du salarié, l’employeur décide
unilatéralement de rompre le CDD. La loi du 17 décembre 2008 a mis en place un dispositif
plus contraignant pour l’employeur qui souhaite se séparer de ses salariés en raison de leur
âge (mise à la retraite). Le salarié de 65 ans à 69 ans a le droit de refuser.
Paragraphe 1 : La démission
Démission : « acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque
sa volonté de mettre fin au contrat de travail », chambre sociale 9 mais 2007.
La volonté libre désigne une volonté exempte de vices, sans avoir fait l’objet de
violences morales, de pression de la part de l’employeur ou de manœuvre dolosives
(comportement de l’employeur provoquant la démission du salarié, démission provoquée).
Volonté viciée : salarié donne sa démission alors qu’il se trouve sous la menace de
licenciement pour faute lourde ou encore lorsque l’employeur le menace de poursuites
pénales s’il ne démissionne pas.
Ces démissions provoquées font souvent l’objet d’une rétractation par le salarié. Cette
rétractation doit intervenir rapidement après la démission pour être prise en compte par les
107
juges (8 jours par exemple). Alors la volonté ne sera pas claire et sera même équivoque.
La volonté doit être éclairée, elle ne doit pas être le résultat de colère ou d’émotion ou
d’un état psychologique anormal. Si tel est le cas, ce caractère privera la démission de
volonté claire et non équivoque.
De la même manière, le salarié contraint de rompre son contrat en raison d’une faute de
l’employeur, n’a pas une volonté claire et non équivoque de démissionner.
La jurisprudence exerce un contrôle très strict sur le caractère non équivoque de la
démission car le salarié se trouvera privé de son emploi donc acte grave.
Sanction en cas de volonté non claire et équivoque :
• Requalification de cette démission en un licenciement sans CRS. Les juges vont
imputer la rupture à l’employeur, cette rupture doit alors s’analyser en un licenciement
et ce licenciement est sans CRS car aucune procédure de licenciement n’a été suivie
par l’employeur. Cette requalification sanctionne un comportement fautif de la part
de l’employeur.
• Lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur,
cette rupture doit être qualifiée en une prise d’acte (chambre sociale, 20 janvier 2010)
Tendance actuelle n’est plus de requalifier le licenciement sans CRS mais de
qualifier cette rupture en prise d’acte.
b) Volonté exprimée
La jurisprudence affirme que la démission d’un salarié ne se présume pas. Le salarié doit
donc avoir exprimé, formulé sa volonté de quitter l’entreprise. La démission implicite
résultant du seul comportement du salarié, n’est pas admise en droit du travail français.
Exemple de volonté non exprimée :
• Absence injustifiée du salarié malgré les injonctions de l’employeur de reprendre son
travail ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque de démissionner
(chambre sociale 27 février 1991).
• Le fait pour salarié de quitter son travail et de ne pas reparaître les jours suivants.
• L’absence pour accident du travail sans avis d’arrêt de travail depuis plus de 2 ans.
• Le refus du salarié d’exécuter son travail.
La seule possibilité pour l’employeur sera alors d’envisager le licenciement pour faute.
2) Conditions de forme
108
B. Conséquences de la démission (valable)
La démission lorsqu’elle est claire et non équivoque emporte rupture définitive du contrat
de travail. La jurisprudence précise que la date de la démission est fixée à la date de la
première présentation de la lettre à l’employeur. Dans certaines hypothèses, les salariés
souhaitent se rétracter. Hors le cas où la rétractation intervient rapidement après une
démission provoquée, la rétractation ne produit aucun effet. Il faut l’accord de l’employeur.
Arrêt du 19 mars 1981, acceptation tacite de la rétraction du salarié par l’employeur.
1) Rupture définitive
La démission lorsqu’elle est claire et non équivoque emporte rupture définitive du contrat
de travail. La jurisprudence précise que la date de la démission est fixée à la date de la
première présentation de la lettre à l’employeur. Dans certaines hypothèses, les salariés
souhaitent se rétracter. Hors le cas où la rétractation intervient rapidement après une
démission provoquée, la rétractation ne produit aucun effet. Il faut l’accord de l’employeur.
Arrêt du 19 mars 1981, acceptation tacite de la rétraction du salarié par l’employeur.
2) Conséquences de la rupture
Il s’agit de voir si le salarié démissionnaire est tenu à un préavis. Différence essentielle avec
le licenciement. Le législateur ayant prévu que le préavis résulte soit de la loi, soit de la
convention collective, soit encore de l’usage. Le préavis n’est réglementé par la loi que dans
des cas très limités, les VRP et les journalistes professionnels. Dans les autres cas la loi
n’impose pas le respect d’un préavis en cas de démission, le législateur renvoie aux
conventions ou accords politiques ou usages. En l’absence de loi, de convention collective
ou d’usage, le salarié ne peut être tenu à aucun préavis lorsqu’il démissionne. Solution
importante car cela signifie que le contrat de travail ne peut pas à lui seul imposer le
respect du préavis au salarié démissionnaire (arrêt du 25 novembre 2009).
Si un accord institue un préavis en cas de démission, le contrat de travail devra s’appliquer
s’il est plus favorable que la convention collective.
L’indemnité de congés payés devra être calculée selon les jours que le salarié n’a pu prendre
avant la rupture de son contrat et elle lui sera due.
Le salarié démissionnaire est privé du bénéfice des allocations de l’assurance chômage.
Exception en cas de démission provoquée par l’employeur.
109
1) Evolution de la jurisprudence
Qualifié pour la première fois de prise d’acte par un arrêt de la chambre sociale de 2002,
arrêt Moka. La chambre sociale retient le terme de prise d’acte de rupture lorsque le salarié
reproche des manquements par l’employeur à ses obligations contractuelles. Pour la
chambre sociale, cette prise d’acte de la rupture ne caractérise pas une volonté claire et non
équivoque de démissionner.
Le salarié ne souhaite par rompre en réalité le contrat de travail mais il prend acte de ce que
l’employeur a lui-même provoqué la rupture du contrat en manquant à ses obligations
contractuelles. Ce manquement fait la particularité de la prise d’acte de rupture.
Arrêt critiqué car a consacré un droit à l’autolicenciement.
La prise d’acte de la rupture par le salarié s’analyse nécessairement en un licenciement
sans CRS. Cette solution vaut alors même si les manquements que le salarié reproche à
l’employeur ne sont pas fondés.
La chambre sociale a atténué la jurisprudence de 2002, elle a affirmé que la prise d’acte de la
rupture par le salarié va produire soit les effets d’un licenciement sans CRS, soit les effets
d’une démission. Arrêts fondateurs du 25 juin 2003.
La prise d’acte est un mode spécifique de rupture. Mais les effets sont empruntés au mode
traditionnel de rupture de contrat. La prise d’acte est réellement un mode de rupture
unilatérale spécifique pour le salarié. Ce mode spécifique de rupture unilatérale n’est pas
réservée à l’employeur. Si l’employeur peut reprocher au salarié certains manquements, il n’a
qu’une seule possibilité engager un licenciement disciplinaire.
Le salarié en CDI est amené à prendre acte de la rupture en reprochant à l’employeur un
manquement grave à ses obligations contractuelles, arrêt du 21 janvier 2009.
Le salarié n’est pas nécessairement la partie à laquelle sera imputée la rupture. La prise
d’acte s’éloigne du licenciement ou de la démission car dans ce cas là, la partie qui prend
l’initiative de la rupture a aussi la responsabilité de la rupture alors qu’en cas de prise
d’acte, le salarié prend l’initiative mais c’est pour faire peser sur l’employeur la responsabilité
de la rupture.
La chambre sociale depuis le 29 juin 2005 considère que la lettre de prise d’acte ne fixe
pas les limites du litige. Les juges ne doivent pas limiter leur appréciation des manquements
aux griefs figurant dans la lettre de prise d’acte. Les juges doivent examiner également les
manquements que le salarié invoquerait durant l’audience même s’ils ne figuraient pas
préalablement dans la lettre de prise d’acte.
Le salarié qui a pris acte de la rupture n’a pas la faculté de se rétracter, arrêt de la chambre
sociale du 14 octobre 2009. Ceci car la prise d’acte rompt immédiatement le contrat de
travail. Solution posée depuis les arrêts du 25 juin 2003.
Il faudra attendre pour connaître les effets de la prise d’acte. Pour que le salarié obtienne
satisfaction, il sera contraint de saisir le CPH pour obtenir le versement d’indemnité en
raison des manquements que le salarié lui reproche. D’où la réticence des salariés à prendre
ce mode de rupture car prendre acte est facile mais pour bénéficier des effets, il faudra que
l’employeur soit condamné par les juges.
1) Les effets
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Ces effets vont être soit la démission, soit le licenciement sans CRS. Les juges doivent
apprécier les manquements que le salarié reproche à son employeur. Il peut résulter 2 effets
de cette appréciation :
• Le manquement de l’employeur est suffisamment grave pour justifier la rupture
du contrat de travail alors la prise d’acte produira les mêmes effets que ceux du
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Difficulté d’apprécier si le manquement est suffisamment grave ou non. Exemples :
employeur qui ne verse pas le salaire à son salarié, en principe justifie la rupture.
L’employeur a imposé au salarié, une modification de son contrat de travail sans obtenir
son accord.
• Le manquement invoqué par le salarié n’est pas établi ou alors n’est pas
suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. La prise d’acte va
produire les effets de la démission (privation de toute indemnité à l’exception de celle
de congés payés).
Exemple : un simple changement des conditions de travail imposées par l’employeur ne
justifie par la rupture. Ou changement minime des horaires de travail dans la journée.
Cette appréciation du manquement suffisamment grave de l’employeur est laissée à
l’appréciation souveraine des juges du fond. Cette prise d’acte de la rupture analysée
comme un droit à l’autolicenciement constitue finalement une prise de risque du salarié dans
l’hypothèse où le manquement reproché peut donner lieu à une interprétation délicate de
la part des juges. Arrêt du 19 décembre 2007, risque de la preuve pèse sur le salarié.
2) Les suites
Le licenciement consécutif à la prise d’acte est non avenu. Chambre sociale 19 janvier
2005. Même solution retenue lorsque le salarié après avoir pris acte de la rupture décide
d’introduire une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Selon la chambre
sociale (31 octobre 2006), cette demande en résiliation judiciaire est sans objet.
1) Le régime juridique
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chambre sociale aux salariés protégés, arrêt du 16 mars 2005.
En revanche, la chambre sociale (20 janvier 1998) refuse à l’employeur ce mode de rupture
du contrat de travail. Exceptions :
• La rupture anticipée du contrat d’apprentissage et encore la résiliation judiciaire ne
peut être admise qu’en cas de faute grave, d’inaptitude répété.
• L’employeur peut demander la résiliation judiciaire en cas d’inaptitude du salarié en
CDD consécutive à un accident du travail.
Sanction si employeur introduit une action en résiliation judicaire, cela équivaut à un
licenciement sans CRS.
Le juge doit vérifier que les manquements reprochés à l’employeur par le salarié sont
suffisamment graves pour justifier la rupture (inexécution de ses obligations contractuelles).
2) Les conséquences
Article L1231-1 du Code du travail prévoit cette possibilité de rupture d’un commun
accord entre l’employeur et le salarié. On parle de rupture amiable du contrat de travail.
Plus récemment, le législateur est intervenu pour mettre en place la rupture conventionnelle
qui obéit à un régime particulier.
Mode de rupture issu du droit commun, article 1134 du Code civil : « Les conventions
peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties. » Chambre sociale, 30 mai 1979,
rupture amiable entre l’employeur et le salarié admise. Cette rupture amiable est possible
quelque soit la cause ou le motif de la rupture. Il peut s’agir aussi bien d’un motif
personnel ou alors d’un motif économique.
La chambre sociale a en revanche limitée le champ d’application personnel de cette rupture
amiable en prévoyant des interdictions de recourir à la rupture amiable. Ces interdictions
concernent :
• Les salariés protégés (représentants du personnel)
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• Salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Ces deux décisions s’expliquent car il s’agit d’un régime protecteur lors de rupture du
contrat de travail.
B. Régime juridique
La rupture amiable résulte d’un contrat, d’une convention entre l’employeur et le salarié. La
nature juridique de cette rupture est un contrat. Par conséquent, il faut appliquer les règles de
validité des contrats précisés aux articles 1108 et suivants du Code civil, 4 conditions de
validité :
• Capacité à contracter
• L’objet et la cause licite
• Le consentement des parties, le consentement libre, éclairé et exempt de vice de la
part du salarié. Le salarié doit véritablement avoir la volonté de mettre fin à son
contrat de travail en recourant à cette rupture amiable. La rupture amiable du contrat
de travail ne peut être utilisée en cas de litige entre le salarié et l’employeur.
Ces conditions de validité de la convention sont suffisantes à admettre la validité de la rupture
amiable.
En principe, il n’y a aucune procédure spécifique, aucun formalisme particulier à
respecter (pas d’entretien obligatoire, ni de délai) en revanche on conseillera aux parties de
procéder par écrit pour des questions de preuve de la rupture et du contenu des modalités
négociées.
Exception à l’absence de formalisme : les départs négociés dans le cadre d’un plan de
sauvegarde de l’emploi (10 licenciement sur une période de 30 jours).
La chambre sociale a exigé l’application de la procédure relative au licenciement pour
motif économique. Jurisprudence consacrée par le législateur, article L1233-3. Intention
d’éviter que les employeurs se servent de cette possibilité de rupture amiable pour
contourner les règles du licenciement pour motif économique.
Contenu de la convention : la convention va acter la volonté commune des parties de
mettre fin au contrat, date à laquelle la rupture va prendre effet (pour calculer les droits du
salarié), indemnités éventuellement versées au salarié, précision du sort des obligations
résultant du contrat de travail (à la fin du contrat de travail comme la clause de non
concurrence, convention de rupture prévoira si la clause de non concurrence s’applique).
Litige portant sur la volonté du salarié, il appartient au juge de vérifier la volonté réelle,
libre et non viciée du salarié. Lorsque le CPH constate que cette volonté ne remplie pas ces
conditions, la sanction prononcée est une requalification de la rupture amiable en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est l’employeur qui va supporter la charge
d’une rupture non valable étant débiteur des indemnités de rupture et d’absence de CRS.
C. Effets
Ces effets sont très peu avantageux pour le salarié. Dans la mesure où les règles du
licenciement sont exclues, le salarié ne saurait prétendre à effectuer un préavis et il ne peut
pas non plus prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Donc aucun préavis n’est
due.
De manière plus générale, aucune indemnité de rupture n’est due au salarié sauf s’il s’agit
d’un engagement volontaire de l’employeur. A l’exception de la rupture amiable justifiée
par une cause économique.
En principe le salarié n’a pas droit aux allocations versées par l’assurance chômage sauf
après 121 jours suivant la rupture pour motif non économique mais les conditions sont
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strictes ou en cas de rupture amiable pour motif économique (assimilation à un salarié
licencié pour motif économique).
Question du sort de la rupture amiable, remise en cause par cette rupture conventionnelle
réglementée par le législateur.
La rupture conventionnelle a été voulue pour éviter le recours au juge. Article L1237-11
du Code du travail « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions
de la rupture du contrat de travail qui les lie. » La rupture conventionne est « exclusive du
licenciement ou de la démission. » La loi n’a pas repris le souhait des employeurs d’exclure
l’intervention du juge en cas de litige.
A. Champ d’application
B. Procédure
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rupture). Si acceptation, homologation de la rupture conventionnelle.
C. Suites de la convention
Examen : Bien savoir les derniers cours mais exclusion du plan de sauvegarde de l’emploi, le
procédure de licenciement économique et le licenciement des représentants du personnel.
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